Аno-academy.ru https://ano-academy.ru Законы, право, советы юристов Wed, 06 Feb 2019 19:59:57 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 https://ano-academy.ru/wp-content/uploads/2018/12/cropped-favicon-32x32.jpg Аno-academy.ru https://ano-academy.ru 32 32 Как пробить свой полис осаго https://ano-academy.ru/article/5832-kak-probit-svoj-polis-osago.html Wed, 06 Feb 2019 19:59:57 +0000 https://ano-academy.ru/?p=5832 Как пробить свой полис осаго

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди.

Проверка полиса ОСАГО по номеру автомобиля на официальном сайте РСА

По базе Российского союза автостраховщиков (РСА).

— убедиться, что повреждены только 2 ТС;

— проверить наличие страхового полиса у другого участника.

— по номеру авто сначала следует узнать серию и номер страхового документа;

— по установленным данным полиса легко выясняется срок его действия.

С помощью сайта www.autoins.ru. Следует:

— выбрать вкладку «Проверить полис ОСАГО»;

— ввести имеющийся гос. номер;

— получить информацию о полисе и данных ВУ.

— выбрать запрос «Сведения о статусе бланков полисов;

— ввести в поля запроса имеющиеся данные;

— получить данные о сроке действия полиса и дате заключения страхового договора.

Ставшее обязательным в Российской Федерации с 1 июля 2003 года (в соответствии с законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ), страхование гражданской ответственности автомобилиста (так называемая «автогражданка») имеет целью защитить права тех граждан, которым был нанесён ущерб в процессе использования другими лицами своих транспортных средств.

В результате принятия упомянутого закона, наличие у участников дорожно-транспортного происшествия договора страхования ответственности существенно упрощает процедуру возмещения ущерба пострадавшим путём вовлечения в этот процесс немалого (мягко говоря) финансового инструментария страховой компании.

В ситуациях подобного рода нередко возникает необходимость убедиться в актуальности и подлинности соответствующего страхового документа. Возможность проверить авто на ОСАГО по базе РСА — популярный в наше время способ решения этой задачи.

Так, официальный сайт Госавтоинспекции в опубликованной инструкции «Действия водителя при ДТП» (http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/step_1.0.0.0.0) рекомендует автомобилистам в качестве самых первых шагов:

убедиться, что повреждены только два транспортных средства;

проверить наличие страхового полиса у другого участника, в том числе с помощью сервиса на официальном сайте РСА.

Проверка полиса ТС по номеру автомобиля на официальном сайте РСА подразумевает выполнение двух отдельных процедур:

По номеру авто сначала следует узнать серию и номер страхового документа.

По установленным данным полиса легко выясняется срок его действия.

Иногда может возникнуть ситуация, когда участник ДТП не захочет или не сможет вас проинформировать, имеет ли он действующую страховку своей гражданской ответственности, а то и внезапно покинет свой автомобиль и место происшествия по одному ему известной причине. Как проверить онлайн, застрахована машина или нет, в подобной ситуации?

Для того, чтобы проверить страховой полис ОСАГО по номеру машины, то есть выяснить его регистрационные данные, срок действия официального документа и название выдавшей его страховой компании, когда вы видите перед собой лишь номерные знаки транспортного средства, можно воспользоваться удобным и бесплатным сервисом, который предоставлен некоммерческой организацией — Российским Союзом Автостраховщиков (РСА). С помощью компьютера или мобильного устройства на сайте www.autoins.ru следует выбрать соответствующую вкладку «Проверить полис ОСАГО».

На открывшейся странице сведений для страхователей и потерпевших в результате ДТП предлагается целый список доступных пользователю запросов, в том числе проверка машины по номеру на официальном сайте базы РСА. В рассматриваемом случае, если известен лишь государственный номер транспортного средства, целесообразно сначала запросить сведения о наличии законно оформленного страхового договора в отношении рассматриваемого транспортного средства.

Для получения информации о полисе, имеющийся госномер вводится в соответствующее поле запроса. Интересно, что проверить страховку на машину также можно, задав номера кузова, шасси, VIN автомашины. Но устанавливать эти данные в отсутствие сотрудников правоохранительных органов путём осмотра чужого салона или моторного отсека (а это частная собственность) простому законопослушному гражданину не стоит без особой необходимости.

В результате запроса пользователю будут предоставлены данные о страховом документе, имеющем отношение к запрашиваемому транспортному средству: его серия и номер, название оформившей обязательства страховой компании, а также имеющиеся ограничения количества лиц, которые могут управлять транспортным средством.

Если кроме госномера ТС известны также данные водительского удостоверения, здесь же можно убедиться в допуске конкретного водителя к управлению упомянутым автомобилем путём ввода данных из документа в соответствующие поля.

Получив описанным способом сведения об имеющемся страховом полисе, становится возможным уточнить срок его действия.

Проверка КБМ ОСАГО онлайн

С помощью формы на сайте Союза Автостраховщиков вы можете проверить ваш КБМ (коэффициент бонус-малус) по базе АИС РСА. Я рекомендую проверять именно по ней, а не по разным неофициальным доступам, потому что она даёт максимально полную информацию. В частности, эта проверка сообщает откуда взялось текущее значение Кбм – какая именно страховая и по какому номеру полиса насчитала такое значение (номеру полиса в свою очередь можно проверить тут).

Запрос происходит напрямую в базу данных Российского Союза Автостраховщиков на указанную дату (её можно выбрать). Это важно, т. к. во-первых при оформлении нового полиса в страховой КбМ будут смотреть на дату начала нового полиса, т.е. он меняется на следующий день после окончания текущего полиса. Во-вторых, если вы вписаны в несколько полисов ОСАГО, то при оформлении новой страховки смотрят коэффициент по последнему окончившемуся полису. Из-за этого в разные дни может быть разное значение, учтите это. Подробнее о ситуации “скачаущего Кбм” читайте на форуме.

Как посчитать каким должен быть Кбм?

Информация в базе РСА иногда может быть неправильной, то есть коэффициент Кбм (он же – “скидка” за безаварийную езду) может быть больше, чем вам положен. Это происходит чаще всего тогда, когда ваша предыдущая страховая компания внесла неправильный Кбс в базу при оформлении вашего последнего полиса.

“Класс” и “Кбм” водителя – это почти одно и тоже. То есть сейчас по классу можно однозначно определить Кбм, и наоборот.

Проверить свой Кбм можно по таблице ниже. Стартовый класс = 3.

Проверить по базе подлинность полиса ОСАГО в РСА

Проверка полиса ОСАГО по базе РСА по номеру занимает менее 1 минуты. Процедура происходит в режиме онлайн.

Нажмите кнопку ниже, чтобы открыть базу РСА

Как проверить подлинность ОСАГО? Действует ли полис автострахования? Для этого существует несколько способов. Рассмотрим каждый их них подробнее, чтобы вы смогли осуществить проверку страховки различными способами, в том числе и на сайте РСА. После того, как вы проверите свой полис, можно будет определить, какой автомобиль застрахован по ОСАГО.

Процедура проверки страхового полиса идентична для популярных страховых компаний, например:

  • Росгосстрах
  • Ингосстрах
  • Альфастрахование
  • РЕСО
  • СОГАЗ
  • Ренессанс
  • ВСК
  • Эрго
  • Согласие
  • А также для других страховых компаний, у которых есть лицензия на ОСАГО.

Визуальная проверка полиса

Проверить ОСАГО на подлинность можно по внешним факторам. Что должно привлечь ваше внимание? Чем отличается настоящий полис от поддельного? Далее рассмотрим основные элементы самого бланка, на которые необходимо обратить внимание при визуальной проверке страхового полиса ОСАГО.

  • Размер самого бланка строгой отчетности (БСО) по ОСАГО на 5-10 мм длиннее листа А4.
  • Поверхность бланка покрыта водяными знаками РСА.
  • Многочисленные вкрапления красных ворсинок по всему полису.
  • Обратная сторона БСО содержит вертикальную металлическую ленту и рельефные на ощупь цифры его номера.

Проверка лицензии на ОСАГО

Не забудьте проверить актуальность лицензии вашего страховщика на оформление договоров ОСАГО. Страховые компании с отозванной лицензией на этой странице. Проверьте страховую компанию, полис которой вы приобрели, не находится ли она в черном списке страховщиков.

Проверить е-полис ОСАГО

Сейчас набирает популярность еОСАГО. Ежедневно огромное количество автовладельцев покупают обязательное автострахование по интернету. Но как уберечься от мошенников? Даже цифровой полис, выданный официальным сайтом, не обезопасит вашу сделку. Существует один нюанс. Как только вы приобрели настоящий е-полис, он сразу же попадает в общую базу данных. Обязательно проверяйте подлинность вашего полиса в официальных источниках, а именно — база данных РСА! Это можно сделать прямо на нашем сайте внизу страницы. Просто введите номер полиса в базу РСА и дождитесь окончания проверки.

Хотите купить ОСАГО? Купить полис ОСАГО онлайн — оформите сами страховку через Интернет.

Проверка полиса по официальной базе РСА

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) предоставляет базу данных, которая содержит информацию по всем проданным полисам ОСАГО. Ниже на нашем сайте расположена форма официального сайта РСА. Пожалуйста, заполните все поля формы, включая номер самого страхового полиса, чтобы сделать онлайн проверку ОСАГО по базе РСА.

Проверить бланк ОСАГО по официальной базе РСА на подлинность можно вверху данной статьи.

Дополнительный сервис:

Проверка и оплата штрафов ГИБДД онлайн.
Проверка значения КБМ по базе АИС РСА.
Нужен гарантировано подлинный полис в надежной страховой компании? Сделайте расчет ОСАГО на калькуляторе.

Хотите оставить отзыв или написать комментарий по данному сервису?
Воспользуйтесь окном комментариев ниже.

Как узнать где застрахован автомобиль по ОСАГО

Часто возникает проблема, когда участник ДТП не знает, застрахован ли автомобиль другого участника по ОСАГО. И как найти необходимые сведения. Сервис позволяет оперативно найти / проверить страховой полис ОСАГО по номеру автомобиля или его VIN-у.

Т.е. для работы вам нужно государственный регистрационный знак машины или его VIN, также необходимо указать на какую дату Вам нужны эти сведения. Номер автомобиля вводится в таком формате: А000АА777 (последние цифры являются кодом региона).

В результате вы сможете точно узнать в какой страховой компании застрахован автомобиль, его серию и номер полиса, а также круг лиц допущенных к управлению в соответствии с полисом.

Все данные по полисам транслируются из официальной базы РСА.

Итак, сервис поможет если Вам нужно:

  • узнать номер полиса ОСАГО по номеру автомобиля
  • узнать где застрахован автомобиль участника аварии
  • проверить / узнать номер страхового полиса ОСАГО по номеру машины
  • узнать застрахована ли машина по ОСАГО

Как пробить свой полис осаго

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди.

Единая страховая база данных ОСАГО — найти полис ОСАГО в на сайте АИС РСА по номеру автомобиля. Как узнать подлинность страхового полиса?

В последнее время на рынке страховых компаний появилось слишком много мошенников, которые берут деньги за ОСАГО и не привозят его вам или же выдают поддельный полис. Чтобы этого не происходило мы решили вам сегодня рассказать, как проверить полис ОСАГО онлайн по номеру в базе данных РСА на подлинность а также другие способы для обнаружения фальшивки.

Все уже знают, что относительно недавно появилась единая база автостраховщиков, которая собрала в себе множество страховых компаний а также помогает разобраться в любых спорах, касающихся ОСАГО.

Кроме того, база данных страховщиков дает возможность проверить свой КБМ для оформления полиса и осуществить проверку страховки на подлинность.

Онлайн-проверка страхового полиса ОСАГО на подлинность по базе РСА доступна по таким данным:

Серия и номер полиса ОСАГО;

VIN-код и гос. номер машины.

Чтобы узнать, фальшивый ли у вас договор автострахования, необходимо перейти на РСА. Перед нами три окошка, которые необходимо заполнить серией, номером бланка и кодом безопасности.

После недолгой проверки, единый реестр страховщиков по ОСАГО выдает нам результат.

Если данные соответствуют тому, что указано в полисе, значит договор подлинный и переживать не стоит. Стоит обратить внимание, что статус ОСАГО должен быть обязательно «Находится у страхователя».

Этот сервис хорош тем, что он прост. Не нужно указывать номер телефона, паспортные данные и платить за это деньги. Все осуществляется на бесплатной основе. Помимо этого, у него имеется еще пара преимуществ.

Данный сервис позволяет проверить номер страхового полиса ОСАГО на принадлежность страховой организации. Как видно выше, если считать слева, то в третьем окошке указывается компания, которая произвела страхование. Следовательно, страхователь является представителем данной компании, а не подставным лицом.

Осуществляемая проверка полисов ОСАГО на сайте РСА, дает 100% гарантию на подлинность информации выдаваемую сервисом, так как РСА – это единая база страховых компаний, куда вносятся данные каждого застраховавшегося лица.

База РСА также хороша тем, что дает возможность проверить данные о транспортном средстве из страхового полиса. Для того чтобы это сделать, заходим на сайт РСА. Перед нами открылась страничка, на которой нужно указать серию и номер бланка а также проверочный код, то есть как и в прошлый раз.

После недолгой проверки, внизу появилось окно, которое содержит информацию о государственном регистрационном номере ТС, VIN-номер, статус договора и наименование страховщика.

Другими словами, на одном и том же сайте вы двумя способами можете проверить подлинность договора. О том, как онлайн проверить электронный страховой полис ОСАГО на подлинность по базе РСА с помощью ВИН-кода и номера авто, читайте далее.

Но и это еще не все. Сайт предоставляет еще одну возможность проверить страховой полис ОСАГО онлайн на подлинность по номеру автомобиля в базе данных РСА. Для этого все также, заходим на сайт РСА.

Теперь нам необходимо указать VIN-номер, номер ТС, номер кузова и номер шасси.

Указав все данные, у вас появится окошко, в котором будет содержаться информация о серии и номере договора, название страховой компании и количество лиц допущенных к управлению.

Этот сервис помогает найти в базе полис ОСАГО по номеру автомобиля, после чего вы без труда сможете проверить договор страхования на срок его действия при помощи первого способа, который мы описали в самом начале статьи.

Ситуации бывают разными, но спешить с выводами не стоит. Однако если у вас в итоге получился один из нижеописанных вариантов, значит, страховка не действительна.

1. Не удается найти полис ОСАГО.

В этом случае договор автострахования является поддельным и его следует заменить.

2. Полис не выдан.

Если в статусе стоит «Находится у страховщика», значит у вас на руках всего лишь копия договора, а оригинал остался у страховщика.

Полис ОСАГО ранее был вам выдан, однако вследствие каких-либо причин был аннулирован.

4. Страховка просрочена.

Обязательно проверяйте дату выдачи и дату окончания срока действия. Если он просрочен, то он так же как и во всех случаях, описанных выше, подлежит замене.

Обнаружив у себя недействительный полис, для начала следует приобрести новый, дабы не получить за отсутствие ОСАГО штраф. Только после этого необходимо ехать в страховую компанию, где был выдан предыдущий полис и требовать разъяснить ситуацию.

Одной из частых проблем в оформлении электронного полиса ОСАГО является ошибка «Не прошла проверку в АИС РСА». Причин появления этой ошибки несколько:

Вы неправильно ввели данные;

Возможно, когда вы заполняли поля, Вы допустили какую-то опечатку. На некоторых сайтах страховых компаний при возникновении этой ошибки выделяются именно те поля, где допущена неточность. Если этой опции на сайте Вашего страховщика нет, то внимательно проверьте каждую строку и повторите операцию.

Обратите внимание: Вносите данные о транспортном средстве строго так, как они указаны в ПТС и СТС. Оптимальным вариантом, чтобы избежать ошибок, будет переписать всю нужную информацию из просроченного полиса ОСАГО, ведь именно в таком виде она была занесена в единую базу РСА.

Страховой агент неправильно внес данные, когда оформлял на Вас страховку впервые.

Если Вы уверены, что вводите всю информацию правильно, то, возможно, ошибку совершили не Вы, а сотрудник страховой компании, который первоначально вносил данные в базу. Чтобы решить такую проблему онлайн, напишите в техподдержку сайта страховой компании.

Конечно же существует еще один способ обнаружить подделку – визуально. Для проверки бланка ОСАГО возьмите его в руки и оцените его размеры. Он не должен превышать размер листа А4.

На лицевой стороне, если присмотреться, будет видно зелено-голубую сетку. Она расположена по всему бланку.

Поднеся лист к свету, вы увидите водяной знак РСА и его эмблему.

На обратной стороне оригинального бланка с правой стороны расположена металлическая лента, шириной 2 мм.

В текстуре бланка имеются еле видные вкрапления в виде красных ворсинок.

Потрите пальцами бланк. Если они остались чистыми, то бланк настоящий.

Номер полиса напечатан отличным от других шрифтом и имеет выпуклую текстуру.

В качестве итога хочется сказать, что узнать подлинность страхового полиса ОСАГО занимает всего несколько минут, нежели потом в случае ДТП с поддельной страховкой придется платить уже из своего кармана.

Если вы считаете, что страховщик вас обманул и продал поддельный страховой полис, то вы всегда можете обратиться за помощью в нашу бесплатную юридическую консультацию.

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди.

Найти полис ОСАГО по гос. номеру автомобиля

В каких случаях может понадобиться поиск ОСАГО по гос. номеру?

С помощью нашей формы вы можете бесплатно узнать, какой полис ОСАГО оформлен на тот или иной автомобиль. Достаточно ввести регистрационный номер и указать дату, на котоую производится проверка.

В случае, если ваш Кбм утерян по вине страховой компании, а вы не хранили копии бумажных полисов, то эта информация поможет вам восстановить кбм. Также в случае ДТП вы можете узнать, какой полис оформлен на автомобиль виновника.

Как определить подлинность страхового полиса ОСАГО?

Если Вы приобрели полис ОСАГО и сомневаетесь в его подлинности, его можно проверить.

Проверка по номеру не отнимает много времени, не потребует дополнительных расходов или долгого ожидания в очередях. Это можно сделать онлайн.

Проверка ОСАГО — гарантия защиты от любых неприятностей на дороге.

Как проверить полис ОСАГО на подлинность по номеру?

Зачем нужен полис ОСАГО?

ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Если Вы въедете в какую-либо машину, страховщик оплатит ремонт пострадавшего автомобиля, оплатит лечение.

Страховая компания возьмет на себя расходы, связанные с ремонтом, к примеру, витрины магазина, забора, если Вы повредите и их.

Но по полису ОСАГО не получится компенсировать расходы на ремонт своего транспортного средства или угон машин. Он компенсирует расходы только виновника аварии.

В народе полису дали название «Автогражданка». Сумма платежей зависит от размера базовой ставки и коэффициентов.

Факторы, влияющие на формирование стоимости

Стоимость ОСАГО складывается из следующих факторов:

  1. Мощность двигателя. Чем больше мощность, тем выше расчетный коэффициент мощности (КМ).
  2. Территория преимущественного использования (КТ). Вероятность попасть в аварию в большом городе выше, чем в сельской местности. С этим суждением можно поспорить при определенных обстоятельствах, но, в целом, оно справедливо. Для мегаполисов коэффициент выше, чем для регионов. В 2018 году коэффициент по Москве — 2,0. Для автовладельцев в МО — 1,7.
  3. Возраст, водительский стаж (КВС). Чем моложе автовладелец и чем меньше его водительский саж, тем выше придется платить за полис. Если его нужно оформить на нескольких водителей, КВС определяют по самому младшему и менее опытному. Если полис открытый (при неограниченном списке) коэффициент равен 1,8.
  4. Количество водителей, которые допущены к управлению машины (КО). С неограниченным списком базовый тариф умножается на 1,8.
  5. Прошлые аварии (КБМ). Если Вам всегда удавалось избегать аварий, Вы получите право на скидку. Отсутствие аварий за год снижает стоимость полиса на 5%. Каждый год безаварийной езды увеличивает процент на 5 позиций. Максимальная скидка — 50% за 10 лет.
  6. Использование ТС с прицепом (КПР). Коэффициент обычно требуется для юридических лиц, владельцев грузовых машин, мотоциклов, мотороллеров. На физических лиц с легковым транспортом эта позиция не распространяется.
  7. Период использования ТС (КС). Это период времени, календарный год, в течение которого будет использоваться автомобиль. Минимальный период — 3 месяца.

Если у автолюбителя нет полиса ОСАГО, ему запрещается управлять транспортным средством и ставить его на учет. Игнорирование этих условий наказывается штрафом: 500-800 рублей.

Страховщик выполняет обязательства перед каждым пострадавшим. Количество страховых случаев не ограничивается.

Возмещается ущерб в размерах:

  1. Максимальное возмещение ущерба, нанесенного жизни и здоровью: до 500 000 рублей. Для участников ДТП, которые имеют право на возмещение в случае потери кормильца — 475 000 рублей. Для лиц, которые понесли расходы на погребение, максимальная компенсация — 25 000 рублей.
  2. Максимальное по имуществу. Машине и другому имуществу — 400 000 рублей. Выплаты в этих пределах имеет право получить каждый участник ДТП.
  3. Максимальное возмещение по Европротоколу. Лимит ущерба для обращения в страховую компанию — 50 000 рублей.

Это упрощенное оформление, процедура составления документов в целях возмещения убытков по ОСАГО без участия сотрудников ГИБДД.

Должны быть соблюдены условия:

  • ДТП с участием двух автомобилей, чьи собственники застрахованы по ОСАГО;
  • в результате аварии ущерб был нанесен указанному в первом пункте ТС;
  • между участниками разрешены разногласия по обстоятельствам и полученным повреждениям, и соответствующие сведения зафиксированы в бланке извещения по правилам ОСАГО;
  • сумма ущерба не превышает 50 000 рублей.

Документы для оформления полиса ОСАГО

Для оформления обратитесь в любую страховую компанию, заполните заявление и предоставьте пакет документов:

  • заявление о заключении договора;
  • документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  • паспорт ТС, свидетельство о регистрации автомобиля, технический талон;
  • удостоверение водителей, которые допущены к управлению транспортным средством;
  • диагностическая карта, талон ТО или государственного техосмотра;
  • предыдущий полис (при его наличии);
  • не забудьте сделать копии вышеописанных документов.

Рассмотрим, как узнать подлинность страхового полиса ОСАГО.

Проверка на подлинность

Существуют разные способы проверки:

  • визуальная;
  • проверка полномочий на заключение договора страхования;
  • автоматизированная база похищенных и утраченных полисов.

По поддельным полисам страховые выплаты не делают. Если владелец попадет в ДТП, ему придется своими силами возмещать нанесенный ущерб.

Поддельный полис:

  • фальшивый бланк, который выполнен типографским способом, имеющий необходимые атрибуты;
  • подлинный бланк, который был похищен или утрачен страховой компанией;
  • бланки, которые не были сданы страховыми посредниками сразу после расторжения договоров со страховщиком;
  • бланки страховых компаний, у которых были отозваны лицензии, либо они были признаны банкротами.

Рассмотрим, как определить подлинность полиса ОСАГО визуально:

  • бланк полиса длиннее листа А4 мм на 10, имеет тканевую фактуру;
  • на лицевой стороне документа старого образца была микросетка зеленовато-голубого оттенка по всему формату бланка, новый бланк стал розовым;
  • на бланке сложная растяжка цветов: от желтоватого к сиреневому и розовому;
  • на свету хорошо видны водяные знаки с эмблемой Российского союза автостраховщиков;
  • на обратной стороне справа старых образцов — узкая металлическая нить, вделанная в материал;
  • краска не должна оставаться на руках;
  • номер полиса десятизначный, в верхнем правом углу, выпуклый;
  • должен быть двухмерный QR-код;
  • в бумаге содержатся полимерные волокна, которые светятся при ультрафиолете;
  • на экземпляре должен быть четкий оттиск печати (настолько четкий, чтобы при чтении наименования организации и ее реквизитов не возникало проблем);
  • серия, номер выполнены тиснением красной краской, а серия полиса «ЕЕЕ»;
  • ошибки, помарки, исправления, подчистки на бланке не допускаются.

Ввод новых полисов в 2016 году был направлен:

  • на повышение уровня защиты, сохранения данных автовладельцев;
  • пресечение мошенничества, которое связано с изготовлением и продажей поддельных документов ОСАГО;
  • прекращение бесконтрольного распространения неиспользованных бланков старых образцов.

Проверяем права компании на заключение договора ОСАГО:

  1. У страховой компании должна быть действующая лицензия на право продажи полисов. Если лицензию отозвали, страховщик не имеет права заключать подобные договоры.
  2. Также должен быть посредник полномочий на заключение договора, действующая доверенность на право заключать договоры.

Проверить наличие лицензии у страховой компании можно на сайте Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru/finmarkets/.

Узнаем, как проверить страховой полис ОСАГО на подлинность по базе РСА.

Проверка по РСА

Российский Союз Автостраховщиков — некоммерческая корпоративная организация, которая представляет единое общероссийское профессиональное объединение.

Оно основано на принципе обязательного членства страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев ТС.

Статус этого объединения закреплен законом. В состав входит 71 страховая компания.

Проверить ОСАГО можно на официальном сайте РСА http://www.autoins.ru/ru/osago/polis. По номеру полиса можно легко определить просроченные, украденные документы, подлинность, принадлежность полиса к определенной компании.

В ответной информации по полису должны содержаться сведения:

  • срок действия полиса;
  • статус документа (потерян, украден, действителен);
  • место нахождения (у страховой компании или страховщика);
  • на кого выписан, государственный номер машины, ФИО автовладельца.

Также по номеру автомобиля можно проверить наличие на него страхового полиса. Необходимо ввести VIN-номер или государственный номер ТС.

Возможные варианты при проверке:

  1. Не удается найти полис. Тогда документ поддельный, и его нужно заменить.
  2. Не выдан. Если в статусе есть запись «находится у страховщика», то у Вас только его копия, а оригинал — в страховой компании.
  3. Утратил силу. Вы ранее получили полис, но по каким-либо причинам его аннулировали.
  4. Просрочен. Такой полис также необходимо заменить.

База РСА находится в свободном круглосуточном доступе. Пользоваться ей можно бесплатно. На сайте можно почерпнуть несколько полезных советов, узнать полезные номера, посмотреть на образцы бланков, задать вопросы, ознакомиться с важными документами.

Как проверить электронный полис ОСАГО на подлинность?

Другие сервисы для проверки

ОСАГО можно оформить в электронном виде, оплатить через интернет, получить по электронной почте. Страховая компания подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Оформляется быстро, довольно легко:

  • войдите в личный кабинет сайта, где есть такая функция (предварительно зарегистрируйтесь);
  • выберите «Создание нового договора ОСАГО»;
  • заполните свои данные, данные ТС, водителей, сроки действия полиса;
  • после автоматической проверки оплачивайте его банковской картой;
  • если проверка не прошла, на некоторых сайтах требуют приложить копии документов для ручной проверки;
  • после электронный полис отправляется Вам на электронную почту.

Существует множество сайтов, где можно проверить подлинность полиса:

Проверка подлинности по фамилии — не самый удачный способ. Он может быть некорректным. Обычно таких данных мало. В России много однофамильцев, поэтому везде требуются дополнительные данные для ввода.

Проверяйте подлинность страхового полиса ОСАГО сразу же после его получения. Так Вам лучше удастся обезопасить себя от подделок и других, связанных с этим, проблем.

Не поленитесь:

  • внимательно проверить данные в заявлении и полисе;
  • выяснить наименование страховой компании и номер бланка;
  • проверить бланк по номеру;
  • обратить внимание на наличие QR-кода в правом верхнем углу;
  • проверить наличие у компании действующей лицензии на ОСАГО;
  • найти в интернете информацию о посреднике, если оформление выполняется через агента (возможно, на него имеется какая-либо компрометирующая информация);
  • убедиться, что оформляете электронный полис на официальном сайте компании (проверьте адрес офиса, контактные данные, так как некоторые посредники используют чужую атрибутику, логотип, создавая ложное ощущение заключения договора напрямую с необходимой компанией);
  • уточнить ФИО менеджера, который с Вами работает.

В базе РСА можно посмотреть перечень всех бланков, которые необходимы для оформления полисов ОСАГО.

Если Вашего полиса нет в базе, если в данных отмечена совсем другая страховая компания, Вас обманывают, не заключайте подобный договор. Но если Вы уже оформили такой полис, принимайте меры по взысканию с мошенника уплаченной суммы.

За приобретение поддельного полиса или пустого бланка предусматривается ответственность (статья 327 УК РФ). По поддельному полису получить страховую выплату не получится.

Если произойдёт ДТП, автовладелец должен возместить ущерб самостоятельно. Будьте бдительны и всегда внимательно проверяйте приобретенный Вами полис.

Видео: Как проверить полис ОСАГО?

Проверка полисов ОСАГО — Альфастрахование

Все автовладельцы ежегодно оформляют полис ОСАГО на свой автомобиль. Естественно, что каждый чеовек, приходящий в страховую компанию или страховому агенту, хочет быть уверенным, что ему дали настоящий полис, а не левую подделку.Не исключением являются и клиенты страховой компании Альфастрахование, ведь стоимость полиса сейчас начинаетс от 5 тысяч рублей, что не такие уж маленькие деньги. Именно для того, чтобы вы были уверенны в подлинности своего полиса и создан наш сервис. Все данные по страховым полисам Альфастрахование берутся с сайта РСА.

Форма проверки полиса

Для проверки полиса ОСАГО страховой компании Альфастрахование, необходимо заполнить поле серия полиса, затем номер полиса. Их вы можете посмотреть в верхней части Вашего полиса. Серия состоит из 3 одинаковых букв, а номер полиса содержит 10 цифр. Проверьте правильность введенных данных. После этого введите код безопасности с картинки и нажмите кнопку проверить.

Результат проверки полиса Альфастрахование

После проверки по базе РСА вы увидите таблицу, в которой будет отображена серия и номер вашего полиса, страховая компания, которой принадлежит полис(должна быть Альфастрахование), статус полиса в базе РСА( например, находится у страхователя), дата заключения договора по данному полису, а также срок действия полиса, если он уже действителен.

Данные о автомобиле по полису Альфастрахование

Наш сайт также предоставляет сервис спомощью которого вы можете получить данные о автомобиле, который был застрахован по полису Альфастрахование. Для этого введите серию и номер полиса в соответствующие поля формы ниже, затем введите интересующую Вас дату выгрузки из базы РСА и введите код безопасности. После этого вы получите Данные об автомобиле, проходящему по данному полису.

]]>
Арбитражный суд расчет неустойки по ставке рефинансирования https://ano-academy.ru/article/3164-arbitrazhnyj-sud-raschet-neustojki-po-s.html Wed, 06 Feb 2019 19:57:32 +0000 https://ano-academy.ru/?p=3164 Как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни каждый из вас сталкивается с необходимостью рассчитать госпошлину, размер неустойки, процентов за пользование чужими средствами или компенсации за задержку заработной платы, определить дату вступления в силу судебных актов и многое другое. Теперь вам не нужно это делать самостоятельно, изучая множество нормативно-правовых актов, – на помощь придет наш новый сервис «Калькуляторы». За несколько секунд вы получите результат расчета, в том числе с учетом индивидуальных особенностей (например, льгот). Комментарии со ссылками на нормы законодательства помогут разобраться в вопросе более тщательно в случае необходимости.

Предназначен для расчета суммы государственной пошлины, которую необходимо оплатить при подаче искового или иного заявления в суд общей юрисдикции или арбитражный суд, а также для ознакомления с суммами государственных пошлин по обращениям за иными юридически значимыми действиями.

Предназначен для расчета процентов, начисляемых в порядке ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица.

Предназначен для расчета суммы налога на расположенную в Москве недвижимость (квартиры, комнаты, дома, а также другие строения и сооружения) физических лиц по правилам, действующим с 1 января 2015 года.

Предназначен для расчета суммы пени, подлежащей уплате при просрочке платежа по налогам, сборам и взносам. Он автоматически определит действовавшие в тот или иной период ставки рефинансирования Банка России и учтет их в расчете.

Предназначен для расчета компенсации, подлежащей выплате работнику за задержку работодателем заработной платы и иных выплат. Расчет производится с учетом всех ставок рефинансирования Банка России, применявшихся в период просрочки.

Предназначен для упрощения расчета суммы НДС. Воспользовавшись калькулятором, можно как выделить НДС из общей суммы платежа, так и начислить его на необходимую сумму, а также вычислить примененную ставку налога.

Калькулятор для расчета процентов по ст. 395 ГК РФ

Постоянная ссылка на расчет: http://395gk.ru

Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ

Постоянная ссылка на расчет: http://395gk.ru

Информация, полученная в результате расчета, носит справочный характер.

Калькулятор позволяет рассчитать проценты за пользование чужими денежными средствами (пени, неустойку) в рублях, в долларах или в евро.

Ответы на частые вопросы по расчету процентов по ст. 395 ГК РФ размещены ниже после комментариев.

Если Вам понравился этот калькулятор процентов по ст. 395 ГК РФ, просьба сделать репост в соц. сетях. Даешь ссылку в массы! 🙂

Ответы на частые вопросы по расчету процентов по ст. 395 ГК РФ (с 01.06.2015)

Вопрос № 1: Для целей расчета процентов по ст. 395 ГК РФ указывается сумма задолженности с НДС или без НДС?

Ответ: Сумма задолженности должна указываться с НДС.
Данная правовая позиция сформирована в постановлении Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 № 5451/09 по делу N А50-6981/2008-Г-10.

Вопрос № 2: Включается ли в период просрочки день уплаты денежных средств?

Ответ: День уплаты денежных средств включается в период просрочки исполнения денежного обязательства.
Такие разъяснения даны в п. 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, а также в «Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2015)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015) (Решение N ДК15-4).
Аналогичной позиции придерживался ранее ВАС РФ: см. постановление Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 N 13222/13 по делу N А40-107594/12-47-1003.

Вопрос № 3: Период просрочки должен определяться из расчета 30 дней в месяце (360 дней в году) или в календарных днях?

Ответ: Наш калькулятор расчета процентов по ст.395 ГК РФ позволяет произвести расчет и тем, и другим способом, для чего необходимо выбрать соответствующую опцию в строке калькулятора «Период определять».
Рекомендуем выбрать опцию «в календарных днях».
Ранее в пункте 2 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 (далее — Постановление N 13/14) было указано:
При расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового оборота.
Однако пунктом 84 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 указанный пункт 2 Постановления N 13/14 был отменён. До выхода постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 судебная практика по этому вопросу была неоднозначной.

Правовое обоснование определения периода просрочки из расчета 30 дней в месяце и 360 дней в году:
В силу п. 2 Постановления N 13/14 период просрочки следует определять из расчета 30 дней в месяце и 360 дней в году (т.н. «эффективные дни»).
Примеры судебной практики с данным подходом: Постановление 7ААС от 30.07.2012 по делу N А45-5943/2012.

Правовое обоснование определения периода просрочки в календарных днях:
Согласно пункту 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
По смыслу данной нормы проценты начисляются за каждый день просрочки, в расчете учитываются фактические календарные дни пользования должником денежными средствами кредитора.
В соответствии с пунктом 2 Постановления N 13/14 при расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового оборота.
Названный пункт постановления определяет, как следует рассчитывать годовые проценты за пользование чужими денежными средствами, а не устанавливает порядок подсчета периода просрочки платежа.
Расчет процентов за просрочку платежа производится по следующей формуле:
сумма долга делится на среднюю величину для обозначения дней в году (360), умножается на количество дней просрочки платежа и умножается на соответствующую ставку процентов, опубликованную Банком России.
Примеры судебной практики с данным подходом: Определения ВАС РФ от 24.05.2013 N ВАС-5844/13 по делу N А68-4927/2012, от 28.05.2010 N ВАС-6181/10 по делу N А26-6947/2009, п. 9 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Северо-Западного округа по итогам заседания 12 декабря 2014 года, Постановления ФАС Поволжского округа от 20.06.2014 по делу N А55-8972/2013, от 30.07.2013 по делу N А55-27471/2012, Постановление ФАС Центрального округа от 29.05.12 по делу N А23-1169/2011, Постановления ФАС Московского округа от 01.06.11 по делу N А40-96152/10-13-472, от 19.07.10 по делу N А40-114858/09-20-953.

Вопрос № 4: Как определить ставку, если кредитором является иностранец (иностранное юридическое лицо)?

Ответ: Если кредитором является лицо, место жительства (нахождения) которого находится за пределами Российской Федерации, расчет осуществляется по ставке, сложившейся в федеральном округе по месту нахождения суда, рассматривающего спор.
Такие разъяснения даны в «Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2015)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015).

Вопрос № 5: Если договор заключён до 01.06.2015, то как должны рассчитываться проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с 01.06.2015 и позднее — по правилам статьи 395 ГК РФ, действующим до или после 01.06.2015?

Ответ: Даже если договор заключён до 01.06.2015, то проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с 01.06.2015, подлежат расчету по новым правилам статьи 395 ГК РФ, действующим с 01.06.2015.
Такие разъяснения даны в п. 83 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7

Вопрос № 6: C 01.01.2016 ставка рефинансирования ЦБ РФ приравнена к ключевой ставке. Почему калькулятор при расчете процентов по ст. 395 ГК РФ этого не учитывает?

Ответ: Действительно, с 01.01.2016 ставка рефинансирования ЦБ РФ приравнена к ключевой ставке. Однако для целей расчета процентов по ст. 395 ГК РФ это не имеет какого-либо значения, поскольку по правилам статьи 395 ГК РФ в редакции Федерального закона № 42-ФЗ в расчете с 01.06.2015 (по 31.07.2016 включительно) должна учитываться не ставка рефинансирования ЦБ РФ (ключевая ставка), а средние ставки по вкладам физических лиц по месту жительства (нахождения) кредитора.
C 01.08.2016 (когда вступили в силу очередные изменения в ст. 395 ГК РФ) в расчете должна применяться ключевая ставка.

Вопрос № 7: Редакция ст. 395 ГК РФ несколько раз менялась. Как должны считаться проценты, если часть периода просрочки пришлась на действие одной редакции ст. 395 ГК РФ, а часть — на действие другой редакции ст. 395 ГК РФ?

Ответ: Действительно, в разное время действовали 3 редакции ст. 395 ГК РФ (по ссылке можно увидеть все 3). В первой редакции (с 1995 г. по 31.05.2015 включительно) проценты, с учетом разъяснений, считались по ставке рефинансирования ЦБ РФ. При этом можно было применить одну ставку, которая действовала на дату подачи иска в суд или на дату вынесения решения суда. Во второй редакции (с 01.06.2015 по 31.07.2016 включительно) проценты считались по средним ставкам банковского процента по вкладам физ.лиц (определялись ЦБ РФ по каждому федеральному округу), действовавшим в соответствующие периоды просрочки. В третьей редакции (с 01.08.2016 по н.в.) проценты считаются по ключевой ставке, действовавшей в соответствующие периоды.
При этом, если часть периода просрочки пришлась на период действия той или иной редакции ст. 395 ГК РФ, то именно эта редакция ст. 395 ГК РФ к этому периоду просрочки и должна применяться, вне зависимости от того, когда подан иск.
Например, надо посчитать проценты за период с 17.04.2015 по 22.11.2017. Тогда за период с 17.04.2015 по 31.05.2015 проценты необходимо посчитать по правилам первой редакции ст. 395 ГК РФ, за период с 01.06.2015 по 31.07.2016 — по правилам второй редакции ст. 395 ГК РФ, за период с 01.08.2016 по 22.11.2017 — по правилам третьей редакции ст. 395 ГК РФ.
Почему так? Это следует из ст. 4 ГК РФ, а также из законов, которыми вносились изменения в ст. 395 ГК РФ. Так, согласно ч. 1 ст. 4 ГК РФ «Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом». То есть, в силу ст. 4 ГК РФ, редакция статьи 395 ГК РФ, которая вступила в силу с 01.06.2015, может применяться к «отношениям сторон» (к соответствующему периоду просрочки) только с 01.06.2015. Она могла бы применяться ранее 01.06.2015, только если бы это было прямо предусмотрено законом. Но законами, которыми принимались новые редакции ст. 395 ГК РФ, не было этого предусмотрено.
Кроме того, что изложенное следует из указанных законов, такие разъяснения (в части применения первой и второй редакции ст. 395 ГК РФ) даны в п. 83 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7.

Если Вам понравился этот калькулятор задолженности по ст. 395 ГК РФ, просьба сделать репост в соц. сетях. Даешь ссылку в массы! 🙂

Расчет пени: универсальный онлайн калькулятор

Обновлено: 26.03.2018 (изменение учетной ставки с 7,5% до 7,25%)

Основные режимы расчета:

Расчет пени по ставке рефинансирования.

  • 1 300 ставки рефинансирования. Одна трехсотая ставки рефинансирования такой расчет процентов по ставке рефинансирования используется при задолженности за услуги ЖКХ или Трудовому кодексу (выплата ЗП).
  • пени по ставке рефинансирования. По целой ставке рассчитываются пени, например если в договоре займа не указаны проценты (ГК РФ). Расчет неустойки / штрафа по ставке рефинансирования проводится, по сути, если нет других условий.
  • Если задолженность сформировалась в период действия нескольких ставок. Здесь можно использовать вариант с плавающей ставкой, которая будет автоматически изменяться в зависимости от периода задолженности. Или, например, выбрать последнюю ставку рефинансирования (позиция, изложенноя в Постановлении Президиума ВАС РФ № 5451/09). Такой расчет может использовать арбитражный суд.

Расчет пени за просрочку платежа

Расчеты штрафов или неустоек можно проводить без привязки к официальной ставке. калькулятор позваляет задать собственные значения на основании договорных отношений с контрагентом (как в процентах так и в абсалютном выражении) и затем провести расчет пени по договору.

Пример расчета

Как рассчитать ставку рефинансирования

Ставка устанавливается Центральным банком, полный архив ставок за различные периоды смотрите на странице: ставка рефинансирования ЦБ РФ

Расчет пени по ставке рефинансирования. Примеры и формулы

Каждое предприятие как большое, так и малое должно избегать появления просроченных платежей. Эти счета никуда не денутся, и платить их все равно придется. Вот только сумма будет уже больше, ведь за неуплату в срок начисляется пеня (штрафная санкция). Рассмотрим варианты нахождения размера пени на основании ставки рефинансирования.

Что такое пени и неустойка

Согласно Гражданскому кодексу, «пеня» и «неустойка» не имеют принципиальных различий. Используется в основном как синонимы. Но принято следующее их определение.

Неустойкой называются штрафные санкции, которые возлагаются на предприятие за нарушение договора или невыполнение обязательств перед законом. Размер штрафа фиксированный, чаще всего, это процент от общей суммы. Например, в договоре условия неустоек могут быть указаны так: «В случае несвоевременной поставки расходного материала, на предприятие возлагается штраф в размере 120 тыс. рублей».

Пеня – разновидность неустойки. Возлагается за несвоевременно оплаченные платежи. Ее размер увеличивается с каждым днем задолженности. Таким образом, к сумме долга ежедневно добавляется штрафная санкция за просрочку платежа. Вычисляется, как процент от общей суммы невыполненных обязательств. Например, «За несвоевременное внесение платы за услуги, должник обязан уплатить неустойку в размере 1% от полной суммы долга за каждый день просрочки».

Законодательные акты, регулирующие расчет пени

Основанием рассматривается статья 346, в которой указано, что налог устанавливается только действующими в стране Кодексами. В нем говорится, что право разрешать налоговые споры имеют такие суды:

Также актами, которые регулируют расчет, считаются:

  1. Налоговый Кодекс.
  2. Гражданский Кодекс.

Почему необходим расчёт

Предположим, что в договоре платежные обязательства каких-либо штрафных санкций не оговорены. Таким образом, в случае нарушения финансовых обязательств одной из сторон, потребуется рассчитать законную неустойку. В ее основе лежит ставка рефинансирования.

Порядок расчета неустойки

  1. Определиться, рассмотрен ли размер неустойки условиями подписанного договора. (Если сумма прописана, то последующие действия выполнять не нужно).
  2. Расчет неустойки будет вестись на основании ставки рефинансирования. Необходимо узнать размер ставки на время просрочки.
  3. Использовать формулу для вычисления.

Расчет процентов по ставке рефинансирования

Каждый раз, оформляя денежные средства в долг, необходимо помнить, что за использование чужих денег надо будет платить проценты. В основе расчета таких процентов всегда лежит ставка рефинансирования. Каждый банк (или другое предприятие, выдающее денежные средства) самостоятельно устанавливает процент переплаты. Он может как приравниваться к ставке рефинансирования, так и намного превышать ее. Чаще используется второй вариант, в который вкладывается риск банка и его прибыль.

Расчет пени по ставке рефинансирования

Как штраф за нарушение срока оплаты, начисляется пеня. Ее размеры могут быть оговорены при подписании договора. Если же изначально обе стороны не прописали этот пункт, тогда взаимоотношения между ними управляются по статье 395 Гражданского Кодекса. Пеней называется процент от суммы долга, который начисляется ежедневно. Когда приходит время оплаты счетов, можно заранее рассчитать сумму пени, которая накопилась за период просрочки. А начинает она начисляться на следующий же день, после окончания срока платежа.

Тогда для расчета пени необходимо знать:

  1. Сумму платежа.
  2. Срок несвоевременной оплаты (стоит обратить внимание, что в финансовом календаре месяц состоит из 30 дней, а год – из 360 дней).
  3. Ставка рефинансирования в период просрочки.

Формула расчета пени по ставке рефинансирования

Чтоб определить размер пени, используют одну из формул:

П = С х В х (Р/100) / 300, где:

П – это пеня, которая подлежит начислению.

С – это сумма начального платежа, который вовремя не оплатили.

В – это временной период (единица измерения – день).

Р – это текущая ставка рефинансирования.

В формуле ставка делится на 100. Центральный банк объявляет величину в процентах, а для расчета ее необходимо перевести в доли. Затем деление на 300 объясняется также заданным Центральным банком условием, что для вычисления штрафных санкций берется 1/300 часть ставки рефинансирования.

П = С х В х (Р/100) / 360, где:

П – это пеня, которая подлежит начислению.

С – это сумма начального платежа, который вовремя не оплатили.

В – это временной период (единица измерения – день).

Р – это текущая ставка рефинансирования.

В этой формуле 360 – это сумма дней в финансовом календарном году.

Если ставка рефинансирования менялась за время просрочки, расчет становится немного сложнее. Весь срок делится на несколько частей (до и после смены ставки) и расчеты ведутся для этих периодов по отдельности. Тогда сумма полученных штрафных санкций и является итоговой пеней по ставке рефинансирования.

Пример расчета пени

Рассмотрим простой пример. Предположим, что предприятие не оплатило счет на сумму 150 тыс. рублей, а задолженность длится уже 20 дней. Ставка рефинансирования с 2012 года не менялась. Составляет она 8,25% (или 0,0825).

Подставив все эти данные в формулу расчета, получим сумму пени на данный момент:

Таким образом, предприятие уже обязано оплатить не 150 тыс. рублей, а на 825 рублей больше. Процент задолженности зависит от начальной суммы, поэтому еще через 20 дней долг будет:

Рассмотрим пример расчета, когда за период просрочки изменилась ставка.

Допустим, что предприятие должно 150 тыс. рублей, а задолженность длится уже 20 дней. Из них первые 10 дней ставка была 8%, а вторые 10 дней – 8,25%. Тогда:

Пеня = 150000 х 10 х (8/100) / 300 + 150000 х 10 х (8,25/100) / 300 = 812,5 рубля.

Такие расчеты есть возможность облегчить, доверив их технике. Сейчас в интернете появились онлайн-калькуляторы, которые помогут вычислить сумму пени. Достаточно ввести размер долга и просроченные дни.

Расчет пени по налогам

Если в установленный срок не произведена оплата налоговых платежей, неплательщику могут выставить не только пеню, но и другие меры.

Чтоб рассчитать пеню по налогам, используется следующая формула:

П = С х В х (Р/100) / 300, где:

П – это пеня, которая подлежит начислению.

С – это сумма начального платежа, который вовремя не оплатили.

В – это временной период (единица измерения – день).

Р – это текущая ставка рефинансирования.

В формуле ставка делится на 100. Центральный банк объявляет величину в процентах, а для расчета пени их необходимо перевести в доли. Затем деление на 300 объясняется также заданным Центральным банком условием, что для вычисления штрафных санкций берется 1/300 часть ставки рефинансирования.

Расчет неустойки по ставке рефинансирования для арбитражного суда

Такие расчеты можно производить:

    По формуле:

С – это сумма начального платежа, который вовремя не оплатили.

В – это временной период (единица измерения – день).

Р – это текущая ставка рефинансирования.

В этой формуле 360 – это сумма дней в финансовом календарном году.

Исходными данными, необходимыми для расчета, являются:

  • Размер долга с учетом НДС (вся сумма не уплаченных денежных средств с налогами).
  • Процент налогообложения (существует налог 18, 10 и 0% для неплательщиков налога).
  • Дата первого дня просрочки.
  • Дата осуществления платежа.
  • Ставка рефинансирования (ее устанавливает Центральный банк РФ на своем сайте).

Арбитражный суд расчет неустойки по ставке рефинансирования

С 1 июня 2015 года в тексте Гражданского кодекса РФ появилась новая статья 317.1.
Эта норма права позволяет кредитору по денежному обязательству получить от должника проценты за пользование суммой долга (законные проценты).
Законные проценты применяются к предпринимателям по умолчанию, если иное не предусмотрено договором или законом.
По общему правилу проценты по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ рассчитываются на основе ставки рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды просрочки.
При этом обращаем внимание, что с 1 января 2016 года Банк России принял решение приравнять ставку рефинансирования к ключевой ставке (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У).

С учетом положений статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ на нашем сайте Вы можете рассчитать проценты по разным параметрам:
– если конкретный процент предусмотрен договором;
– если договор закрепляет годовые проценты;
– законные проценты (договор не изменяет правового режима статьи 317.1 ГК РФ).
Таким образом, если Ваши денежные обязательства основаны на авансировании контрагента, то к ним применяется статья 317.1 Гражданского кодекса РФ

Калькулятор расчета процентов по 395 ГК РФ

Для юристов в интернете работает удобный сервис – калькулятор процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса. Пользуйтесь бесплатно.

Онлайн калькулятор расчета процентов, уплачиваемых за незаконное удержание денежных сумм либо уклонение от их выплаты, соответствует 395 статье Гражданского Кодекса, ФЗ № 315 от 03 июля 2016, Постановлению Пленума ВС №7 от 24 марта 2016 года. База знаний калькулятора включает все изменения процентной ставки по регионам, которую ежемесячно устанавливал Банк России, а также ставку рефинансирования – если просрочка началась до 1 июня 2015 г., и ключевую ставку – если просрочка продлилась после 1 августа 2016 г.

По новым правилам, актуальным на 2017 год расчет процентов по 395 статье ГК РФ учитывает их начисление с даты, следующей за днем, в который должна была быть произведена выплата.

Пример. Если должник должен был осуществить платеж до 6 мая 2017 г., то период просрочки начинается с 7 мая 2017 г.

Принцип действия калькулятора процентов за пользование чужими денежными средствами (по 395 ГК РФ)

Калькулятор расчета процентов за пользование чужими денежными средствами учитывает все изменения процентной ставки по регионам, которую ежемесячно устанавливал Банк России, а также ставку рефинансирования – если просрочка началась до 1 июня 2015 г. и ключевую ставку – если просрочка продлилась после 1 августа 2016 г.

Правила расчета процентов по 395 при периодических платежах

Согласно российскому законодательству, размер неустойки при периодических платежах (за пользование услугами, кредитом, арендой оборудования или недвижимости и т.д.) формируется в виде суммы за все периоды платежа.

Пример. Заключен полугодовой контракт на аренду экскаватора с февраля по июль 2017 года по цене в 30.000 рублей в месяц. По условиям договора арендатор обязан выплачивать стоимость аренды не позднее 25 числа каждого месяца, однако им была внесена плата лишь за февраль-месяц, от остальных платежей клиент уклонился. Чтобы посчитать проценты 395 в данной ситуации, необходимо сложить следующие суммы:

  1. 30.000 руб. за период просрочки с 25.03.2017 по 27.07.2017 (примерная дата искового заявления);
  2. 30.000 руб. за период с 25.04.2017 по 27.07.2017
  3. 30.000 руб. за период с 25.05.2017 по 27.07.2017
  4. 30.000 руб. за период с 25.06.2017 по 27.07.2017
  5. 30.000 руб. за период с 25.07.2017 по 27.07.2017

По каждому периоду просрочки рассчитывается сумма неустойки, размер процентов будет являться суммой процентов неустойки за использование или удержание чужих денежных средств, начисленных за каждый период.

Правила онлайн расчета процентов пот ст. 395 без указанной даты возврата долга

Статья 810 ГК РФ обязывает заемщика вернуть кредитные деньги в срок и в порядке, предусмотренными договором займа. Если же договор не содержит конкретного числа, месяца и года возврата суммы займа, то Закон накладывает на заемщика обязательство полного погашения задолженности в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем соответствующих требований.

Пример. Заемщик взял 100 000 рублей в долг у кредитора под расписку, в которой не оговорена дата возврата средств. Спустя некоторое время – 15 августа – кредитор направил должнику требование о возврате долга. В такой ситуации первым днем просрочки будет считаться не 15 августа, а 15.08 плюс 31 день, то есть 16 сентября, так как 15 сентября – последний день возврата займа без начисления процентов по 395 ГК РФ.

Стороны договора займа вправе самостоятельно определить размер неустойки за просрочку исполнения денежных обязательств. Согласно ч.4 ст. 395 ГК РФ в случае, когда в договоре стороны сами указали размер штрафов за неисполнение (ненадлежащее исполнение) одним из участников контракта своих денежных обязательств, то расчет процентов осуществляется на основании договора.

Тем не менее, на основании ч.6 ст. 395 ГК РФ ответчик вправе ходатайствовать перед судом об уменьшении размера процентов по ст. 395, если те несоразмерны последствиям невыплаты задолженности.

В связи с этим при подаче искового заявления стоит предусмотреть возможное снижение судьей исковых требований и при явном несоответствии величины процентов и общего долга следует самостоятельно уменьшить размер процентов, тем самым сэкономив на размере госпошлины.

Арбитражный суд города Москвы

Калькулятор суммы задолженности по ст. 395

Сумма задолженности с НДС:

Период просрочки:

Местонахождение кредитора:

Ставка рефинансирования / Ключевая ставка ЦБ РФ:

Проценты итого за период:

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ 1)

Глава 25. Ответственность за нарушение обязательств

Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ)

Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.
(п. 4 введен Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ)

Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
(п. 5 введен Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ)

Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.
(п. 6 введен Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ)

Калькулятор расчёта процентов по ст. 395 ГК РФ

Калькулятор работает по новым правилам статьи 395 ГК РФ, принятой 1 июня 2015 г. и 1 августа 2016 г.

Однако калькулятор учитывает и ставки рефинансирования ЦБ, действовавшие до 1 июня 2015 года

О ставках в долларах и евро: Учтены положения, освещаемые в Вопросе №3 раздела «Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике» из «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017).
Ознакомиться с подробностями

Калькулятор считает неустойку по договору поставки, подряда, аренды и другим видам неисполнения денежных обязательств в рублях, долларах или евро.

Если в самом договоре прописан процент неустойки, то расчёт нужно проводить с помощью калькулятора расчёта договорной неустойки с фиксированным процентом

! С 1 августа 2016 года вступает в силу новая редакция статьи 395 ГК РФ
С 01.08.2016 при расчётах процентов по ст. 395 ГК РФ применяется ключевая ставка ЦБ.
Сравнить изменения статьи 395 ГК РФ

Введите параметры задолженности

Вы выбрали дату возникновения обязательств после 1 июня 2015 года. В этом случае применяется статья 395 ГК РФ от 1 июня 2015 года, согласно которой расчёт ведётся по средним ставкам банковского процента ЦБ РФ на период возникшего обязательства

Вы выбрали дату возникновения обязательств до 1 июня 2015 года.
В этом случае некоторые судьи применяют статью 395 ГК РФ от 1 января 1995 года на весь период просрочки, и согласно которой расчёт ведётся по ставке рефинансирования (а с 1 января 2016 года по ключевой ставке) ЦБ РФ на дату возникновения обязательства.

Посмотреть результат расчёта по правилам, действовавшим до 1 июня 2015 года.

1. Скопируйте данные из редактора (как на рисунке).
Обратите внимание на порядок колонок: дата, сумма

2. Вставьте данные в поле слева

3. Нажмите «Вставить»

1. Скопируйте данные из редактора (как на рисунке).
Обратите внимание на порядок колонок: дата, сумма

2. Вставьте данные в поле слева

3. Нажмите «Вставить»

Сайты, которые нам доверяют

Ниже перечислен список сайтов, которые разместили на своих площадках виджет данного калькулятора

Суды, которые нам доверяют

Ниже перечиселен список официальных сайтов судов, которые поделились ссылкой на наши калькуляторы, как образец для расчётов

Суды, принявшие расчёты

Ниже перечиселен список ссылок на решения судов, которые приняли исковые заявления с таблицей расчётов, выполненных с помощью данного калькулятора

и ещё 1 других суд

Постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.1998 N 2117/98
Исчисление сумм подлежащих взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами с применением разных ставок банковского процента, существовавших в разные периоды взыскания, является нарушением ст. 395 ГК РФ.

Не понимаю, почему здесь считается с разными ставками

Здравствуйте, Алексей. Должны принять. Не раз благодарности от людей приходили.

У нас есть небольшая неточность с республикой Крым. Но в остальном нареканий не было.
Тем не менее, напоминаем Вам, что ответственность за правильный подаваемый расчёт в суд лежит целиком на вас.

100 000,00 $ 15.07.2016 31.07.2016 17 1,29 100 000,00 × 17 × 1.29% / 366 59,92 $
100 000,00 $ 01.08.2016 31.08.2016 31 8,12 100 000,00 × 31 × 8.12% / 366 687,76 $
100 000,00 $ 01.09.2016 30.09.2016 30 10,02 100 000,00 × 30 × 10.02% / 366 821,31 $
100 000,00 $ 01.10.2016 31.10.2016 31 11,53 100 000,00 × 31 × 11.53% / 366 976,58 $
100 000,00 $ 01.11.2016 30.11.2016 30 10,56 100 000,00 × 30 × 10.56% / 366 865,57 $
100 000,00 $ 01.12.2016 31.12.2016 31 14,19 100 000,00 × 31 × 14.19% / 366 1 201,89 $
100 000,00 $ 01.01.2017 31.01.2017 31 11,90 100 000,00 × 31 × 11.9% / 365 1 010,68 $
100 000,00 $ 01.02.2017 28.02.2017 28 11,01 100 000,00 × 28 × 11.01% / 365 844,60 $
100 000,00 $ 01.03.2017 31.03.2017 31 9,09 100 000,00 × 31 × 9.09% / 365 772,03 $
100 000,00 $ 01.04.2017 17.04.2017 17 9,28 100 000,00 × 17 × 9.28% / 365 432,22 $
Сумма основного долга: 100 000,00 $
Сумма процентов: 15 841,06 $

Возникает вопрос: откуда взялись такие ОГРОМНЫЕ ставки по долларовым депозитам, начиная с 1 августа 2016 года.

Описание калькулятора расчёта процентов

При просрочке выплат уплате подлежат проценты на сумму задолженности. Размер процентов определяется в зависимости от места жительства физического лица-кредитора или места нахождения юридического лица-кредитора, опубликованным Банком России и имевшими место в соответствующие периоды по средним ставкам банковского процента по вкладам для физических лиц.

Стоит отметить, что с 1 июня 2015 года расчёт для каждого федерального округа стал дифференцированным и каждый месяц рассчитывается по-новому

Ранее 1 июня расчёт совершался одинаково для всех регионов РФ на основании ставки рефинансирования ЦБ (Ставка рефинансирования ЦБ РФ до 1 июня 2015 года).

Данное правило применятся в том случае, если размер процентов не установлен договором или законом. Если убытки, причиненные кредитору, превышают сумму процентов, он имеет право также требовать от должника возмещения убытков, которые превышают эту сумму.

Чтобы быстро рассчитать задолженность вам достаточно ввести сумму задолженности, период просрочки и регион проживания или нахождения должника.

Разъяснение расчётов задолженности по 30-дневным месяцам

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами»

2. При расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового оборота.

Проценты начисляются до момента фактического исполнения денежного обязательства, определяемого исходя из условий о порядке платежей, форме расчетов и положений статьи 316 ГК РФ о месте исполнения денежного обязательства, если иное не установлено законом либо соглашением сторон.

  • Выбирайте 30-дневный расчёт, если дело рассматривается в Арбитражном суде и период просрочки исчисляется в годах, и это периодические платежи (например, аренда).
  • Выбирайте расчёт по календарным дням, если это долг между физическими лицами по расписке на 3 месяца и 3 дня, т.к. нетрудно посчитать реальное количество дней. Это прибавляет несколько дней к периоду расчёта задолженности, а значит и денег.

При расчёте процентов за пользование чужими денежными средствами необходимо правильно рассчитать период такой просрочки. Если срок платежа установлен конкретной датой (например, до 4 мая 2018 г., до 10 числа каждого месяца, и пр.), то период просрочки исчисляется со следующего дня (например, соответственно с 5 мая 2018 г., с 11 числа каждого месяца).

Расчёт неустойки по периодическим платежам

Важно отметить, что при расчёте процентов для периодических платежей (например, арендная плата) размер процентов за пользование чужими денежными средствами будет суммой всех периодов.

Пример. Заключен договор аренды квартиры сроком на 6 месяцев с января 2018 года. Размер арендной платы 20 000 в месяц, оплата должна производиться до 10 числа каждого месяца. Если арендатор заплатил за первый месяц, а за остальные не заплатил, то проценты будут считаться за следующие периоды:

1). 20 000 руб., период просрочки с 11.02.2018 г. по 30.09.2018 (например, день подачи иска).

2). 20 000 руб., период просрочки с 11.03.2018 г. по 30.09.2018.

3). 20 000 руб., период просрочки с 11.04.2018 г. по 30.09.2018.

4). 20 000 руб., период просрочки с 11.05.2018 г. по 30.09.2018.

5). 20 000 руб., период просрочки с 11.06.2018 г. по 30.09.2018.

В итоге по каждому платежу будет своя сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, а если все эти суммы сложить, то получится окончательный размер процентов за пользование чужими денежными средствами.

Расчёт процентов без указанного срока возврата

Иногда в жизни возникают ситуации, когда не указано число или срок исполнения денежного обязательства, то есть срок возврата денег не определён. В этом случае следует руководствоваться законом. Например, если в расписке указано только, что один человек получил от другого деньги в долг в сумме 100 000 рублей. В данном случае срок возврата денег не указан, значит, необходимо применять закон (ч. 1 ст. 810 ГК РФ):

То есть для того, чтобы посчитать период просрочки, сначала необходимо направить должнику требование о возврате денег и отсчитать 30 дней с момента получения этого требования.

Период просрочки начинается на 31 день после получения требования — это будет первый день просрочки.
Например, должник получил требование о возврате денег 10 июля. Значит, период просрочки будет считаться так: 10 июля + 30 дней на исполнение. 10 августа – последний день возврата долга. Начало периода просрочки с 11 августа.

Неустойка по самостоятельно установленным процентам (Договорная неустойка)

Действующее законодательство допускает самостоятельное установление процентов сторонами, не ограничивая размер таких процентов, то есть, если стороны согласны, что начисляется 1% в день за каждый день просрочки от суммы, которая не возращена, то именно такой размер и учитывается.

НО несмотря на это, суд может по заявлению должника уменьшить этот процент, если он несоразмерен последствиям невыплаты долга (ч. 6 ст. 395 ГК РФ), но не меньше чем до средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц.

6. Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.

В связи с вышеизложенным иногда нецелесообразно заявлять завышенные исковые требования, например, если сумма долга 100 000 рублей, а проценты за пользование этой суммой 200 000 рублей, то можно сразу уменьшить размер процентов, не дожидаясь, когда другая сторона попросит об этом суд. Ведь именно с суммы иска Вы оплачиваете государственную пошлину, так зачем переплачивать, зная, что размер процентов явно будет уменьшен.

Примечание по калькулятору

Важно понимать, что для разных ситуаций применяются разные нормы закона. Например, для расчёта процентов за задержку выплаты заработной платы применяется свой размер процентов (см. калькулятор по расчёту процентов задолженности по зарплате), так как в данном случае действует не нормы гражданского, а нормы трудового права.

Также существует и другие случаи, когда размер процента чётко установлен, но в другом размере, нежели ст. 395 ГК РФ. Ст. 23 «Закона о защите прав потребителей» гласит,

За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.

Цена товара определяется, исходя из его цены, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не было.

Вывод по калькулятору

Необходимо понимать, что для гражданского права (всевозможные договора, например, займа, купли-продажи, аренды, поставки, оказания услуг и пр.) применяются нормы Гражданского кодекса РФ (ст. 395 ГК РФ или договорная неустойка, размер которой указывается в самом договоре), для трудовых отношений – нормы Трудового кодекса РФ (ст. 236 ТК РФ). Если же дело касается защиты прав потребителей, то применяется закон «О защите прав потребителей».

Если же Вы сомневаетесь в том или ином вопросе, Вы всегда можете обратиться за консультацией к юристам нашего сайта.

Если Вы кому-то дали в долг, оформив это распиской или договором займа, а долг все не возвращают, то можно для защиты своих прав обратиться в суд.

1. Место подачи иска

По общему правилу иск подаётся по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ).

Есть и другие варианты (например, если ответчик юридическое лицо, то иск может быть предъявлен по месту нахождения филиала ст. 29 ГПК РФ).

2. В какой суд обращаться?

Необходимо различать подсудность, в какой суд подавать исковое заявление: мировому судье или в районный суд.

Если долг меньше 50 000 рублей и есть договор займа, расписка, то нужно обращаться к мировому судье (ст. 23, 24 ГПК РФ). Таким образом, подсудность зависит от категории дела, суммы иска и исковых требований.

В случае, если исковые требования более 50 000 рублей или есть требование о взыскании морального вреда, то иск подаётся в районный суд.

3. Составление искового заявления.

Для обращения в суд требуется составить исковое заявление. В нём описываются подробно все обстоятельства произошедшего, кроме того, указывается точная сумма, которую Вы просите взыскать.

Например, если Вы дали в долг 40 000 рублей, но 5000 руб. Вам уже вернули, то исковые требования будут о возврате 35 000 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами и пр.

В сумму иска в данном случае не включаются суммы по судебным расходам (госпошлина, оказание юридической помощи). То есть, если заявлено требование о взыскании госпошлины с ответчика, то эта сумма в цену иска не засчитывается.

Например, если истец просит взыскать сумму долга 35 000 рублей, 9 000 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы 10 000 рублей, то сумма иска будет 44 000 рублей. Соответственно, иск подаётся мировому судье.

4. Документ расчёта процентов

Помимо договора, расписки и др. документов обязательно предоставить расчёт процентов.

Данный расчёт можно включить как в текст самого искового заявления, так и выполнить в качестве отдельного документа, который соответственно и назвать: «Расчёт процентов».

При расчёте процентов важно учесть, что процент за пользование чужими денежными средствами может быть установлен договором.

Если в самом договоре или расписке нет такого условия, то применяется процент, указанный в законе (ст. 395 ГК РФ), и его можно расчитать калькулятором, на странице которого Вы находитесь.

Если в договоре или расписке прописан конкретный процент, то применяется именно он.

При подаче иска уплачивается госпошлина. Уплачивается она до подачи иска, так как квитанция об оплате госпошлины предоставляется вместе с исковым заявлением в суд – обязательно оригинал квитанции.

Расчёт госпошлины производится в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации и напрямую зависит от цены иска, а также от того, в каком суде рассматривается дело (мировой судья, районный суд, арбитражный суд).

6. Полный перечень документов для подачи иска

Перечень документов, которые прилагаются к иску, установлен ст. 132 ГПК РФ

Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению

К исковому заявлению прилагаются:

  • его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
  • документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
  • доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;
  • документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;
  • доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором;
  • расчёт взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.

7. Обращение в суд по взысканию задолженности

Когда исковое заявление готово и все документы собраны, можно обращаться в суд. Исковое заявление можно подать непосредственно в суд, при этом Вам поставят отметку о принятии иска на Вашем экземпляре иска. Либо можно направить заказным письмом с описью вложений.

После этого Вам останется только ждать, когда суд известит Вас о дате судебного заседания.

Если же нарушен закон «О защите прав потребителей», то сама процедура подачи иска ничем не отличается. Разница будет лишь в расчете процентов, а также в том, что госпошлина по данной категории дел не уплачивается.

Часто задаваемые вопросы

1. Откуда брать ставки для расчётов по ст. 395 ГК для долларов и евро?

В Вопросе №3 раздела «Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике» из «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) освещается данная проблема:

ВОПРОС 3. На основании какой ставки определяется размер процентов, уплачиваемых за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, в случае, когда в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле при осуществлении расчетов по обязательствам допускается использование иностранной валюты и денежное обязательство выражено в ней, а равно когда денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах?

ОТВЕТ. В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Указанный порядок расчета процентов подлежит применению в случаях, когда денежное обязательство выражено в рублях, поскольку ключевая ставка Банка России, являясь основным индикатором денежно-кредитной политики, устанавливается Центральным Банком Российской Федерации в процентном отношении и используется при расчетах в национальной валюте — рубль.

Вместе с тем в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле в определенных случаях денежное обязательство может быть выражено в иностранной валюте, может допускаться использование иностранной валюты при осуществлении расчетов по обязательствам. Также в самом денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (пп. 1, 2 ст. 317 ГК РФ ).

Исходя из толкования ст. 309, 317 и 395 ГК РФ в их взаимосвязи при просрочке исполнения денежного обязательства, валютой долга которого является иностранная валюта, проценты за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат исчислению в иностранной валюте, поскольку целью уплаты указанных процентов является восстановление имущественного положения кредитора и компенсация неполученного им дохода от возможного использования денежных средств, не возвращенных в срок должником.

Принимая во внимание, что ключевая ставка Банка России представляет собой процентную ставку по операциям предоставления Банком России коммерческим банкам краткосрочных кредитов на аукционной основе, размер процентов, уплачиваемых за нарушение денежного обязательства, валютой долга которого является иностранная валюта, должен определяться с учетом аналогичных показателей и исчисляться исходя из средних процентных ставок в валюте долга.

Источниками информации о средних ставках по краткосрочным кредитам в иностранной валюте являются официальный сайт Банка России в сети «Интернет» и официальное издание Банка России «Вестник Банка России».

Если средняя ставка в соответствующей иностранной валюте за определенный период не опубликована, размер подлежащих взысканию процентов устанавливается исходя из самой поздней из опубликованных ставок по каждому из периодов просрочки.

Когда отсутствуют и такие публикации, сумма подлежащих взысканию процентов рассчитывается на основании справки одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора, подтверждающей применяемую им среднюю ставку по краткосрочным валютным кредитам

Сведения о ставках мы берём с данной страницы Центального Банка РФ из раздела «Сведения по кредитам в рублях, долларах США и евро | в целом по Российской Федерации».

2. Почему калькулятор берёт 365/366 дней в году, а не 360?

Калькулятор умеет считать обоими способами. Однако мы категорически рекомендуем использовать пункт в календарных днях

Действительно, Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 (далее — Постановление N 13/14) было указано:

Однако этот пункт был отменён Пунктом 84 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7

Ставки, дейстовавшие в период с 01.06.2015 до 31.07.2016

Сведения о средних ставках банковского процента по вкладам физических лиц в рублях для расчёта процентов по ст. 395 ГК РФ

]]>
Уголовный кодекс 139 https://ano-academy.ru/article/5909-ugolovnyj-kodeks-139.html Wed, 06 Feb 2019 19:56:11 +0000 https://ano-academy.ru/?p=5909 Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища

СТ 139 УК РФ.

1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем
лица, —
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом
на срок до трех месяцев.

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, —
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
лицом с использованием своего служебного положения, —
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на
срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего Кодекса
понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями,
жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное
для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие
в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания.

Комментарий к Ст. 139 Уголовного кодекса

1. Объективная сторона преступления характеризуется незаконным проникновением в жилище, совершенным против воли проживающего в последнем лица, т.е. совершенным в нарушение установленного законодательством порядка физическим (личным) либо техническим (с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) вторжением в пределы жилища, как с открытым игнорированием воли проживающего в нем лица, так и обманным образом или же тайно. Понятие «жилище» раскрывается в примечании к статье.

2. Кража, грабеж или разбой, совершенные с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 УК), квалифицируются по соответствующим статьям гл. 21 УК и квалификации по совокупности со ст. 139 УК не требуют. Однако незаконное проникновение в жилище, связанное с совершением иных преступлений (например, убийства, изнасилования), квалифицируется по совокупности с такими преступлениями.

3. Преступление признается оконченным с момента получения доступа или фактического доступа в пределы жилища независимо от продолжительности такого доступа.

4. Квалифицированный состав преступления (ч. 2) предусматривает ответственность за совершение деяния с применением насилия или угрозой его применения. Охватывается комментируемой статьей угроза применения насилия любой степени тяжести, а также насилие, заключающееся в побоях либо повлекшее умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Статья 139 УК РФ. Нарушение неприкосновенности жилища

1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, —

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания.

Комментарии к ст. 139 УК РФ

1. Статьей 25 Конституции РФ гарантировано право на неприкосновенность жилища. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

2. Проникнуть в жилище означает попасть внутрь (войти в пределы жилища), получить доступ для этого (взломать запор, открыть дверь похищенным, подобранным или изготовленным ключом, разбить или вскрыть запертое окно, сделать пролом в стене и т.п.). Способы проникновения могут быть как открытыми, так и тайными.

3. Признаки жилища указаны в примечании к ст. 139. При определении жилища следует отличать помещения, предназначенные для постоянного или временного проживания, от помещений, используемых для временного проживания. Не является жилищем, например, складское, подвальное, чердачное или иное помещение, приспособленное бездомным для его проживания.

При характеристике жилища законодатель сосредоточил внимание на его признании помещением. Преступлением, предусмотренным ст. 139, нарушаются конституционные права людей на неприкосновенность их жилища, поэтому проникновение в помещение, предназначенное для постоянного или временного проживания (пустующую квартиру в новом доме), принадлежащее кому-либо на правах собственности, не может квалифицироваться по ст. 139.

Незаконным является такое проникновение в жилище, которое совершается помимо воли проживающих в нем лиц (за исключением случаев, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения). Нарушение неприкосновенности жилища при наличии в этих действиях признаков самоуправства образует совокупность преступлений.

4. Преступление считается оконченным с момента совершения указанного в законе действия.

5. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

6. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет.

7. В качестве квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 139 указаны применение насилия или угрозы его применения. Этот признак определяет способ незаконного проникновения в чужое жилище: причинение побоев, вреда здоровью, применение с целью подавления сопротивления потерпевшего физической силы, а также угроза совершения этих действий.

В тех случаях, когда незаконное проникновение в жилище совершено с применение насилия (или угрозы его применения), причинившего средней тяжести или тяжкий вред здоровью, содеянное должно квалифицироваться по ч. 2 ст. 139 и ст. 111 или ст. 112 УК.

8. Совершение деяний, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 комментируемой статьи, лицом, использующим свое служебное положение, является особо квалифицирующим обстоятельством (ч. 3 ст. 139).

Статья 139 УК РФ. Нарушение неприкосновенности жилища

Новая редакция Ст. 139 УК РФ

1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, —

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания.

Комментарий к Статье 139 УК РФ

1. Комментируемая статья состоит из трех частей, предусматривающих основной (ч. 1), квалифицированный (ч. 2) и особо квалифицированный (ч. 3) составы преступления. В ч. 1, 2 отражены общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой тяжести, а в ч. 3 — деяния, относящиеся к категории преступлений средней тяжести.

1.1. Основной объект преступного посягательства — общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами конституционного права на неприкосновенность жилища. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения (ст. 25 Конституции).

2. Объективная сторона составов преступления выражается в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица.

2.1. Под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания (примеч. к коммент. статье).

2.2. Проникновение в жилище будет незаконным, если оно совершено против воли проживающего в нем лица и в нарушение действующего российского законодательства.

Законные основания проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица установлены в ст. 6 — 8 Закона об оперативно-розыскной деятельности; п. 18 ч. 1 ст. 11 Закона о милиции.

2.3. Составы преступления по конструкции формальные. Преступление окончено (составами) в момент совершения указанных в диспозиции коммент. статьи действий.

3. В ч. 2 коммент. статьи предусмотрен квалифицирующий признак — применение насилия или угрозы его применения.

Под насилием понимается физическое воздействие на потерпевшего, выразившееся в подавлении и устранении его сопротивления, нанесении ударов, побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью, причинении средней тяжести и тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Под угрозой применения насилия понимается психическое воздействие на потерпевшего, выразившееся в демонстрации готовности нанести удары, побои, умышленно причинить легкий или средней тяжести вред здоровью.

4. С субъективной стороны составы преступления характеризуются виной в форме прямого умысла. Мотив и цель для квалификации деяния как преступления значения не имеют.

5. Субъект преступного посягательства — физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летного возраста.

6. В ч. 3 коммент. статьи предусмотрен специальный субъект — лицо, использующее для облегчения совершения преступления свое служебное положение, т.е. полномочия и привилегии, предоставленные по службе, в том числе на основе трудового договора (контракта).

Другой комментарий к Ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Объективная сторона преступления характеризуется незаконным проникновением в жилище, совершенным против воли проживающего в последнем лица, т.е. совершенным в нарушение установленного законодательством порядка физическим (личным) либо техническим (с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) вторжением в пределы жилища, как с открытым игнорированием воли проживающего в нем лица, так и обманным образом или же тайно. Понятие «жилище» раскрывается в примечании к статье.

2. Кража, грабеж или разбой, совершенные с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 УК РФ), квалифицируются по соответствующим статьям гл. 21 УК РФ и квалификации по совокупности со ст. 139 УК РФ не требуют. Однако незаконное проникновение в жилище, связанное с совершением иных преступлений (например, убийства, изнасилования), квалифицируется по совокупности с такими преступлениями.

3. Преступление признается оконченным с момента получения доступа или фактического доступа в пределы жилища независимо от продолжительности такого доступа.

4. Квалифицированный состав преступления (ч. 2) предусматривает ответственность за совершение деяния с применением насилия или угрозой его применения. Охватывается комментируемой статьей угроза применения насилия любой степени тяжести, а также насилие, заключающееся в побоях либо повлекшее умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Прокуратура Камчатского края

Список органов прокуратуры Камчатского края

Календарь новостей

Разъяснения прокурора

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Как правильно писать исковое заявление

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Порядок выдачи разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Порядок получения знака «ИНВАЛИД»

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Новое в порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Кто из предпринимателей обязан регистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища

  • 05.02.2016 06.02.2016 Прокуратура разъясняет, Конституционные права граждан в уголовном судопроизводстве
  • Просмотров: 27156

Статьей 25 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на неприкосновенность его жилища. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании вынесенного в соответствии с ним судебного решения.

За нарушение неприкосновенности жилища установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 139 УК РФ.

Предметом преступления выступает жилище, под которым понимается индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилой фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилой фонд, но предназначенное для временного проживания.

Это могут быть индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице или общежитии, дача, садовый домик, сборный домик, бытовка или иное временное сооружение, специально приспособленное и используемое в качестве жилья.

К жилищу не относятся надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и другие помещения, отделенные от жилых построек и не используемые для проживания людей. К жилищу, даже временному, не может быть отнесено купе поезда, каюта теплохода, поскольку поезд и теплоход являются транспортными средствами.

Основным правом на неприкосновенность жилища обладают как лица, наделенные правом пользования или правом собственности на занимаемое жилое помещение в качестве места жительства либо места пребывания, которое подтверждено правоустанавливающими документами (договоры аренды, найма, субаренды, поднайма, ордер, свидетельство о праве собственности и т.п.), и лица, вселенные в жилое помещение (в том числе на время) по воле проживающих в нем на законном основании. Все указанные лица могут рассматриваться как потерпевшие от данного преступления. К их числу следует отнести также лиц, которые на законных основаниях находились в жилище и к которым применялось насилие или угроза его применения при проникновении в жилище.

С объективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется активной формой поведения в виде незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица.

Способ проникновения в жилище для квалификации основного состава рассматриваемого преступления значения не имеет. Он может быть открытым или тайным, совершенным как в присутствии в жилище проживающих там лиц или других людей, так и в их отсутствие, включать как непосредственное проникновение человека в жилище, так и контролирование жилища изнутри с помощью специальных технических средств.

В то же время использование обмана, злоупотребления доверием для проникновения в жилище не образует рассматриваемого состава преступления, поскольку в этих случаях лицо проникает в жилище по воле проживающего в нем лица, хотя оно и находилось в заблуждении относительно тех или иных обстоятельств.

Преступление является оконченным с момента проникновения в жилище.

С субъективной стороны преступление характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный осознает, что незаконно проникает в жилище без согласия проживающих в нем лиц, и желает совершить это проникновение.

Субъект преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 139 УК РФ, общий. Им является вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. А субъект преступления, предусмотренного частью 3 этой статьи, специальный — лицо, использующее для проникновения в жилище свое служебное положение.

Квалифицированный состав рассматриваемого преступления (ч. 2 ст. 139 УК РФ) предусматривает в качестве его обязательного признака способ незаконного проникновения в жилище — применение насилия или угрозу его применения.

Под насилием понимается физическое воздействие на потерпевшего, выразившееся в подавлении и устранении его сопротивления, нанесении ударов, побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Под угрозой применения насилия понимается психическое воздействие на потерпевшего, выразившееся в демонстрации готовности нанести удары, побои, умышленно причинить вред здоровью.

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего при проникновении в жилое помещение квалифицируется по совокупности преступлений с преступлениями против здоровья (ст. ст. 111 или 112 УК РФ). Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) охватывается рассматриваемым составом преступления и дополнительной квалификации не требует.

Если незаконное проникновение в жилище совершено лицом с использованием своего служебного положения, то такие действия подлежат квалификации по ч. 3 ст. 139 УК РФ.

Нарушение неприкосновенности жилища хотя и против воли проживающего в нем лица, но основанное на положениях Закона «О полиции», нормах Уголовно-процессуального кодекса, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», не образует рассматриваемого состава преступления.

Так, не образует нарушения неприкосновенности жилища использование права беспрепятственного вхождения в него и его осмотр при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных оснований полагать, что там совершено или совершается преступление, произошел несчастный случай.

Не является нарушением неприкосновенности жилища проведение оперативно-розыскных мероприятий, сопряженное с вхождением в него с согласия хотя бы одного из проживающих в нем лиц либо в их отсутствие, но с разрешения и в присутствии администрации гостиницы, санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга, туристской базы, другого подобного учреждения, если такие мероприятия не связаны с отысканием, осмотром вещей, имущества, принадлежащего лицам, постоянно или временно в них проживающих, и при условии, если вхождение в помещение в их отсутствие представителей администрации предусмотрено правилами пребывания (проживания, внутреннего распорядка) или условиями договора (уборка помещения, ремонт сантехнического оборудования и др.).

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, предусмотренное ч. 2 ст. 139 УК РФ, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Камчатского края

Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища

1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, —

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания.

Комментарий к Ст. 139 УК РФ

1. Конституция РФ (ст. 25) определяет, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании вынесенного в соответствии с ним судебного решения.

Под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилой фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилой фонд, но предназначенное для временного проживания.

Это могут быть индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице или общежитии, дача, садовый домик, сборный домик, бытовка или иное временное сооружение, специально приспособленное и используемое в качестве жилья на строительстве железных дорог, линий электропередач и других сооружений в изыскательских партиях, на охотничьих промыслах и т.п.

К жилищу не относятся надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и другие помещения, отделенные от жилых построек и не используемые для проживания людей. К жилищу, даже временному, не может быть отнесено купе поезда, каюта теплохода, поскольку поезд и теплоход являются транспортными средствами.

Правом на неприкосновенность жилища обладают как лица, наделенные правом пользования или правом собственности на занимаемое жилое помещение в качестве места жительства либо места пребывания, которое подтверждено правоустанавливающими документами (договоры аренды, найма, субаренды, поднайма, ордер, свидетельство о праве собственности и т.п.) или должностными лицами, а равно титулодержателями, так и лица, вселенные в жилое помещение (в том числе на время) по воле проживающих в нем на законном основании.

2. С объективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется активной формой поведения в виде незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица.

Способ проникновения в жилище для квалификации основного состава рассматриваемого преступления значения не имеет. Он может быть открытым или тайным, совершенным в присутствии в жилище проживающих там лиц или других людей, так и в их отсутствие, включать как непосредственное проникновение человека в жилище, так и контролирование жилища изнутри с помощью специальных технических средств.

В то же время использование обмана, злоупотребления доверием для проникновения в жилище не образует рассматриваемого состава преступления, поскольку в этих случаях лицо проникает в жилище по воле проживающего в нем лица, хотя оно и находилось в заблуждении относительно тех или иных обстоятельств.

3. Состав преступления формальный. Преступление окончено с момента проникновения в жилище.

4. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в виде прямого умысла.

5. Субъект преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 комментируемой статьи, — общий. Им является любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а субъект преступления, предусмотренного ч. 3 этой статьи, — специальный — лицо, использующее для проникновения в жилище свое служебное положение.

6. Квалифицированный состав рассматриваемого преступления (ч. 2 комментируемой статьи) предусматривает в качестве его обязательного признака способ незаконного проникновения в жилище — применение насилия или угрозу его применения.

Нарушение неприкосновенности жилища хотя и против воли проживающего в нем лица, но основанное на положениях Закона о полиции, нормах УПК, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и др., не образует рассматриваемого состава преступления.

Так, в соответствии со ст. 15 Закона о полиции не образует нарушения неприкосновенности жилища использование права проникновения сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями (за исключением помещений, земельных участков и территорий дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций), в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также: 1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 3) для пресечения преступления; 4) для установления обстоятельств несчастного случая (см. ст. 15 Закона о полиции).

Не является нарушением неприкосновенности жилища проведение оперативно-розыскных мероприятий, сопряженное с вхождением в него с согласия хотя бы одного из проживающих в нем лиц либо в их отсутствие, но с разрешения и в присутствии администрации гостиницы, санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга, туристской базы, другого подобного учреждения, если такие мероприятия не связаны с отысканием, осмотром вещей, имущества, принадлежащего лицам, постоянно или временно в них проживающих, и при условии, если вхождение в помещение в их отсутствие представителей администрации предусмотрено правилами пребывания (проживания, внутреннего распорядка) или условиями договора (уборка помещения, ремонт сантехнического оборудования и др.).

Если проникновение в жилище выступает способом совершения другого преступления и является его квалифицирующим признаком, например, кражи, грабежа, разбоя (ст. ст. 158, 161, 162 УК), то такое деяние не образует совокупности составов преступления и дополнительной квалификации по комментируемой статье не требует.

Обобщение судебной практики о преступлениях, связанных с незаконным проникновением в жилище (ст. 139 УК РФ)

Важнейшим конституционным правом человека и гражданина является право на неприкосновенность жилища. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения(ст.25 Конституции РФ). За незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, предусмотрена ответственность по ст.139 УК РФ. Судебная практика показывает значительный рост числа лиц, осужденных за совершение данных преступлений.

Зачастую нарушения неприкосновенности жилища совершается в совокупности с другими, как правило, более тяжкими преступлениями: убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием, похищением человека. В этих случаях нарушение неприкосновенности жилища не является конечной целью, а совершается попутно для облегчения планируемого преступления, т.к. для этого необходимо проникнуть в жилище.

Среди причин, вызывающих рост числа этих преступлений в настоящее время, можно назвать: общее снижение правовой культуры граждан, неуважительное отношение к правам и свободам других лиц, обесценивание межличностных отношений, правовую безграмотность и правовой нигилизм. Как показывает судебная практика, многие лица, привлеченные к ответственности, плохо понимают, что совершают преступление, вторгаясь в чужое жилище, например, к должникам с целью возврата долга, во время бытовых ссор, в процессе выяснения отношений между бывшими супругами, сожителями, знакомыми и по другим, как им кажется, «уважительным причинам».

Так, Новиков В.В. был осужден мировым судьей судебного участка № 46 Чернского района Тульской области за то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к входной двери квартиры, в которой проживала его знакомая Я., с целью поговорить с находившейся в квартире Х. Постучал в дверь, но ему никто не открыл. После чего с силой дернул ручку входной двери, в результате чего сломался внутренний засов, и дверь открылась. Затем Новиков В.В. незаконно проник через дверной проем внутрь квартиры, нарушив право Я.В. на неприкосновенность жилища. Действия Новикова В.В. квалифицированы по ч.1 ст.139 УК РФ.

Другой пример: Романов А.Н., будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил проникнуть в жилище бывшей сожительницы, чтобы поговорить с ней. С этой целью он стал громко стучать в дверь ее квартиры. Потерпевшая отказалась пустить Романова в свое жилище. Продолжая свои действия, он разбил стекло и через оконный проем незаконно проник в квартиру. Действия Романова были квалифицированы по ч. 1 ст. 139 УК РФ.

Общая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ

Уголовная ответственность наступает за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающих в нем лиц.

Объективная сторона преступления характеризуется незаконным проникновением в жилище, то есть совершенным против воли проживающего в нем лица либо в нарушение установленного законом или судебным решением порядка проникновения в жилище.

Проникнуть в жилище означает попасть внутрь (войти в пределы жилища), получить доступ для этого (взломать запор, открыть дверь похищенным, подобранным или изготовленным ключом, разбить или вскрыть запертое окно, сделать пролом в стене и т.п.). Способы проникновения могут быть как открытыми, так и тайными.

Пункт 10 статьи 5 УПК Российской Федерации определяет понятие жилища применительно к целям уголовно-процессуального регулирования производства различных следственных и иных процессуальных действий, жилище- это индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.

Согласно примечанию к статье 139 УК Российской Федерации, устанавливающей ответственность за нарушение неприкосновенности жилища, под жилищем в этой статье, а также в других статьях Уголовного кодекса Российской Федерации понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания.

При определении признаков жилища следует отличать помещения, предназначенные для постоянного или временного проживания, от помещений, приспособленных для временного проживания. Не является жилищем, например, складское, подвальное, чердачное или иное помещение, приспособленное бездомным для его проживания.

С учетом того, что преступлением, предусмотренным в ст.139 УК РФ, нарушаются конституционные права граждан на неприкосновенность их жилища, проникновение в помещение, хотя и предназначенное для постоянного или временного проживания (пустующую квартиру в новом доме), хотя бы и принадлежащее кому-либо на правах собственности, не может квалифицироваться по ст.139 УК. Существенным признаком помещения как жилища является использование его в таком качестве.

Преступлением является незаконное проникновение в чужое жилище. Незаконным является такое проникновение в жилище, которое совершается помимо воли проживающих в нем лиц (за исключением случаев, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения). Нарушение неприкосновенности жилища при наличии в этих действиях признаков самоуправства должно квалифицироваться по совокупности преступлений.

Правильно по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ и п. «а» ч.2 ст.132 УК РФ, были квалифицированы действия Шмелева, Скрягина, Шаталова и Чижикова, которые ночью, без согласия потерпевшей, взломав запорное устройство двери, вошли в ее жилище, после чего совершили с ней иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой применения насилия группой лиц. Приговор Ясногорского районного суда Тульской области (судья Данилина О.И.) в отношении Шмелева Н.В., Скрягина А.Г., Шаталова А.А. и Чижикова С.Е. оставлен без изменения судом кассационной инстанции.

Способ незаконного проникновения в жилище может быть любым и не влияет на квалификацию деяния. Незаконным будет проникновение в жилище не только в тех случаях, когда открыто игнорируется согласие, но также если оно осуществляется путем обмана, например путем предъявления подложного документа на проведение обыска

Так, Журов Е.Б. осужден по ч.1 ст.139 и ч.2 ст.131 УК РФ. Представившись сотрудником милиции, он незаконно проник в квартиру Б., где совершил изнасилование.

Преступление признается оконченным с момента незаконного проникновения в пределы жилища, независимо от продолжительности нахождения в нем.

В случае признания лица виновным в совершении хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище дополнительной квалификации по статье 139 УК РФ не требуется, поскольку такое незаконное действие является квалифицирующим признаком кражи, грабежа или разбоя.

Диспозиция ч.1 ст.139 УК РФ сформулирована таким образом, что допускает различное толкование понимания проникновения «против воли проживающего в нем лица», что составляет трудность для единообразного применении закона. Это относится к случаям, когда лицом совершается незаконное проникновение в жилище, в котором отсутствуют проживающие лица (находятся на работе, в отпуске и т.п.). Из изученных дел следует, что мировые судьи квалифицируют такие действия как незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица.

Так, Веселов К.Л., находясь в состоянии алкогольного опьянения, замерз и с целью погреться без согласия собственника Р. и находившейся в доме Ш., проник через оконный проем в жилой дом, где уснул. Действия Веселова квалифицированы по ч. 1 ст. 139 УК РФ.

Конечно, в целях единообразного понимания проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица требуется совершенствование редакции ст. 139 УК РФ.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, то есть виновное лицо сознает, что нарушает неприкосновенность жилища, и желает этого. Мотив преступления не влияет на квалификацию деяния по ст. 139 УК РФ.

При рассмотрении уголовных дел судьям надлежит выяснять, где зарегистрирован и фактически проживает подсудимый, не проживает ли он в жилом помещении, не находится ли в нем, принадлежащее ему имущество, и т.д.

Субъект преступления — лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицирующий признак ч.2 ст.139 УК — применение насилия или угрозы его применения. Этот признак определяет способ незаконного проникновения в чужое жилище: причинение побоев, вреда здоровью или применение с целью подавления сопротивления потерпевшего физической силы без побоев или причинения вреда здоровью, а также угроза совершения этих действий.

В тех случаях, когда незаконное проникновение в жилище совершено с применением насилия (или угрозы его применения), причинившего средней тяжести или тяжкий вред здоровью, содеянное должно квалифицироваться по совокупности преступлений: ч.2 ст.139 и статей 111, 112 УК РФ.

Совершение деяний, предусмотренных частями первой и второй ст.139 УК РФ, лицом, использующим для их совершения свое служебное положение, является особо квалифицирующим обстоятельством ( ч. 3 ст. 139 УК).

Служебное положение рассматривается как обстоятельство, определяющее способ совершения преступления, благодаря которому лицо имеет доступ к жилищу или возможность получить его. Незаконным использование служебного положения при проникновении в жилище будет тогда, когда пользование доступом к помещению выходит за рамки служебных полномочий, не входит в круг служебных обязанностей.

Незаконным использованием служебного положения при проникновении в жилище лицом, осуществляющим свои полномочия, будет и тогда, когда эти действия совершаются с нарушением установленного порядка (например, УПК РФ, Федерального закона от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Как уже было отмечено, ответственность за преступление, предусмотренное ст.139 УК РФ, наступает, если проникновение в жилище было незаконным. В соответствии со ст.25 Конституции Российской Федерации проникновение в жилище считается незаконным, если оно совершено против воли проживающих в нем лиц. Разрешается беспрепятственное проникновение в жилище в отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами или на основании судебного решения.

Наиболее распространенной является ситуация, когда проживающие лица находятся в жилище и ясно дают понять, что возражают против вхождения в него. Проникновение в жилище при таких обстоятельствах является незаконным и должно влечь ответственность по ст.139 УК РФ.

Нередки случаи, когда лицо на законных основаниях входит в жилище, но в последующем отказывается его покинуть по требованию проживающего лица. Содержат ли такие действия состав рассматриваемого преступления? Очевидно, что нет, так как отсутствует общественно опасное деяние — незаконное проникновение в жилище.

Из общего правила, содержащего запрет на проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, Конституция РФ делает два исключения. Беспрепятственное проникновение в жилище возможно в случаях, предусмотренных федеральным законом или на основании решения суда. Фактически речь идет только о случаях, предусмотренных федеральными законами. Суд может разрешить проникновение в жилище только на основании федерального закона. В частности, давая разрешение следователю на производство обыска или выемки в жилище, суд руководствуется правилами, предусмотренными УПК РФ. В Российской Федерации действует ряд таких законов.

Среди них можно выделить Закон Российской Федерации от 01.04.1993 (в редакции от 25.06.2012) «О Государственной границе Российской Федерации» (п.12 ст.30),Федеральные законы: от 21.12.1994 (в редакции от 30.11.2011) «О пожарной безопасности» (ст.6), от 03.04.1995 (в редакции от 8.12.2011) «О Федеральной службе безопасности» (ст.9), от 12.08.1995 (в редакции 10.07.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст.9), от 27.05.1996 (в редакции от 8.12.2011) «О государственной охране» (ст.15), от 06.02.1997 (в редакции от05.04.2011) «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ст.24), от 30.05.2001 (в редакции от 07.03.2005) «О чрезвычайном положении» (ст.12), от 06.03.2006 (в редакции 08.11.2011) «О противодействии терроризму» (п.11 ч.3 ст.11), от 02.10.2007 (в редакции от 28.07.2012) «Об исполнительном производстве» (п.6 ч.1 ст.64), от 07.02.2011 (в редакции от 28.07.2012) «О полиции» (ст.15).

Так, в соответствии со ст.15 Федерального закона РФ «О полиции» проникновение сотрудников полиции в жилые и иные помещения, земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями, допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также:

1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;

3) для пресечения преступления;

4) для установления обстоятельств несчастного случая.

Закон РФ «О милиции», который утратил силу в связи с принятием Федерального закона «О полиции», в качестве одного из оснований разрешал сотрудникам милиции проникновение в жилище при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений. В новом Законе полномочия сотрудников полиции расширены и они получили право беспрепятственно проникать в жилище не только во время преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений, но и во всех случаях, когда имеются основания для задержания лица по подозрению в совершении преступления.

Сотрудник полиции обязан уведомить проживающих лиц об основаниях проникновения, за исключением случаев, когда промедление может создать угрозу жизни или здоровью граждан, сотрудников полиции или повлечь иные тяжкие последствия. Совершая проникновение в жилище, он должен использовать для этого безопасные способы и средства, с уважением относиться к чести, достоинству, жизни и здоровью граждан, не допускать без необходимости причинения ущерба их имуществу. Закон предоставляет право при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в жилище. В соответствии с п.3 ст.23 Федерального закона для разрушения запирающих устройств может применяться огнестрельное оружие.

О каждом случае проникновения в жилище помимо воли находящихся там граждан сотрудник полиции в течение 24 часов обязан письменно уведомить прокурора и представить рапорт своему непосредственному начальнику. В этот же срок о факте проникновения в жилище уведомляются проживающие в нем лица или собственник жилого помещения, если проникновение было осуществлено в их отсутствие.

В ст. 16 Федерального закона «О полиции» предусмотрена возможность оцепления (блокирования) жилых помещений. Это мероприятие может проводиться для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могут быть защищены иным способом.

Необходимость проникновения в чужое жилище нередко возникает при расследовании уголовных дел. Это связано с производством различных следственных действий в жилище человека.

В УПК РФ неприкосновенность жилища закреплена в качестве принципа уголовного судопроизводства. В соответствии со ст.12 УПК РФ осмотр жилища возможен без судебного разрешения, если против его производства не возражают проживающие в нем лица. Обыск и выемка в жилище во всех случаях должны производиться на основании судебного решения. В случаях, не терпящих отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены и без судебного решения (ч.5 ст.165 УПК).

В процессе расследования уголовных дел может возникнуть необходимость производства не только осмотра, обыска или выемки в жилище, но и других следственных действий, например, допроса, наложения ареста на имущество, получения образцов для сравнительного исследования. Уголовно-процессуальный закон не дает ответа на вопрос, как поступать в случаях, если против производства указанных следственных действий в жилище возражают проживающие в нем лица. Думается, что в подобных ситуациях дознавателю или следователю следует руководствоваться ч.1 ст.12 УПК и, получив отказ от проживающих лиц, совершать проникновение в жилище только на основании судебного решения.

Основания возбуждения и прекращения уголовного дела

Уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч.1 ст.139 УК РФ, является в соответствии с ч.3 ст.20 УПК РФ делом частно-публичного обвинения и возбуждается не иначе как по заявлению потерпевшего. В силу п.5 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч.4 ст. 20 УПК РФ является основанием отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

Осуждение лица по делу частно-публичного обвинения при отсутствии заявления потерпевшего о возбуждении уголовного дела является незаконным.

Изученные уголовные дела возбуждены в соответствии с требованиями ч.3 ст.20, статей 140, 141 УПК РФ.

Судьям необходимо при рассмотрении уголовных дел по ч.1 ст.139 УК РФ проверять законность возбуждения уголовного дела. В случае, если отсутствие в материалах уголовного дела заявления потерпевшего о привлечении к уголовной ответственности подсудимого по ч.1 ст.139 УК РФ, будет обнаружено судом в ходе судебного разбирательства, то в соответствии с ч.8 ст.302 УПК РФ суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке и постановляет оправдательный приговор.

В то же время при изучении представленных на обобщение уголовных дел установлено, что по некоторым уголовным делам заявления потерпевших не содержат конкретной просьбы о возбуждении уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности, за незаконное проникновение в жилое помещение против воли проживающего в нем лица, а указывается просьба «принять меры», «привлечь к ответственности», что не всегда свидетельствует о желании потерпевшего привлекать лицо, проникшее к нему в жилище, к уголовной ответственности по ст.139 УК РФ.

Так, Т. был осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 (2 преступления), ч.1 ст.139, ч.3 ст.30 и ч.2 ст.167, п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ, Ю. был осужден по п.«а» ч.3 ст.158 (2 преступления), п.«а» ч.2 ст.158, пп.«а», «б», «в» ч.2 ст.158, ч.1 ст.139 УК РФ.

Приговор был отменен в части по следующим основаниям.

Суд первой инстанции, посчитав, что Т. и Ю. после незаконного проникновения в жилище Б. добровольно отказались от совершения кражи и ушли из жилища потерпевшей, усмотрел в действиях осужденных состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.139 УК РФ. При этом судом оставлено без внимания и оценки то обстоятельство, что собственник дома — потерпевшая Б. — не обращалась с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лиц, незаконно проникших в ее жилище. В протоколе принятия устного заявления о преступлении следователем изложены обстоятельства покушения на кражу. Однако отношение потерпевшей к факту незаконного проникновения в жилище и желание либо нежелание привлекать к уголовной ответственности за сам факт незаконного проникновения следствием не выяснялось.

Так, уголовное дело в отношении Прохорова И.С.. было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ, по заявлению Т. о привлечении к уголовной ответственности Прохорова И.С., который, находясь в квартире жилого дома, открыто, с применением насилия похитил ее сотовый телефон.

Переквалифицировав содеянное Прохоровым И.С., суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139, ч.2 ст.330 УК РФ.

Однако признавая Прохорова И.С. виновным в незаконном проникновении в жилище, суд не учел следующие обстоятельства. Потерпевшей по делу была признана Т., при этом достоверно установлено, что к указанной квартире отношения она не имела, находилась временно в качестве гостя проживающего и зарегистрированного в ней К., который по данному делу являлся свидетелем. К. с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Прохорова И.С. за незаконное проникновение в его квартиру не обращался, в ходе судебного разбирательства данный вопрос у К. не выяснялся.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 139 УК РФ, могло быть возбуждено не иначе как по заявлению потерпевшего, приговор в данной части был отменен с прекращением производства по делу на основании п.5 ч.1 ст.24 УПК РФ. Соответственно из приговора исключено назначение П. наказания по правилам ст. 69 УК РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ уголовные дела, предусмотренные ч.1 ст. 139 УК РФ, вправе возбудить руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель, и при отсутствии заявления потерпевшего, если данное преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами.

Примечателен пример из практики Верховного Суда Российской Федерации. Так, в кассационном определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2008 года по делу №50-О07-39 в отношении Высотина Д.И., Скипина С.В., Рамазанова А.Н., осужденных по ч.1 ст. 139 УК РФ, пп.«а». «ж», «к» ч.2 ст.105 УК РФ, было признано законным возбуждение следователем уголовного дела по ч.1 ст.139 УК РФ при отсутствии заявлений потерпевших, поскольку потерпевшие в силу своей насильственной смерти не могли самостоятельно воспользоваться принадлежащими им правами. Возбуждение уголовного дела следователем в данном случае было произведено с целью защиты прав потерпевших и отвечает требованиям уголовно-процессуального закона.

В то же время, проверяя законность возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.139 УК РФ руководителем следственного органа, следователем, с согласия прокурора дознавателем, при отсутствии заявления потерпевшего в соответствии с ч.4 ст.20 УПК РФ судам следует обращать внимание, указаны ли основания для его возбуждения. При отсутствии указания оснований для его возбуждения, постановление о возбуждении уголовного дела не может быть признано законным.

В силу ч.3 ст.20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ, считаются уголовными делами частно-публичного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных ст.25 УПК РФ.

Судьями области и мировыми судьями уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых по ч.1 ст.139 УК РФ, были прекращены по следующим основаниям:

2 – за примирением сторон (на основании ст.25 УПК РФ, ст.76 УК РФ), 1 — в отношении несовершеннолетнего в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия (ч.1 ст.431 УПК РФ), 1 — в отношении лица совершившего общественно-опасное деяние, относящееся к категории небольшой тяжести в состоянии невменяемости (ч. 2 ст. 443 УПК РФ).

В основном постановления о прекращении уголовного дела, вынесенные мировыми судьями, отвечают предъявляемым требованиям закона.

Вместе с тем, мировыми судьями допускаются ошибки.

Согласно ч.2 ст. 8 УПК РФ никто не может быть признан виновным иначе как по приговору суда и в порядке установленном УПК РФ. Если судом вынесен не приговор, а лишь постановление о прекращении дела, суды не вправе признавать установленным факт совершения подсудимым преступления.

Так, постановлением мирового судьи судебного участка №25 Киреевского района Тульской области Кулешовым А.В. прекращено уголовное дело в отношении Сухинина Д.Н., обвиняемого по ч.1 ст. 139 УК РФ. В описательно-мотивировочной части постановления мировой судья указал, что Сухинин Д.Н. совершил незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, в резолютивной части также указал на совершение им деяния, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ. Однако, в данном случае, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством следовало указать, что Сухинин Д.Н. обвиняется в совершении незаконного проникновения в жилище, против воли проживающего в нем лица.

Аналогичная ошибка была допущена мировым судьей судебного участка №6 Белевского района Тульской области Жуковой Л.Г., указавшей в постановлении о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Шалапутина Р.В., что он незаконно проник в жилище против воли проживающего в нем лица.

Некоторые вопросы подготовки судебного заседания и рассмотрения уголовных дел

Проведенной проверкой представленных уголовных дел установлено, что большая часть дел, предусмотренных ч.1 ст. 139 УК РФ, рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства, при этом в целом требования гл. 40 УПК РФ при рассмотрении уголовных дел соблюдаются и в большинстве случаев по уголовным делам сложилась единообразная практика их рассмотрения.

Изученные уголовные дела свидетельствуют о том, что требования ст.ст.217 и 218 УПК РФ о разъяснении обвиняемому возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке органами следствия выполняются по всем делам. В протоколе ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела по окончании следствия им указывается, что он желает воспользоваться правом, предусмотренным п.2 ч.5 ст.217 УПК РФ. В некоторых районах органы следствия, кроме того, отбирают у обвиняемых заявления, в которых также содержатся ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Изучение представленных на обобщение уголовных дел показало, что предусмотренные ч.3 ст.227 УПК РФ сроки принятия решения по поступившему уголовному делу судами области соблюдаются.

Ст. 233 УПК РФ устанавливает, что рассмотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания.

Указанные сроки начала рассмотрения уголовного дела в судебном заседании судами области также соблюдаются.

В соответствии с ч.3 ст.229 УПК РФ стороной может быть заявлено ходатайство о проведении предварительного слушания после ознакомления с материалами уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта.

Согласно ч.2 ст. 321 УПК РФ судебное разбирательство мировыми судьями должно быть начато не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд уголовного дела.

По изученным делам установлено, что некоторыми мировыми судьями данные сроки не соблюдаются, что лишает стороны возможности воспользоваться предоставленным им правом заявить ходатайство о проведении предварительного слушания по основаниям, предусмотренным ч.2 ст. 229 УПК РФ.

Так, обвиняемый Сафонов Н.А. получил обвинительное заключение 29 февраля 2012 года, в тот же день уголовное дело поступило на судебный участок №81 Кимовского района Тульской области, и мировым судьей 29 февраля 2012 года было вынесено постановление о назначении судебного заседания в особом порядке судебного разбирательства.

Аналогичные недостатки допущены мировыми судьями судебных участков №82 Плавского района Тульской области в отношении обвиняемого Поликарпова А.В. и Булавинцева В.Н., судебного участка №78 Центрального района г. Тулы в отношении обвиняемых Мишарина А.В. и Лизоркина И.В., судебного участка №45 Узловского района Тульской области в отношении обвиняемого Брыкина Д.А., судебного участка № 5 Арсеньевского района Тульской области в отношении Сидорина А.Н.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» (в редакции Постановления от 24.02.2010 № 4, от 23.12.2010 № 31) при рассмотрении вопроса о возможности принятия судебного решения о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке судам надлежит устанавливать, имеются ли по уголовному делу необходимые для этого условия.

Согласно требованиям норм главы 40 УПК РФ такими условиями следует считать: заявление обвиняемого о согласии с предъявленным обвинением; заявление такого ходатайства в присутствии защитника и в период, установленный статьей 315 УПК РФ; осознание обвиняемым характера и последствий заявленного им ходатайства; отсутствие возражений у государственного или частного обвинителя и потерпевшего против рассмотрения уголовного дела в особом порядке; обвинение лица в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы; обоснованность обвинения и его подтверждение собранными по делу доказательствами; понимание обвиняемым существа обвинения и согласие с ним в полном объеме; отсутствие оснований для прекращения уголовного дела.

Согласно материалам уголовных дел, в них имеются документальные данные, подтверждающие, что обвиняемые заявляли о согласии с предъявленным обвинением; ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке в присутствии защитника и в период, установленный статьей 315 УПК РФ; что ими осознавался характер и последствия заявленного ходатайства, по всем делам государственные обвинители были согласны на рассмотрение уголовных дел в особом порядке.

Постановление Пленума Верховного суда от 5 декабря 2006 г. N 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» (в ред. от 24.02.2010 N 4,от 23.12.2010 N 31) содержит требование о недопустимости рассмотрения уголовных дел в особом порядке без подсудимого, его защитника, государственного или частного обвинителя, поскольку от позиции указанных участников судебного разбирательства зависит возможность применения особого порядка принятия судебного решения.

Нарушений этих требований не установлено.

Согласно этому же Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации суду в судебном заседании следует также удостовериться в отсутствии у потерпевшего, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания, возражений против заявленного обвиняемым ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

В основном указанные требования уголовно-процессуального закона мировыми судьями и районными судами выполняются и из представленных для обобщения уголовных дел следует, что потерпевшие, участвующие в судебном заседании, не возражали против рассмотрения дел в особом порядке.

Вместе с тем, уголовные дела в отношении Сигачева Н.А. и Старцева А.С., осужденных по ч.1 ст. 139 УК РФ, Толубаева Г.Н. и Викторова А.А., осужденных за два преступления, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ, приговорами мирового судьи судебного участка №81 Кимовского района Тульской области (Довбер Т.М.), рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства без согласия потерпевших.

При изучении уголовных дел установлены случаи повторного участия мирового судьи в отношении соучастников преступления.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 17.06.2008 №733-О-П, участие судьи в рассмотрении дела, если оно связано с оценкой ранее уже исследованных с его участием обстоятельств по делу, является недопустимым, поскольку высказанная судьей в процессуальном решении позиция относительно наличия или отсутствия события преступления, обоснованности вывода о виновности в его совершении обвиняемого, достаточности собранных по делу доказательств, ограничивала бы его свободу и независимость при дальнейшем производстве по делу и постановлении приговора или иного решения.

Соответственно, в силу конституционных принципов независимости, объективности и беспристрастности судей, а также по смыслу положений ст. 63 УПК РФ судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников преступления, в совершении которого обвиняется лицо, не может участвовать в рассмотрении уголовного дела в отношении такого лица.

Так, приговором мирового судьи судебного участка №52 Ясногорского района Тульской области (Левенкова Е.Е.) осужден сначала Волченков В.Г. за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ, совместно с лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

После этого этим же мировым судьей осужден Деев К.Ю. за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 УК РФ, совместно с Волченковым В.Г. и лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Поскольку при вынесении приговора в отношении Волченкова В.Г. мировой судья уже высказал мнение по вопросам, которые вновь являлись предметом разбирательства по уголовному делу в отношении Деева К.Ю. она участвовать не должна была.

Аналогичная ситуация усматривается по уголовным делам в отношении Матвеева Р.М. и Белякова П.О., осужденных по ч.1 ст. 139 УК РФ.

Практика назначения уголовного наказания

Санкция части 1 ст.139 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).

В санкции части 2 ст. 139 УК РФ (то же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) предусматривается наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

По части 3 ст.139 УК РФ за деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения предусмотрено наказание — штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).

В силу ст.6 УК РФ наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности содеянного, обстоятельствам совершения преступления и личности виновного.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения новых преступлений.

Наряду с общими началами назначения наказания, регламентированными ст.60 УК РФ, часть 3 указанной статьи обязывает суд по каждому делу учитывать влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обобщение судебной практики назначения наказания за преступления, предусмотренные ст.139 УК РФ, показало, что в целом при назначении осужденным наказания судьи выполняют требования уголовного закона, а также требования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года №2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (в редакции Постановлений от 03.04.2008 №5, от 29.10.2009 №21), от 29 октября 2009 №20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания» (в редакции Постановления от 23.12.2010 №31) и постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года «О судебном приговоре» (в редакции Постановления от 06.02.2007 №7).

В большинстве случаев судами учитывались как характер и степень общественной опасности преступления, так и данные о личности виновных, отсутствие (или наличие) отягчающих обстоятельств, наличие смягчающих наказание обстоятельств, к которым чаще всего суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, возмещение материального ущерба и морального вреда, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Назначение наказания в виде штрафа в основном не вызывают у суда трудностей с его применением.

В то же время имеются случаи необоснованного предоставления рассрочки выплаты штрафа, что не способствует достижению целей наказания.

Так, мировой судья судебного участка №6 Белевского района Тульской области (Жукова Л.Г.) назначила наказание Искандерову М.Б. по ч.1 ст.139 УК РФ в виде штрафа в размере 10000 рублей с рассрочкой на 2 месяца с выплатой по 5000 рублей в мае и июне 2012 года.

Однако, как следует из материалов уголовного дела, осужденный ходатайство о предоставлении ему рассрочки не заявлял, наоборот Искандеров М.Б. сказал о том, что может оплатить штраф.

При отсутствие ходатайства осужденного, а также без выяснения его материального положения тем же мировым судьей была предоставлена рассрочка осужденному Буланову Д.А., осужденному по ч.1 ст.139 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 9000 рублей с рассрочкой на 3 месяца, с выплатой ежемесячно по 3000 рублей.

Такие же недостатки допущены мировым судьей судебного участка №39 Суворовского района Тульской области (Тучков А.Е.) при назначении наказания в виде штрафа и предоставлении рассрочки его выплаты по уголовному делу в отношении Калинкина Е.Н.

При этом в материалах дела отсутствуют сведения об имущественном положении осужденных, материальное и семейное положение не было предметом обсуждения в судебном заседании, ни в одном приговоре мировыми судьями не приведены мотивы, по которым они пришли к выводу о предоставлении рассрочки выплаты штрафа, что противоречит ч. 3 ст. 46 УК РФ, разъяснениям, содержащимся в п.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года №2 «О практике наказания судами Российской Федерации уголовного наказания» (в редакции Постановлений от 03.04.2008 №5, от 29.10.2009 №21).

При назначении наказания по совокупности преступлений некоторыми мировыми судьями не учитываются положения ч.2 ст.71 УК РФ, и разъяснения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 №20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания» (в редакции Постановления от 23.12.2010 №31), согласно п.11 которого в соответствии с частью 2 ст.69 и частью 2 ст.71 УК РФ при назначении штрафа в качестве основного вида наказания за одно из преступлений, образующих совокупность, суд при сложении наказаний должен указать, что штраф исполняется самостоятельно.

В то же время мировой судья судебного участка №10 Веневского района Тульской области (Рыбина Н.Н.), признав Новикова Н.Н. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ и ч.1 ст. 119 УК РФ, назначила наказание по ч.1 ст. 139 УК РФ — штраф в размере 10000 рублей, по ч.1 ст. 119 УК РФ – ограничение свободы на срок 1 год. По совокупности преступлений на основании ч.2 ст. 69 УК РФ путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год со штрафом 10000 рублей. Новикову Н.Н. установлены определенные ограничения и возложена обязанность. Вопреки требованиям ч.2 ст.71 УК РФ, в приговоре не указано, что штраф исполняется самостоятельно.

Кроме того, мировой судья вопреки требованиям ч.1 ст.53 УК РФ при назначении Новикову Н.Н. наказания по ч.1 ст.119 УК РФ в виде ограничения свободы не установил ему конкретные ограничения, предусмотренные этой нормой закона, т.е. фактически не назначил наказание.

Такую же ошибку допустила мировой судья судебного участка №68 Пролетарского района г. Тулы Раннева А.Г. при осуждении Лысенко С.В., назначив ему наказание по ч.1 ст.139 УК РФ в виде штрафа в размере 15000 рублей, по ч.1 ст. 119 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев, установив осужденному определенные ограничения и возложив обязанность, в то же время по совокупности преступлений, сославшись на ч.2 ст. 69 УК РФ, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначила наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев, с определенными ограничениями и обязательством.

В соответствии с ч.5 ст. 62 УК РФ при особом порядке судебного разбирательства наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение преступления.

Приговором мирового судьи судебного участка №15 Дубенского района Тульской области (Вытягова И.А.) осуждены Кузнецов А.В. по ч.1 ст. 139 УК РФ и ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 9 месяцев с удержанием в доход государства в размере 15% из заработка, и Воробьева Т.Н. по ч.1 ст. 139 УК РФ к исправительным работам сроком на 9 месяцев с удержанием в доход государства в размере 15 % из заработка. Дело рассмотрено в соответствии с главой 40 УПК РФ.

В соответствии с ч.5 ст.62 УК РФ при особом порядке судебного разбирательства, наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида или размера наказания, предусмотренного за совершенное преступление. С учетом этого назначенное Кузнецову А.В. и Воробьевой Т.Н. наказание не может превышать 8 месяцев исправительных работ.

Приговором Одоевского районного суда Тульской области от 12 июля 2012 года (судья Свириденко Л.Л.) приговор мирового судьи от 18 июня 2012 года был изменен. Суд апелляционной инстанции правильно установил, что наказание осужденным было назначено с нарушением ч.5 ст.62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

При этом суд апелляционной инстанции правильно указал на то, что наиболее строгим наказанием по санкции ч.1 ст. 139 УК РФ является арест. В то же время, поскольку до настоящего времени федеральный закон о введение в действие положения Уголовного кодекса РФ о наказании в виде ареста не принят, и арест в качестве наказания в настоящее время не применяется, то наиболее строгим видом наказания по данной статье являются исправительные работы. С учетом этого, правильно применил положения ч.5 ст.62 УК РФ и назначил наказание каждому из осужденных по ч.1 ст. 139 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с ежемесячным удержанием в доход государства 15% заработка в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе места жительства осужденного.

Кроме того, мировым судьей при назначении наказания была нарушена ст. 50 УК РФ, в приговоре не указано место отбывания наказания в виде исправительных работ неработающими осужденными, что также было устранено судом апелляционной инстанции.

Аналогичная ошибка в применении ч. 5 ст. 62 УК РФ при назначении наказания допущена мировым судьей судебного участка №20 Каменского района Тульской области (Висягина Л.Б.) в отношении Лыткиной О.Н.. Такая же ошибка допущена мировым судьей судебного участка №81 Кимовского района Тульской области (Довбер Т.М.) в отношении Толубаева Г.Н. и Викторова А.А., что не было устранено и в приговоре суда апелляционной инстанции – Кимовского городского суда Тульской области.

Кроме того, мировой судья, назначив Толубаеву Г.Н. и Викторову А.А. каждому по двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.139 УК РФ, наказание в виде исправительных работ, по совокупности преступлений по ч.2 ст.69 УК РФ назначила наказание в виде лишения свободы, что не соответствует ч.2 ст.69 УК РФ, предусматривающей, что окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим, либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний. Таким образом, по совокупности преступлений по ч.2 ст.69 УК РФ должно было быть назначено наказание в виде исправительных работ. Данная ошибка была устранена судом апелляционной инстанции.

Кроме того, в результате изучения уголовных дел, установлено, что некоторыми мировыми судьями при назначении наказания в виде исправительных работ нарушается ст.50 УК РФ, в приговоре не указывается место отбытия наказания в виде исправительных работ.

Такая ошибка была допущена мировыми судьями судебного участка №15 Дубенского района Тульской области Вытяговой И.А. в отношении осужденного Кузнецова А.В., судебного участка №9 Веневского района Тульской области Бурнышевым П.С. в отношении осужденных Долгополова М.В. и Хромова В.В., судебного участка №20 Каменского района Тульской области Висягиной Л.Б. в отношении осужденной Лыткиной О.Н.

При наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» или «к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих, суд назначает наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Как смягчающее наказание обстоятельство мировой судья судебного участка №9 Веневского района Тульской области (Бурнышев П.С.) признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления в отношении Хромова В.В., осужденного по ч.1 ст.139 УК РФ, но при назначении наказания, не установив отягчающих наказание обстоятельств, ч.1 ст.62 УК РФ не применил, назначив наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 20% в доход государства с учетом только правил ч.5 ст.62 УК РФ. Согласно части 1 статьи 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Согласно п.14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006г. №60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» (в редакции от 24.02.2010 №4, от 23.12.2010 №31, от 09.02.2012 №3, от 05.06.2012 №10) при наличии оснований, предусмотренных статьями 62, 64, 66, 68, 69 и 70 УК РФ, наказание виновному назначается по правилам как этих статей, так и части 7 статьи 316 УПК РФ.

Наказание должно было быть назначено не более 5 месяцев исправительных работ. Поскольку наказание виновному назначается по правилам ч.5 ст. 62 УК РФ, а затем этот срок наказания сокращается с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ (не более 2/3 от 2/3).

Допускаются ошибки мировыми судьями по применению правил назначения наказания, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, при рассмотрении уголовных дел в общем порядке уголовного судопроизводства.

Так мировой судья судебного участка №28 Ленинского района Тульской области Вуколовой О.М. при осуждении Бессонова И.Г. по ч.1 ст.139 УК РФ, признав смягчающим наказание обстоятельством активное способствование раскрытию и расследованию преступления, предусмотренное п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, не применил правила ч.1 ст. 62 УК РФ, назначив наказание в виде исправительных работ сроком на 9 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 20% ежемесячно. В то время как, назначая наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ и учитывая, что исправительные работы являются наиболее строгим видом наказания, предусмотренным ч.1 ст. 139 УК РФ в действующей редакции, наказание в виде исправительных работ не могло превышать 8 месяцев.

В апелляционном порядке приговором Ленинского районного суда Тульской области (судья Никишин С.Н.) приговор в отношении Бессонова И.Г. был изменен ввиду чрезмерной суровости, суд пришел к выводу, что в приговоре не приведены основания применения наиболее строгого вида наказания, и назначил наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей.

По приговору мирового судьи судебного участка №10 Веневского района Тульской области (Рыбина Н.Н.) Мишадаев Р.А. осужден по ч.1 ст.139 УК РФ к исправительным работам по основному месту работы сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 20% заработка. На основании ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Веневского районного суда от 6 апреля 2012 года, назначено окончательно лишение свободы на срок 2 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Назначая окончательное наказание по совокупности преступлений мировой судья сослался на ст.69 УК РФ, не указав какую часть данной статьи применяет.

Кроме того, как следует из вводной части приговора Мишадаев С.А. не судим, в то же время из мотивировочной и резолютивной частей приговора следует, что он осужден Веневским районным судом 6 апреля 2012 года по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. Вводная часть приговора не соответствует требованиям ч.4 ст.304 УПК РФ, согласно которой по каждому делу должны быть выяснены и указаны в вводной части приговора фамилия, имя и отчество подсудимого, дата и место его рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные данные о личности подсудимого, имеющие значение для дела. Как разъяснено в п.5 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 апреля 1996г. №1 «О судебном приговоре» (в редакции от 06.02.2007 №7), к иным сведениям о личности подсудимого, имеющим значение для дела, относятся такие сведения, которые наряду с другими данными могут быть учтены судом при назначении наказания, вида исправительной колонии, признании рецидива преступлений и разрешении других вопросов, связанных с постановлением приговора. Это, в частности, данные об имеющейся у подсудимого инвалидности, наличии у него государственных наград, почетных, воинских и иных званий, о прежних судимостях. При этом в отношении лиц, ранее судимых, во вводной части приговора должны содержаться сведения о времени осуждения, уголовном законе, мере наказания, содержании в местах лишения свободы, основании и времени освобождения, неотбытой части наказания по предыдущему приговору. Если судимости сняты или погашены, суд не вправе указывать их во вводной части приговора.

Согласно ч.1 ст.316 УПК РФ судебное заседание по ходатайству подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением проводится в порядке, установленном главами 35, 36, 38 и 39 УПК РФ с учетом требований настоящей статьи, ч.8 которой устанавливает, что описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого согласился подсудимый, а также выводы суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Анализ доказательств и их оценка судьей в приговоре не отражаются.

При этом ч.8 ст.316 УПК РФ не отменяет требований ч. 1 ст. 307 УПК РФ о том, что описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать: описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступлений и п.2 ч.1 ст.299 УПК РФ.

В то же время мировыми судьями не всегда соблюдаются данные требования. Так, в приговоре мирового судьи судебного участка №81 Кимовского района Тульской области (Довбер Т.М.) в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора в отношении Толубаева Г.Н. и Викторова А.А. указано: «Толубаев Г.Н. и Викторов А.А. обвиняются в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица», то есть в описательно-мотивировочной части приговора суд описал существо предъявленного им органами предварительного следствия обвинения, а не описание преступного деяния при обстоятельствах, установленных судом.

Аналогичная ошибка допущена указанным мировым судьей в приговоре в отношении Балицкого С.В.

Проведенная проверка показала, что судами области не нарушаются требования закона, запрещающие рассмотрение в особом порядке уголовных дел в отношении несовершеннолетних обвиняемых.

В кассационном порядке судебной коллегией по уголовным делам Тульского областного суда за первое полугодие 2012 года было рассмотрено 1 уголовное дело, в совокупность преступлений которого вошло преступление по ч.1 ст. 139 УК РФ. Судом кассационной инстанции от 14.03.2012 года был изменен приговор Новомосковского городского суда Тульской области от 5.12.2011 года (судья Тимошенко С.Ю) в отношении Данченко А.З., исключено указание о назначении ему наказания по ч.2 ст.325 и ч.1 ст. 139 УК РФ. Вопреки требованиям ч.3 ст.50 УК РФ суд при назначении Данченко А.З. наказания по ч.2 ст.325, ч.1 ст. 139 УК РФ в виде исправительных работ не определил процент удержания из заработной платы осужденного в доход государства, то есть фактически не назначил наказание за данные преступления.

По результатам изученных уголовных дел, представленных на обобщение, следует, что случаев, когда в действиях подсудимых не был установлен признак противоправности проникновения в жилище потерпевших, не имелось.

Подводя итог, можно сказать, что Конституция Российской Федерации, действующее законодательство защищают право каждого человека на неприкосновенность его жилища. Наличие ст.139 в Уголовном кодексе Российской Федерации в значительной мере сдерживает рост числа нарушений данного вида, которых могло бы быть гораздо больше при ее отсутствии. При этом законодательство современной России в части охраны неприкосновенности жилища требует дальнейшего совершенствования. В целом проблема неприкосновенности жилища не может быть решена только правовыми средствами. Для достижения этой цели необходимо, чтобы у большинства граждан сформировалась высокая правовая культура, концентрированным выражением которой является уважительное отношение к правам и свободам других лиц.

Всего комментариев: 5

Добрый день. Не могу решить, как поступить.
Домовладение состоит из двух этажей и цокольных помещений. Половина дома принадлежит одному собственнику жилья, вторая половина принадлежит четырем собственникам жилья. По факту жилые и не жилые помещения домовладения разделены между собственниками жилья, однако на бумаге это не закреплено. Каждому собственнику жилья, согласно свидетельства на право собственности, принадлежит доля собственности домовладения. Свою половину один из собственников жилья отделил с помощью забора и стены в чердачном помещении, осуществив ремонт и полную замену крыши на своей стороне. Часть оставшейся крыши на нашей половине дома покрытой в 1963 году, требует незамедлительной замене и ремонту (во время дождя слышны удары капель воды об пол на третьем этаже). На потолке моего второго этажа отслаиваются обои и штукатурка. Двое собственников жилья, кому принадлежит третий этаж, проживают в другом городе, в доступе на чердак для ремонта крыши препятствуют, в замене крыши участвовать не желают, ссылаясь на занятость и отсутствие средств.
При вышеуказанных обстоятельствах, я с двумя другими поддерживающими мою сторону собственниками жилья, могу ли с приглашенными двумя свидетелями (понятыми) вскрыть входную дверь третьего этажа с целью устранения протекания крыши и не будут ли в данном случаи мои действия расцениваться как уголовно наказуемыми?

Добрый день! Согласно ст.25 Конституции РФ, жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.
Согласно ст.3 Жилищного кодекса, Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в предусмотренных настоящим Кодексом целях и в предусмотренных другим федеральным законом случаях и в порядке или на основании судебного решения. Проникновение в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, только в целях спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения их личной безопасности или общественной безопасности при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках либо иных обстоятельствах чрезвычайного характера, а также в целях задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, пресечения совершаемых преступлений или установления обстоятельств совершенного преступления либо произошедшего несчастного случая.
Согласно ст.209 Гражданского кодекса, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.
Согласно ч.1 ст.139 Уголовного кодекса, незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, —
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Таким образом, вскрытие двери в данном случае будет незаконно. Для того, чтобы принудить собственника жилого помещения обеспечить Вам доступ на крышу дл ремонта, необходимо обращаться в суд.

Евгений, зачем Вы признали вину-то? У вас не было умысла на незаконное проникновение в жилище, что за бред вообще. Если все, что Вы сказали правда, дело не должны были даже возбуждать…

Такой случай…Был выпивший. Ошибся этажом, не дошел один этаж))По ошибке постучал в дверь, открыла женщина, в которой я узнал жену директора техникума. Я, чтобы загладить неловкость, поздоровался и поздравил ее с наступающим праздником, переступил порог квартиры. Она меня поздравила с днем рождения, которое у меня на след. день. В это время появился на пороге комнаты ее муж, директор техникума,( я уволился 2 года назади не видел их до этого момента) которого я тоже почему то поздравил)) Был растерян.. Он обиделся на мое поздравление( 8 марта) Через некоторое время, минуты 2 я ушел оттуда с извинениями.. Дальше порога я не переступал, см 30-50 не более.Через 5 дней поступает заявление на мое имя от директора, который хочет привлечь меня к уголовной ответственности, а дальше машина по уничтожению людей заработала.. Теперь жду суда, который состоится завтра. Вину свою признал, хочу в особом порядке… Так что, люди, берегитесь таких людей.
Приходил просить извинения.. Вышла его жена( просто мебель), в беседе с ней выяснилось, что она никаких претензий ко мне не имеет, и что все это затеял он.. Есть аудиозапись. Позже ходила моя супруга к нему лично. Он начал ее снимать на камеру телефона их беседу. Моя супруга отвернулась и ушла.
Но заявление поступило от двух лиц, мужа и жены.. Кстати, он кандидат педагогических наук…( Я нашел его кандидатскую в диссертант нет, сплошная калька.) Но, работая с ним вместе, я знаю какой он подлый и низкий человек. В беседе со мной, ныне работающие с ним мои коллеги, всячески поддерживают меня, говорят, что он нехороший, злой и мстительный человек, который живет такими делами. Да и сотрудники, которые проводили расследование, не смогли найти с ним общий язык, сказали, что он непрошибаем и жаждет крови и очень наслышаны о нем. Действие происходит на Чукотке.
Надеюсь на штраф. Ранее не судим, не привлекался. Характеристики хорошие. Жаль, что это пятно останется на всю жизнь, скажется на детях. Мириться не хочу, признал вину потому что хотел поехать к больной матери( она умерла на днях), но не увидел и не похоронил.

в ульяновске за незаконное проникновение…отравление ничего не светит…кроме божьего суда(спасибо что живы остались)ведь все »порядочные люди»студенты,медики,учителя и тд
вначале отравили…разгромили всю квартиру… полиция даже не пришла а лишь через пол года отписалась что не заходя в квартиру,ничего не обнаружили
а в прокуратуре тишина..
мало того мы не можем выйти из дома …к нам проникают
да еще эти же убийцы и их соучастники вылавливают и угрожают

]]>
Приказ рф 125 от 21032018 https://ano-academy.ru/article/194-prikaz-rf-125-ot-21032018.html Wed, 06 Feb 2019 19:53:16 +0000 https://ano-academy.ru/?p=194 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 июля 2018 г. N 476 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации»

Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 60 «Об утверждении Инструкции по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов»;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 мая 1998 г. N 151 «О временных отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям»;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 1999 г. N 154 «О совершенствовании медицинской помощи детям подросткового возраста»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 306 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 мая 1998 г. N 151 «О временных отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям».

Обзор документа

Утратил силу ряд приказов Минздравмедпрома Россиии и Минздрава России, посвященных вопросам оказания медицинской помощи детям.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 апреля 2017 г. № 175н “О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

Внести изменения в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2014 г., регистрационный № 32115) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 июня 2016 г. № 370н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г., регистрационный № 42728), согласно приложению.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2017 г.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 13 апреля 2017 г. № 175н

Изменения,
которые вносятся в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

1. В национальном календаре профилактических прививок, предусмотренном приложением № 1 к приказу:

а) в графе «Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации» таблицы:

слова «Дети 3 месяца» заменить словами «Дети 3 месяца(6.1)»;

слова «Дети 4,5 месяцев» заменить словами «Дети 4,5 месяца(6.1)»;

слова «Дети 6 месяцев» заменить словами «Дети 6 месяцев(6.1)»;

слова «Дети 18 месяцев» заменить словами «Дети 18 месяцев(6.1)»;

б) сноски (5) и (6) изложить в следующей редакции:

«(5) Вакцинация проводится детям, относящимся к группам риска (с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка).

(6) Третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита проводятся детям вакциной для профилактики полиомиелита (живой); детям, относящимся к группам риска (с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка) — вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).»;

в) дополнить сноской (6.1) следующего содержания:

«(6.1) Вакцинация и ревакцинация детям, относящимся к группам риска, может осуществляться иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики инфекционных болезней, содержащими комбинации вакцин, предназначенных для применения в соответствующие возрастные периоды.»;

г) пункт 3 Порядка проведения гражданам профилактических прививок в рамках национального календаря профилактических прививок дополнить абзацем следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, допускается проведение вакцинации и ревакцинации иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики инфекционных болезней, содержащими комбинации вакцин.».

2. В календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям, предусмотренном приложением № 2 к приказу, пункт 7 Порядка проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям изложить в следующей редакции:

«7. Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится вакциной для профилактики полиомиелита (живой) и вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной). Показаниями для проведения вакцинации детей вакциной для профилактики полиомиелита (живой) по эпидемическим показаниям являются регистрация случая полиомиелита, вызванного диким полиовирусом, выделение дикого полиовируса в биологическом материале человека или из объектов окружающей среды. Показаниями для проведения вакцинации детей вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной) по эпидемическим показаниям являются регистрация случая полиомиелита, вызванного вакцинородственным штаммом полиовируса, выделение вакцинородственного штамма полиовируса в биологическом материале человека или из объектов окружающей среды.

Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации, которым определяется возраст детей, подлежащих вакцинации, сроки, порядок и кратность ее проведения.».

Обзор документа

Скорректирован национальный календарь профилактических прививок.

В частности, расширена группа риска в целях вакцинации против гемофильной инфекции. В нее вошли дети с аномалиями развития кишечника, онкологическими заболеваниями, а также недоношенные и маловесные дети.

Для иммунопрофилактики инфекционных болезней у детей определенного возраста из группы риска разрешено использовать лекарственные препараты, содержащие комбинации вакцин. Речь идет о прививках, которые делаются ребенку в возрасте 3; 4,5; 6 и 18 месяцев. Это позволит снизить инъекционную нагрузку на детей из группы риска.

Кроме того, установлены эпидемические показания для введения детям вакцины для профилактики полиомиелита.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

  • Карта территориальных органов РОСГВАРДИИ
    ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
    1. Главная
    2. Документы
    3. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 21.03.2018 № 86

    Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 21.03.2018 № 86

    «Об утверждении Нормы и Порядка обеспечения выпускников федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо по желанию выпускника денежной компенсацией, а также единовременным денежным пособием» (Зарегистрирован 09.04.2018 № 50676)

    В соответствии с абзацем третьим пункта 7 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» —

    П Р И К А З Ы В А Ю:

    Директор Федеральной службы
    войск национальной гвардии Российской Федерации —
    главнокомандующий войсками национальной гвардии
    Российской Федерации

    генерал армии В.Золотов
    _____________
    Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 52, ст. 5880.
    _____________

    Таблицу см. на официальном сайте правовой информации
    _____________

    ПОРЯДОК
    обеспечения выпускников федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо по желанию выпускника денежной компенсацией, а также единовременным денежным пособием

    1. Выпускники федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации , — дети — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя , обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием по Норме обеспечения выпускников федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием, утвержденной настоящим приказом .
    _____________
    Далее — «образовательные организации».

    Далее — «Норма обеспечения».

    2. Предметы одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, выдаваемые выпускникам, являются имуществом личного пользования и переходят в их собственность с момента получения.
    3. Выдача комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования выпускникам производится не позднее дня выпуска из образовательной организации.
    4. Выпускникам по их желанию, изложенному в рапорте, выплачивается денежная компенсация в размере денежных средств, выделяемых образовательным организациям для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, в соответствии с Нормой обеспечения.
    5. Выплата денежной компенсации выпускникам производится на основании приказа начальника образовательной организации не позднее дня исключения их из списков личного состава образовательной организации.
    6. Выпускникам образовательных организаций однократно выплачивается единовременное денежное пособие в размере одного оклада денежного содержания исходя из оклада по типовой должности «курсант военной образовательной организации высшего образования» согласно размерам окладов по типовым воинским должностям в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, подлежащим замещению военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 992 «Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту» .
    ___________
    Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7381; 2017, № 21, ст. 3024.
    _____________

    Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 14 июля 2015 г. N 443н г. Москва «О Порядке направления обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра»

    Комментарии Российской Газеты

    Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 августа 2015 г.

    Регистрационный N 38398

    В соответствии с пунктом 5 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 219; 2013, N 23, ст. 2878) приказываю:

    Утвердить по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации прилагаемый Порядок направления обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра.

    Министр В. Скворцова

    Порядок направления обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра

    1. Настоящий Порядок устанавливает правила направления обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее — соответственно обучающиеся, образовательная организация).

    2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, рекомендовано выполнение обработки и анализа результатов социально-психологического тестирования обучающихся в период до тридцати календарных дней с момента их получения от общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования, проводящих социально-психологическое тестирование 1 .

    3. В случае выявления в результате профилактического медицинского осмотра незаконного потребления обучающимся наркотических средств и психотропных веществ врач — психиатр-нарколог, проводивший профилактический медицинский осмотр, в том числе на основании результатов социально-психологического тестирования в соответствии с пунктом 6 Порядка проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 г. N 581н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35345), разъясняет обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет либо одному из родителей или иному законному представителю обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, результаты профилактического медицинского осмотра и выдает направление в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь (далее — направление), в целях установления диагноза и определения мероприятий по медицинскому наблюдению обучающегося.

    4. Направление выдается при наличии информированного добровольного согласия в письменной форме обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, либо информированного добровольного согласия в письменной форме одного из родителей или иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, данного с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165).

    1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2014 г., регистрационный N 33576).

    Все новые поступления документов в некоммерческую интернет–версию системы КонсультантПлюс

    Пополнение за последнюю неделю с 25.11 по 02.12. Документы в списке упорядочены по дате их принятия. Ознакомиться и поработать со всеми документами можно в некоммерческой интернет-версии.

    Информационный банк «Суды Москвы и области» (см. описание)

    ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ-2018: НАЧИНАЕМ ВЫКЛАДЫВАТЬ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

    С 30 ноября участники четвёртого Географического диктанта могут узнать свои результаты. Для этого на сайте проекта dictant.rgo.ru/dictant_check/6686 необходимо Показать полностью… ввести индивидуальный 10-значный номер бланка. Мы надеемся, вы его не потеряли.

    Не исключено, что именно сегодня вам не удастся узнать свой результат – число участников Диктанта побило все рекорды, его написали сотни тысяч человек, и некоторые бланки всё ещё обрабатываются.

    Попробуйте зайти на сайт после 15 декабря. Мы постараемся, чтобы к этому времени были известны результаты каждого участника нашей образовательной акции.

    Фото: пресс-служба РГО

    ИНЭОС РАН им. А.Н.Несмеянова приглашает вас принять участие в I Коршаковской Всероссийской с международным участием конференции «Поликонденсационные процессы и полимеры».

    Москва, 18–20 февраля 2019 года Показать полностью…

    Основные тематические направления конференции:
    Новые мономеры и методы синтеза конденсационных полимеров;
    Структура, свойства и переработка конденсационных полимеров;
    Волокна, связующие, покрытия и композиционные материалы на основе конденсационных полимеров;
    Многомасштабное моделирование и прогнозирование свойств полимеров и композитных материалов.

    Программой конференции предусмотрены пленарные доклады ведущих российских и зарубежных ученых, активно работающих в области синтеза полимеров, исследования их структуры и свойств, устные сообщения специалистов, стендовые сессии.

    Рабочие языки конференции: русский и английский.

    Тезисы докладов принимаются до 25 января 2019 г.

    Регистрационный взнос:
    Сотрудники образовательных и научных учреждений — 4000 руб./€55;
    Студенты и аспиранты — 1500 руб./€20.
    *В регистрационный взнос включено: участие в работе научных секций, пакет участника, кофе-паузы.

    По 31 января 2019 года Дальневосточному федеральному университету предоставлен тестовый доступ к электронно-библиотечной системе BOOK.ru — независимой ЭБС современной учебной и научной литературы для вузов, Показать полностью… ссузов, техникумов, библиотек. Скачать инструкции можно по ссылке: http://www.book.ru/static/help/.

    До 13 декабря ДВФУ открыт тестовый доступ к указателю цитирования Emerging Sources Citation Index (ESCI) на сайте Web of Science.
    Как искать: На сайте Web of Science в верхнем поисковом окне выбрать базу данных «Web of Science Core Collection» и перейти по ссылке «Другие параметры». На новой странице внизу выбрать только Emerging Sources Citation Index (остальные галочки можно убрать).
    В указатель ESCI входят журналы, претендующие на включение в основные журнальные индексы Web of Science Core Collection. Список научных журналов, которые индексируются в Emerging Sources Citation Index, можно найти на официальном сайте Clarivate Analytics: http://mjl.clarivate.com (страница Master Journal List). Более подробная информация о возможностях ESCI — здесь.

    По 7 декабря 2018 года открыт тестовый доступ к коллекции «Русский язык как иностранный (РКИ)» ЭБС IPRBOOKS. Коллекция включает учебники и учебные пособия профильных издательств «Златоуст» и «Русский язык. Курсы», а также специализированную коллекцию ЭБС IPRBOOKS, включающую около 100 изданий по изучению русского языка как иностранного (подробнее).

    С 16 ноября по 16 декабря в электронно-библиотечной системе Издательства «Лань» предоставлен тестовый доступ к книгам по нефтегазовому делу издательства Тюменского государственного нефтегазового университета.
    С 12 ноября ДВФУ предоставлен тестовый доступ сроком на один месяц к трем коллекциям ЭБС РУКОНТ:
    1) Лингвистика. Языкознание. Языки;2) Педагогика. Образование; 3) Социология.
    Доступ к коллекциям по ссылке: http://lib.rucont.ru/search
    Для работы необходимо ввести логин и пароль: ЛОГИН: dvfuUser; ПАРОЛЬ: 123456.
    Коллекцию можно выбрать, используя Классификатор и Рубрикатор.

    По 30 ноября 2018 года открыт тестовый доступ к Электронной библиотеке Всемирного банка. Количество одновременных пользователей не ограничено (Подробнее).
    — По следующей ссылке можно скачать брошюру с описанием The World Bank eLibrary (на английском языке): https://elibrary.worldbank.org/pb/assets/raw/staticpa..
    — На странице https://elibrary.worldbank.org/page/training размещены англоязычные материалы вебинаров, руководства пользователя (в форматах pdf и ppt) и учебные видеопрезентации.

    Предупреждение: сплошное копирование, т. е. скачивание журналов полностью и применение программных средств ЗАПРЕЩЕНО международными договорами о правилах лицензирования электронных ресурсов и законами об авторском праве.

    Seo анализ сайта legalacts.ru

    Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской.

    • Основные данные
    • Изменения XT
    • История Тиц
    • История PR
    • Индексация в Яндексе
    • Обратные ссылки
    • Посещаемость
    • Видимость в Яндексе
    • Видимость в Google
    • Раскрученность Yandex
    • Раскрученность Google
    • Whois данные

    Видимость сайта legalacts.ru в Yandex
    Данные предоставлены MegaIndex

    Видимость сайта legalacts.ru в Google
    Данные предоставлены MegaIndex

      • Дата проверки: 2018-09-01 13:03:03
      • Ссылки:
      • На главной внешних / внутренних:
      • 1 / 140
      • Внешние ссылки на сайт:
      • Заспамленность ссылками:
      • (0)
      • Санкции:
      • Санкции в Яндексе (АГС, Минусинск и др):
      • Вероятность фильтра на исх. ссылки:
      • 0%
      • Индексация:
      • Индексация в Яндексе (страниц):
      • 303732
      • Скорость обновления по Яндексу (страниц / сутки):
      • 1.19
      • Возраст:
      • Возраст сайта, дней (лет):
      • 1500 (4.1)
      • Популярность:
      • Оценка трафика:
      • Раскрученность в Yandex (%, вч / сч / нч):
      • Раскрученность в Google (%, вч / сч / нч):
      • Нет данных
      • Тиц: 900:

      • Данные Linkpad:
      • Дата данных:
      • 02.06.2018
      • Страниц в индексе:
      • 18835
      • Ссылки на сайт:
      • доноров:
      • 1091
      • всего ссылок:
      • 8341
      • из них ссылок с главной:
      • 41
      • со 2 уровня (уник. доменов):
      • 1740 (доменов — 523)
      • с 3 уровня:
      • 6554 (доменов — 745)
      • с 4 и более:
      • 6 (доменов — 3)
      • Ссылки с сайта:
      • акцепторов:
      • 3
      • всего ссылок:
      • 20443
      • из них ссылок с главной:
      • 2
      • со 2 уровня:
      • 984
      • с 3 уровня:
      • 19457
      • с 4 и более:
      • 19457
      • Анкоры:
      • количество анкоров на сайт:
      • 1121
      • анкоров с сайта:
      • 1

    Информация о вакантной должности

    1. Вид источника вакансии Роспотребнадзор

    2. Источник вакансии (наименование государственного органа или организации)

    3. Структурное подразделение (наименование территориального органа) Управление Роспотребнадзора по Вологодской области

    4. Подразделение в структурном подразделении Отдел по надзору в сфере защиты прав потребителей

    5. Признак вакансии Федеральная государственная гражданская служба

    6. Группа и категория вакантной должности «старшая» группа должностей категории «специалисты»

    7. Наименование вакантной должности специалист-эксперт

    8. Краткое описание должностных обязанностей:

    Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за соблюдением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

    Оформление материалов об административных правонарушениях

    Представление интересов территориального отдела в судебных органах

    Осуществление приема граждан в установленном порядке, своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, подготовка ответов на них.

    Осуществление сбора и обработки статистической отчетности по соблюдению законодательства в сфере защиты прав потребителей.

    9. Примерный размер денежного содержания от 15 до 17 тыс. рублей

    10. Командировки 30% служебного времени

    11. Служебное (рабочее) время 5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00

    12. Нормированный день Ненормированный

    13. Расположение служебного (рабочего) места по вакантной должности

    Субъект РФ – Вологодская область . Населенный пункт: г.Вологда

    14. Тип служебного контракта (трудового договора) Бессрочный

    15. Государственные гарантии/социальный пакет В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004г.79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

    16. Дополнительная информация о вакантной должности

    17. Требования к замещаемой должности — уровень профессионального образования Высшее образование

    18. Требования к кандидатам – профиль образования Юридические науки

    19. Квалификационные требования к стажу

    Обязательный стаж государственной службы Без предъявления требований к стажу

    Обязательный стаж работы по специальности Без предъявления требований к стажу

    20. Знания и навыки

    Знания: Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,постановлений Правительства РФ, приказов Минздравсоцразвития РФ, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Роспотребнадзора; структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления; основ организации и прохождения государственной гражданской службы, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления. правил деловой этики, служебного распорядка территориального органа Роспотребнадзора, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности.

    Профессиональные навыки: организация и обеспечение выполнения задач; квалифицированного планирования работы; ведения деловых переговоров, публичного выступления, подготовки делового письма, проектов нормативного акта; анализа и прогнозирования; грамотного учета мнения коллег; организации работы по эффективному взаимодействию с организациями, государственными органами, органами местного самоуправления и гражданами; адаптация к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач; эффективного планирования рабочего времени; владения компьютером с использованием необходимого программного обеспечения и оргтехникой; систематического повышения своей квалификации, в том числе по специальности; систематизации информации, работы со служебными документами; квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

    21. Дополнительные требования к кандидатам

    22. Проводится ли конкурс на замещение данной вакантной должности Да

    23. Дата открытия вакансии 20.01.2012 года

    24. Дата закрытия вакансии 09.02.2012 года

    25. Документы, которые подаются кандидатом на вакантную должность:

    а) личное заявление;

    б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р, с приложением фотографии 40 x 60 мм;

    в) копия паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

    г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

    копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность (копии приказов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

    копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

    д) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009г. № 984н (№001-ГС/у);

    е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);

    ж) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

    з) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы по форме, установленной указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559;

    и) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы по форме, установленной указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559;

    к) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы по форме, установленной указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559;

    л) копии документов воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

    Гражданин (государственный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иные документы (характеристики, рекомендации, отзывы, копии документов о присвоении почетных званий, классного чина, дипломатического ранга, воинского, специального звания, награждении государственными наградами и т.п.).

    26. Почтовый адрес для направления документов 160012г. Вологда, ул. Яшина, д.1-а

    27. Контактная информация Телефон: (8172) 75-50-70

    28. Интернет-сайт государственного органа или организации www.35.rospotrebnadzor.ru

    29. Контактное лицо Кузнецова Ирина Валентиновна

    ]]>
    Алименты и с отпускных https://ano-academy.ru/article/4644-alimenty-i-s-otpusknyh.html Wed, 06 Feb 2019 19:50:41 +0000 https://ano-academy.ru/?p=4644 Удержание алиментов с отпускных

    Алиментные обязательства — выплаты, которые находятся на особом внимании и контроле со стороны государства, поскольку назначаются в целях защиты прав и интересов самых незащищенных и финансово уязвимых слоев общества, коими являются несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, беременные или находящиеся в декрете женщины.

    Чтобы на максимально возможном уровне обеспечить поддержку нуждающихся в алиментах детей, узаконивших свое право на получение таковых, перечень доходов, с которых удерживаются средства в пользу получателя, достаточно широк и включает в себя все виды заработной платы, а также иные доходы плательщика, утвержденные в Постановлении Правительства РФ от 18.07.1996 №841 «Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей» (далее — Постановление №841)

    Родители, обязанные судебным решением (приказом) платить ежемесячные средства, подчас задаются вопросом: удерживаются ли алименты с отпускных выплат, положенных работнику?

    Поскольку отпускные — это начисления работнику из заработной платы в период отпуска (отдыха) за счет ранее отработанного времени — удержание алиментов с этих выплат является обязательным.

    Высчитывают ли алименты с отпускных?

    Организация или предприятие, в которых трудоустроен плательщик, имеет право начислять алименты с его заработной платы (в т.ч. с премий, больничных, средств на отпуск) строго при наличии на то документального основания, которым является:

    • судебное решение или судебный приказ и выданный на их основании исполнительный лист (с четко указанным порядком или конкретной суммой удержания денежных средств);
    • алиментное нотариальное соглашение (оригинал или заверенная копия), равное по юридической силе исполнительному листу.

    Если родитель, некогда добровольно согласившийся на заключение подобного документа, впоследствии уклоняется от его исполнения, получатель средств вправе напрямую передать соглашение по месту работы должника и требовать начисления алиментов согласно п. 2 ст. 109 СК РФ.

    Иных оснований, в соответствии с которыми из отпускных выплат сотрудника могут удерживаться средства, по нормам законодательства не существует.

    Порядок и сроки перечисления алиментов с отпускных

    После того, как исполнительный лист попадает на рабочее место плательщика, ответственность за его исполнение фактически ложится на руководителя (директора) организации и бухгалтерию (в лице главного бухгалтера). Судебный пристав-исполнитель имеет право контролировать правильность и полноту начисления алиментов в пользу получателя, и даже проводить проверки при необходимости. Если средства поступают взыскателю в полном требуемом объеме и в срок — исполнительное производство закрывается.

    Срок поступления средств к получателю при начислении алиментов с выплат к отпуску регламентируется статьями сразу двух кодексов — Трудового и Семейного, а именно:

    • ст. 136 ТК РФ устанавливает, что отпускные средства должны быть начислены трудящемуся за три дня до его фактического ухода в отпуск;
    • ст. 109 СК РФ говорит о том, что алиментные средства обязаны быть перечислены в трехдневный срок с момента выдачи работнику заработной платы (к которой также относятся отпускные средства).

    Таким образом — отчисления с отпускных обязаны дойти до получателя на дату его фактического ухода на отдых.

    • Ответьте на несколько простых вопросов и получите подборку материалов сайта по своему случаю ↙

    Пример

    Сотрудник Попов И.Н. уходит в отпуск с 12 мая 2017 года. Согласно ст. 136 ТК РФ отпускные выплаты им получены 09.05.2017. В соответствии со ст. 109 СК РФ алименты его бывшей жене на содержание сына должны поступить с 09.05.2017 до 12.05.2017, где 12 мая — последний день, в который бухгалтерия обязана перечислить положенные средства во избежание нарушения законодательства.

    Если получателю стало известно, что должник находится в отпуске, а средства не пришли в срок, можно написать заявление на имя руководителя предприятия и одновременно в службу судебных приставов о нарушении семейного законодательства по представленному ниже образцу.

    Руководителю ООО «Флот-финанс»
    А.М. Рембаеву

    Васиной Надежды Юрьевны,
    г. Брянск, ул. Флотская, 34-21,
    тел. 51-28-66, 8-910-000-00-00

    Уважаемый Арсен Мухтарович!

    На Вашем предприятии трудоустроен в качестве технолога-программиста гр. Васин Олег Анатольевич, 1979 года рождения. Данный сотрудник является алиментообязанным лицом в отношении нашей совместной дочери, Васиной Юлии Олеговны, 2009 года рождения, и ежемесячно выплачивает денежные средства в сумме 1/4 доли от дохода на вверенном Вам предприятии согласно исполнительному листу №234286 от 16.09.2014 года.

    20 мая мне стало известно, что гр. Васин О.А. находится в очередном оплачиваемом отпуске с 11 мая 2017 года по 06.06.2017 года. После звонка в бухгалтерию Вашего предприятия данная информация подтвердилась, однако, в нарушение ст. 109 СК РФ, Постановления №841 от 18.06.1996 – мне не была перечислена сумма алиментных средств в счет отпускных выплат в установленный законодательством срок – не позднее трех дней с момента получения данной выплаты работником.

    Во избежание дальнейшего нарушения законодательства, применения мер ответственности, прошу Вас решить вопрос о начислении мне алиментных средств с отпускных выплат работнику Васину О.А. за период его пребывания в отпуске – с 11.05.2017 по 06.06.2017.

    В случае отсутствия реагирования и неисполнения устранения данного нарушения подобная информация будет направлена в районный отдел судебных приставов.

    «___» __________ 2017 год ______________ Н.Ю. Васина

    Скачать образец заявления можно по следующей ссылке.

    Если лицо имеет иные денежные обязательства, положенные к удержанию (долги по кредитам, административные штрафы, компенсационные выплаты за причинение ущерба и т.д.), следует знать, что начисление алиментов не может производиться по принципу остаточности или очередности, а является в строгом порядке первоочередным.

    Согласно Постановлению №841 удержание алиментов производится со всех видов отпуска:

    • основного,
    • дополнительного,
    • за ненормированный рабочий день,
    • с компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении сотрудника.

    Как рассчитать выплату алиментов с отпускных

    Поскольку алименты назначаются из суммы, в чистом виде полученной «на руки» работником, их расчет (в т.ч. из отпускных выплат), производится только после удержания подоходного налога.

    Что касается размера алиментов, он должен быть указан в исполнительном листе, судебном приказе или соглашении согласно ст. 81 СК РФ:

    Формула для подсчета суммы с отпускных выплат представлена следующим образом:

    Алименты с отпуска = (сумма к выплате — подоходный налог) * доля удержания алиментов по исполнительному листу

    Пример

    Сумма отпускных начислений — 20 000 руб.;

    Подоходный налог (минус 13%) — 2 600 руб.;

    Доля удержания средств — 1/4 (или 0.25)

    Формула для вычислений:

    (20 000 — 2 600) * 0,25 = 4 350 — сумма, положенная взыскателю.

    20 000 — 2 600 — 4 350 = 13 050 — сумма отпускных, доведенная до сотрудника.

    Удерживаются ли алименты с отпускных?

    Алименты — это те финансы, которые в установленном законодательством РФ порядке удерживаются с одного члена семьи на содержание других ее членов.

    Основаниями для удержания алиментов являются:

    • исполнительный лист;
    • соглашение об уплате алиментов, удостоверенного нотариально;
    • судебное решения.

    Удерживаются алименты с выплат, определенных от 18. 07. 1996 года Правительства РФ № 841, в частности, из:

    • заработной платы;
    • премий;
    • среднего заработка.

    Отпускные и алименты

    Так как отпускные являются частью заработной платы на время отпуска, то удержание алиментов с отпускных обязательно. Указанное выше Постановление Правительства РФ № 841 определило перечень видов зарплаты и других доходов, с которых обычно удерживаются алименты. Эти документы постоянно актуализируются применительно к реалиям современной жизни.

    В свою очередь, порядок выплаты отпускных и удержания из их суммы алиментов определяются действующим Трудовым Кодексом. Поэтому работнику гарантированы не только правильные и своевременные отчисления, но и четко установлены границы удержания из причитающихся сумм.

    Статья 136 действующего ТК РФ определяет, что не позднее 3 дней до отпуска бухгалтерия должна начислить, а работник обязан получить отпускные наличными средствами или же перечислением на банковскую карту. Это гарантия соблюдения права работника на отдых и оплату согласно Конституции. Если установленный срок работодателем был нарушен, то у сотрудника есть полное право на перенос своего отпуска на то время, когда будет начисление положенных отпускных.

    Когда же работник получил отпускные деньги, то не позднее все тех же трех дней сумму алиментов необходимо перечислить по назначению.

    Обязанности работодателя по удержанию алиментов

    Работодатель обязан выполнять требования ст. 109 Семейного Кодекса РФ, в частности:

    • удерживать алименты из зарплаты, отпускных и всех других видов заработков у того работника, который должен их платить;
    • удержанные алименты или переводить на расчетный счет, или же наличными деньгами отдавать получателю алиментов не позднее 3 дней с того дня, когда плательщику алиментов было выплачено то или иное вознаграждение;
    • плательщик алиментов несет все дополнительные расходы, связанные с выполнением своих обязательств по их уплате.

    В данном случае, день ухода в отпуск – это последний день для уплаты алиментов. Но на практике и перечисление заработной платы или отпускных, и удержание алиментов проводится в один день.

    Каким образом начисляются алименты с отпускных?

    Действующий Семейный Кодекс гласит, что удержание алиментов ведется с доходов их плательщика после уплаты налога с доходов физических лиц (сегодня ставка равна 13%). То есть, денежные средства, полученные работником при выходе в отпуск, будут начислены из разницы между начисленными отпускными и НДФЛ, умноженной на долю удержания алиментов.

    В настоящее время, если размер алиментов не является фиксированной суммой, действует следующая градация:

    • один ребенок — 25%;
    • двое детей – 33%;
    • трое детей и более – 50%;
    • если детей трое и более, но от разных браков — минимум 16% на каждого ребенка.

    И если сотрудник-плательщик алиментов собирается уйти в отпуск, к примеру, с 15 сентября, то к 12 сентября бухгалтерия предприятия обязана начислить и выплатить ему отпускные (за исключением алиментов), а в срок не позднее 15 сентября — перечислить либо выдать наличными денежными средствами удержанные алименты с отпускных их законному получателю.

    Если же работник допустил задолженность по уплате алиментов (в том числе и с отпускных), на сумму этой задолженности за каждые просроченные сутки начисляется пеня – 0,5%. Неуплата грозит принудительным взысканием не только на получаемый доход, но и на имущество недобросовестного родителя.

    Один из наиболее частых вопросов, который задают юристам: можно ли получать алименты с отпускных? Давайте проникнемся сутью вопроса.

    Алименты имеют две стороны медали. Одна сторона — возможность поддержания детей, другая сторона – получение несправедливых выплат. Все вопросы, связанные с выплатой такой помощи регулируются Семейным кодексом Российской Федерации.

    Рассмотрим как высчитывают пособие. Отпускные – это своего рода заработная плата, из которой производят расчет средств на содержание детей. Согласно статьям 81/82 СК РФ расчет осуществляется со всех доходов. Алименты с отпускных в том числе. Материальную помощь высчитывают одним платежом, поэтому разницы между тем как удерживать помощь на содержание несовершеннолетнего с заработной платы и отпускных нет.

    Сроки начисления алиментов

    Согласно Трудовому кодексу РФ, начисление отпускных должно осуществиться не позднее, чем за 3 дня до первого дня отдыха. (Если выплаты не были начислены, то родитель может перенести отпуск до того времени когда работодатель сможет произвести его оплату). В согласии с 98 статьей Федерального Закона «Об исполнительном производстве» пособие переводится на счет получателю на позднее трех дней с момента, когда выплачиваются отпускные.

    Ответственность за начисление

    Прилагать особых усилий, чтобы контролировать начисляются ли выплаты и расчет регулярно и вовремя, от плательщика не требуется. Не нужно скрываться и уклонятся от помощи своим детям. В соответствии с 109 статьей Семейного кодекса РФ администрация организации, на которой работает плательщик, несет ответственность за то, чтобы удержать алименты из заработной платы. Они же берут и вычитают процент алиментов из отпускных. Перечисление средств должны быть не позднее того дня, когда плательщик уходит в отпуск. Чаще всего, начисление отпускных и удержание алиментов производится одновременно.

    Порядок начисления алиментов

    Соответственно Семейному кодексу Российской Федерации, средства по содержанию детей платятся только с доходов родителей. Но расчет средств осуществляется только после удержания налога с дохода физических лиц. Этот налог в РФ составляет 13%.

    Расчет средств происходит так: из начисленных отпускных высчитывается подоходный налог, затем полученную цифру умножают на процент отчислений. Этот процент зависит от количества несовершеннолетних детей.

    • Если один ребенок, то высчитывают 25% от отпускных;
    • Если детей двое, то удерживают треть;
    • Если трое и более детей, то высчитывается половина полученных средств.

    Если родитель, с которого вычитают деньги, берёт свое чадо с собой на отдых, Вы не обязаны возвращать ему выплаченные средства. Даже если родитель требует возврата, нет закона, который регламентирует это. Тем более, что дети берутся в отпуск, скорее всего, добровольно. Применительно 116 статьи Семейного кодекса РФ, деньги не могут быть истребованы обратно, за исключением некоторых случаев, когда решение суда о взыскании алиментов отменяется.

    Выплата компенсации за неиспользованные дни отпуска

    Ответ содержится в Законе об отпусках в 24 статье. Содержательный список, приводящийся в ней, помогает понять, когда обязательно выплачивается компенсация.

    Алименты могут выплатить:

    • при увольнении работника – наиболее частая причина;
    • в случае смерти работника – средства отдаются наследнику;
    • по желанию работника – часть ежегодного отпуска заменяется деньгами;
    • в случае перевода сотрудника в другую компанию – размер компенсации определяется переводящим предприятием.

    В индивидуальных случаях лучше обратиться за помощью к юристу.

    1. Алименты удерживают, высчитываются и производят расчет как с заработной платы, так и с отпускных. Расчет и удержание выплат осуществляет администрация, в которой работает плательщик. Контроль над этим осуществляет служба судебных приставов. Когда пособие с отпускных не уплачено, то получатель обращается в суд с требованием взыскать деньги;
    2. Важно помнить, что деньги начисляются не позднее 3 дней, с момента начисления отпускных;
    3. Размер алиментов – не фиксированная сумма. Определяющим фактором становится количество детей;
    4. Если плательщик помощи уходит в отпуск, например, 16 сентября, то к 13-му числу бухгалтерия предприятия обязана выплатить отпускные. До 16 сентября должны выдать наличные;
    5. Если работник допустил задолженность, то сверху начисляется пеня – 0,5%. При неуплате должнику грозит принудительное взыскание на получаемый доход и имущество.

    Ясно, что не всегда можно учесть все нюансы. Но, руководствуясь законами государства, всё же можно добиться справедливости.

    Алименты с отпускных

    Вас интересует вопрос, связанный с перечислением алиментов с отпускных? На Правовед.ru вы всегда сможете найти ответ. Обширная база вопросов с ответами, а также лучшие специалисты в данной сфере в вашем распоряжении.

    При недостатке информации со страниц портала спросите наших специалистов. Юристы проанализируют ваш вопрос и с учетом всех тонкостей и деталей ситуации дадут вам советы и рекомендации простым и доходчивым языком.

    Онлайн консультация или телефонный звонок — выберите нужный формат. Сотни профессионалов, отлично разбирающихся в том, как перечислять алименты с отпускных, готовы прийти к вам на помощь. Неважно, где вы живете, какое у вас время суток, насколько сложна ваша проблема — задайте вопрос прямо сейчас и в ближайшие 15 минут вы получите первый ответ минимум от одного из наших юристов!

    Консультации юристов по законодательству России

    Выбор категории

    Почему не перевели алименты с отпускных?

    Добрый день. Скажите пожалуйста, бывший муж с 16 августа, то есть сегодня первый день в официальном отпуске, он получил зарплату и отпускные 10 августа, но я получила алименты только с зарплаты тоже 10 числа,а с отпускных алименты до сих пор не . Показать полностью

    Отдала приказ на алименты, а отпускные за месяц ответчику выдали в полном объеме

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, отпускные за июнь 2018 года, он за три дня до отпуска 24 июня получил, я принесла приказ о взыскании алиментов с июня месяца. 2 июля, но бухгалтерия ещё не рассчитала з/п за июнь и в заявлении своём я указала, . Показать полностью

    Есть вопрос к юристу?

    Как начисляются алименты с отпускных выплат?

    Подскажите бывший муж ушел в отпуск в конце мая,а алименты мне перевели с отпускных только сегодня.но у него еще зп должна быть за май будут ли выплаты еще??

    Вовремя не получены алименты с отпускных бывшего мужа, правомерно ли это?

    Доброе утро! Бывшему мужу перечислили зарплату за ноябрь и отпускные 06.12.16, мне перевели алименты только с зарплаты. Бухгалтер организации объясняет это тем, что перечисление алиментов происходит один раз в месяц. Правомерны ли это?

    Отпускные как рассчитываются

    Работаю с 24.07.15 по 12.10.16, уволилась. В отпуск ходила в феврале 16г. на 9 дней и в июле 16г. на 12 дней, зп 25000, должна ли я получить компенсацию отпускных

    Выплаты алиментов с отпускных и заработной платы

    Здравствуйте, бывший муж ушёл в отпуск. Отпуск ему разделили. Отпускные он получил и мне перевели алименты, но у него ещё осталось получить зарплату. Должны ли ещё и с зарплаты удержать алименты?

    Имеет ли право бухгалтер с отпускных взыскать алименты?

    ребенку 18 лет 6 июня, зарплата выплачивается 30 июня вместе с отпускными (отпуск с 11.07) имеет ли право бухгалтер с отпускных взыскать алименты?

    Как высчитываются алименты при достижении 18 лет?

    ребенку 18 лет 6 июня, зарплата выплачивается 30 июня вместе с отпускными (отпуск с 11.07) имеет ли право бухгалтер с отпускных взыскать алименты?

    Выплаты алиментов с отпускных

    Если алименты выплачиваются фиксированной суммой, как рассчитывается эта сумма с отпускных? И вообще выплачиваются алименты с этой выплаты

    Снимают ли с отпускных 50% в счет погашения кредита?

    У меня с заработной платы снимают 50 % в счет погашение кредита. Сейчас я ухожу в отпуск. Скажите с отпускных у меня тоже снимут 50%?

    Имеет ли право военнослужащий не отчислять алименты из командировочных и отпускных?

    подскажите имеет ли право военнослужащий который оплачивает элементы, но при этом ездит по командировкам ,хвастается,что получил 90 тысяч получает командировочные и отпускные и из этого всего не отчисляются элементы?

    Сроки выплаты алиментов с отпускных

    Доброе утро!Такая ситуация:муж платит алименты по добровольном соглашению в размере 50% через работадателя.10 мая вышел в отпуск,отпускные свои получил 5 мая.12 мая получил зарплату за апрель.Я получила 12 мая алименты только за апрель без . Показать полностью

    Будет ли удержание алиментов с отпускных?

    Скажите пожалуйста если ребенку 17 мая 18 лет отпуск 06 июня будут ли удержаны алименты с отпускных?

    Удержание алиментов с компенсации неиспользованного отпуска

    Добрый день! я некоторое время находился без работы и у меня образовалась задолженность по алиментам.При увольнение с предыдущего места помимо полного расчета мне выплатили компенсацию по неиспользованному отпуску и с неё также были удержаны . Показать полностью

    Постановление об алиментах

    Здравствуйте интересует такой вопрос есле я в отпуск с 11 января 2016 года а Постановление с 29 декабря 2015 но отпускные я уже получил 28 декабря. имеют ли право взыскать с отпускных алименты

    Ищете ответ?
    Спросить юриста проще!

    Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее,
    чем искать решение!

    Один из наиболее частых вопросов, который задают юристам: можно ли получать алименты с отпускных? Давайте проникнемся сутью вопроса.

    Алименты имеют две стороны медали. Одна сторона — возможность поддержания детей, другая сторона – получение несправедливых выплат. Все вопросы, связанные с выплатой такой помощи регулируются Семейным кодексом Российской Федерации.

    Рассмотрим как высчитывают пособие. Отпускные – это своего рода заработная плата, из которой производят расчет средств на содержание детей. Согласно статьям 81/82 СК РФ расчет осуществляется со всех доходов. Алименты с отпускных в том числе. Материальную помощь высчитывают одним платежом, поэтому разницы между тем как удерживать помощь на содержание несовершеннолетнего с заработной платы и отпускных нет.

    Сроки начисления алиментов

    Согласно Трудовому кодексу РФ, начисление отпускных должно осуществиться не позднее, чем за 3 дня до первого дня отдыха. (Если выплаты не были начислены, то родитель может перенести отпуск до того времени когда работодатель сможет произвести его оплату). В согласии с 98 статьей Федерального Закона «Об исполнительном производстве» пособие переводится на счет получателю на позднее трех дней с момента, когда выплачиваются отпускные.

    Ответственность за начисление

    Прилагать особых усилий, чтобы контролировать начисляются ли выплаты и расчет регулярно и вовремя, от плательщика не требуется. Не нужно скрываться и уклонятся от помощи своим детям. В соответствии с 109 статьей Семейного кодекса РФ администрация организации, на которой работает плательщик, несет ответственность за то, чтобы удержать алименты из заработной платы. Они же берут и вычитают процент алиментов из отпускных. Перечисление средств должны быть не позднее того дня, когда плательщик уходит в отпуск. Чаще всего, начисление отпускных и удержание алиментов производится одновременно.

    Порядок начисления алиментов

    Соответственно Семейному кодексу Российской Федерации, средства по содержанию детей платятся только с доходов родителей. Но расчет средств осуществляется только после удержания налога с дохода физических лиц. Этот налог в РФ составляет 13%.

    Расчет средств происходит так: из начисленных отпускных высчитывается подоходный налог, затем полученную цифру умножают на процент отчислений. Этот процент зависит от количества несовершеннолетних детей.

    • Если один ребенок, то высчитывают 25% от отпускных;
    • Если детей двое, то удерживают треть;
    • Если трое и более детей, то высчитывается половина полученных средств.

    Если родитель, с которого вычитают деньги, берёт свое чадо с собой на отдых, Вы не обязаны возвращать ему выплаченные средства. Даже если родитель требует возврата, нет закона, который регламентирует это. Тем более, что дети берутся в отпуск, скорее всего, добровольно. Применительно 116 статьи Семейного кодекса РФ, деньги не могут быть истребованы обратно, за исключением некоторых случаев, когда решение суда о взыскании алиментов отменяется.

    Выплата компенсации за неиспользованные дни отпуска

    Ответ содержится в Законе об отпусках в 24 статье. Содержательный список, приводящийся в ней, помогает понять, когда обязательно выплачивается компенсация.

    Алименты могут выплатить:

    • при увольнении работника – наиболее частая причина;
    • в случае смерти работника – средства отдаются наследнику;
    • по желанию работника – часть ежегодного отпуска заменяется деньгами;
    • в случае перевода сотрудника в другую компанию – размер компенсации определяется переводящим предприятием.

    В индивидуальных случаях лучше обратиться за помощью к юристу.

    1. Алименты удерживают, высчитываются и производят расчет как с заработной платы, так и с отпускных. Расчет и удержание выплат осуществляет администрация, в которой работает плательщик. Контроль над этим осуществляет служба судебных приставов. Когда пособие с отпускных не уплачено, то получатель обращается в суд с требованием взыскать деньги;
    2. Важно помнить, что деньги начисляются не позднее 3 дней, с момента начисления отпускных;
    3. Размер алиментов – не фиксированная сумма. Определяющим фактором становится количество детей;
    4. Если плательщик помощи уходит в отпуск, например, 16 сентября, то к 13-му числу бухгалтерия предприятия обязана выплатить отпускные. До 16 сентября должны выдать наличные;
    5. Если работник допустил задолженность, то сверху начисляется пеня – 0,5%. При неуплате должнику грозит принудительное взыскание на получаемый доход и имущество.

    Ясно, что не всегда можно учесть все нюансы. Но, руководствуясь законами государства, всё же можно добиться справедливости.

    Алименты с отпускных в 2018 году

    Условия для начисления и сроки

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам ниже. Это быстро и бесплатно !

    Уплата алиментов это обязанность, которая прописана в семейном кодексе. Важно соблюдать все требования и правила, которые там указаны. Многие почему-то считают, что платить нужно только с официальной зарплаты, а все остальные денежные поступления не учитываются. Давайте вместе разберемся, в чем здесь ошибка.

    В Семейном кодексе сказано о том, что отпускные средства являются источником, с которого судебные приставы должны производить удержание.

    В законодательстве четко прописано, что плательщик алиментов должен отдавать определенную сумму со всех своих доходов. Есть даже специально разработанный перечень, в котором прописаны все виды.

    В трудовом кодексе указывается, что отпускные деньги должны быть начислены работнику не позднее, чем за три дня до отпуска. Эта мера призвана защищать права и интересы работника. После того как деньги вам будут выданы на руки, не забудьте с них отдать алименты. Вы должны это сделать тоже в трехдневный срок.

    Если вы нарушите сроки или, вообще, решите утаить эти деньги, то судебные приставы могут насчитать пени за просрочку выплат.

    Если ваш исполнительный лист находится у вашего работодателя, то здесь все еще проще. В этом случае именно на директора ложится обязанность в нужные сроки производить все удержания и переводить их на карту родителя, с которым проживает ваш ребенок.

    Обычно выплата происходит в день выхода работника в отпуск. Если деньги были выданы наличными, то работник может самостоятельно сделать выплаты.

    Порядок начисления

    Учитывайте, что удержание с алиментов нужно производить только с той суммы, которая получится после всех удержаний и налоговых вычетов. Можете напомнить об этом бухгалтеру в вашей фирме, чтобы не платить больше, чем требуется по закону.

    К примеру, если ваши отпускные составляют 50000 рублей, то сначала нужно вычесть из них подоходный налог, он равен тринадцати процентам. В итоге останется сумма 50000-(50000*0,13)=43500 рублей. Если у вас один ребенок, то от этой суммы придется оплатить 25% по общему правилу, что составит 43500*0,25=10875 рублей. На двоих детей 33%, на троих детей и больше 50%.

    После того, как подобные расчеты произведены, из суммы отпускных средств нужно вычесть размер алиментов. Если рассматривать пример выше, то получится 43500-10875=32625 рублей. Именно эти деньги вам должны будут выдать в качестве отпускных.

    Не нашли ответ в статье? Узнайте, как решить именно ваш вопрос — позвоните по телефонам ниже прямо сейчас!
    Это быстро и бесплатно !

    Вопросы и ответы

    Алексей
    У меня от брака есть дочка. По решению суда я должен выплачивать ее матери ежемесячно алименты на содержание ребенка. При разводе мы обсудили порядок общения и времяпрепровождения с дочерью. В следующем месяце у меня будет отпуск и мы с ней должны ехать в другую страну. На работе мне сказали, что вычтут у меня из отпускных деньги на алименты. Скажите, это разве законно? Ведь отдыхать я буду с дочерью и тратить на нее буду тоже деньги их этих отпускных.

    Андрей
    У меня образовалась небольшая задолженность по алиментам на ребенка. Должен ли я выплачивать этот долг со своих отпускных денег?

    Евгений
    Бывшая жена требует, чтобы я заплатил алименты не только со своей зарплаты, но и с отпускных. Я этого делать не хочу, это же деньги на отдых. Куда мне написать жалобу на ее требования?

    Один из наиболее частых вопросов, который задают юристам: можно ли получать алименты с отпускных? Давайте проникнемся сутью вопроса.

    Алименты имеют две стороны медали. Одна сторона — возможность поддержания детей, другая сторона – получение несправедливых выплат. Все вопросы, связанные с выплатой такой помощи регулируются Семейным кодексом Российской Федерации.

    Рассмотрим как высчитывают пособие. Отпускные – это своего рода заработная плата, из которой производят расчет средств на содержание детей. Согласно статьям 81/82 СК РФ расчет осуществляется со всех доходов. Алименты с отпускных в том числе. Материальную помощь высчитывают одним платежом, поэтому разницы между тем как удерживать помощь на содержание несовершеннолетнего с заработной платы и отпускных нет.

    Сроки начисления алиментов

    Согласно Трудовому кодексу РФ, начисление отпускных должно осуществиться не позднее, чем за 3 дня до первого дня отдыха. (Если выплаты не были начислены, то родитель может перенести отпуск до того времени когда работодатель сможет произвести его оплату). В согласии с 98 статьей Федерального Закона «Об исполнительном производстве» пособие переводится на счет получателю на позднее трех дней с момента, когда выплачиваются отпускные.

    Ответственность за начисление

    Прилагать особых усилий, чтобы контролировать начисляются ли выплаты и расчет регулярно и вовремя, от плательщика не требуется. Не нужно скрываться и уклонятся от помощи своим детям. В соответствии с 109 статьей Семейного кодекса РФ администрация организации, на которой работает плательщик, несет ответственность за то, чтобы удержать алименты из заработной платы. Они же берут и вычитают процент алиментов из отпускных. Перечисление средств должны быть не позднее того дня, когда плательщик уходит в отпуск. Чаще всего, начисление отпускных и удержание алиментов производится одновременно.

    Порядок начисления алиментов

    Соответственно Семейному кодексу Российской Федерации, средства по содержанию детей платятся только с доходов родителей. Но расчет средств осуществляется только после удержания налога с дохода физических лиц. Этот налог в РФ составляет 13%.

    Расчет средств происходит так: из начисленных отпускных высчитывается подоходный налог, затем полученную цифру умножают на процент отчислений. Этот процент зависит от количества несовершеннолетних детей.

    • Если один ребенок, то высчитывают 25% от отпускных;
    • Если детей двое, то удерживают треть;
    • Если трое и более детей, то высчитывается половина полученных средств.

    Если родитель, с которого вычитают деньги, берёт свое чадо с собой на отдых, Вы не обязаны возвращать ему выплаченные средства. Даже если родитель требует возврата, нет закона, который регламентирует это. Тем более, что дети берутся в отпуск, скорее всего, добровольно. Применительно 116 статьи Семейного кодекса РФ, деньги не могут быть истребованы обратно, за исключением некоторых случаев, когда решение суда о взыскании алиментов отменяется.

    Выплата компенсации за неиспользованные дни отпуска

    Ответ содержится в Законе об отпусках в 24 статье. Содержательный список, приводящийся в ней, помогает понять, когда обязательно выплачивается компенсация.

    Алименты могут выплатить:

    • при увольнении работника – наиболее частая причина;
    • в случае смерти работника – средства отдаются наследнику;
    • по желанию работника – часть ежегодного отпуска заменяется деньгами;
    • в случае перевода сотрудника в другую компанию – размер компенсации определяется переводящим предприятием.

    В индивидуальных случаях лучше обратиться за помощью к юристу.

    1. Алименты удерживают, высчитываются и производят расчет как с заработной платы, так и с отпускных. Расчет и удержание выплат осуществляет администрация, в которой работает плательщик. Контроль над этим осуществляет служба судебных приставов. Когда пособие с отпускных не уплачено, то получатель обращается в суд с требованием взыскать деньги;
    2. Важно помнить, что деньги начисляются не позднее 3 дней, с момента начисления отпускных;
    3. Размер алиментов – не фиксированная сумма. Определяющим фактором становится количество детей;
    4. Если плательщик помощи уходит в отпуск, например, 16 сентября, то к 13-му числу бухгалтерия предприятия обязана выплатить отпускные. До 16 сентября должны выдать наличные;
    5. Если работник допустил задолженность, то сверху начисляется пеня – 0,5%. При неуплате должнику грозит принудительное взыскание на получаемый доход и имущество.

    Ясно, что не всегда можно учесть все нюансы. Но, руководствуясь законами государства, всё же можно добиться справедливости.

    Как контролируются алименты с отпускных

    Развод супругов, которые имеют одного или нескольких детей, предполагает необходимость выплаты алиментов на их содержание со стороны родителя, который после разрыва отношений проживает отдельно. Некоторым удается решить вопрос мирным путем и заключить соглашение, другие проходят длинный путь судебных разбирательств и выяснения отношений. Все это делается с одной целью – защитить интересы детей и обеспечить им достойную жизнь.

    Если человек работает официально и имеет стабильный доход, чаще всего он выплачивает на детей определенную долю от своего месячного заработка. И вот тут у многих возникает вопрос, начисляются или нет алименты с отпускных. Кто-то интересуется данной темой в надежде хоть немного сэкономить и уйти от своих обязательств, другие — наоборот переживают о том, чтобы ребенок получил все, что положено и был обеспечен.

    В любом случае данная тема заслуживает внимания. Нужно разобраться, кто должен взимать алименты в данном случае и в какой срок это происходит, должен ли мужчина предпринимать какие-либо действия, чтобы произошло начисление выплаты для детей или это не требует его участия.

    Когда это уместно

    Трудовой кодекс определяет, что отпускные являются частью заработной платы, которую должны выплачивать работнику во время его отпуска. Таким образом, данная выплата относится к официальному доходу и алименты с отпускных должны удерживать в обязательном порядке. Если же работник отказывается от отпуска или переносит его, средства будут высчитывать из других доходов, которые он получает.

    Обязанности по удержанию алиментов и ответственность за это ложится на плечи работодателя и бухгалтера в том случае, если в организацию был направлен исполнительный лист. Бухгалтер уполномочен производить удержание сумм на содержание детей алиментщика, который работает в компании.

    Если какие-то дни отпуска не были использованы человеком, он должен получить за это некую денежную сумму – компенсацию.

    Это возможно в таких случаях:

    • отпуск заменяется на выплату определенной суммы;
    • работник умер, в этом случае деньги получает его наследник;
    • сотрудника уволили;
    • компенсация также может быть выплачена сотруднику, который попал в организацию по переводу.

    Семейный кодекс определяет правила, по которым должны взиматься алименты, в том числе на 2018 год. После того как в организацию приходит исполнительный лист, бухгалтерия должна переводить определенную часть зарплаты человека на содержание его детей, которые проживают вместе с бывшей супругой.

    Алименты должны брать не только при наличии исполнительного листа, но и нотариально заверенного соглашения про перечисление алиментов, а также судебного приказа.

    Если соглашение подписывается бывшими супругами по обоюдному согласию, то в случае, когда договориться не удается, заинтересованная сторона, на обеспечении которой находятся дети, подает иск в суд, выдвигая требования к отцу ребенка про выплату алиментов на детей.

    Когда принято решение суда, выдается исполнительный лист, который передают в службу судебных приставов. Именно приставы отвечают за отправку документа работодателю. В том случае, если особа официально не трудоустроено, алименты будут удерживаться с другого дохода.

    Выплата может назначаться в долях или твердой денежной сумме. Второй вариант используется в том случае, когда человек не имеет постоянного дохода или получает неофициальную зарплату.

    Статьи 81-82 Российского Семейного кодекса определяют, что алименты отчисляются со всей прибыли, которую получает ответчик, таким образом, деньги на детей отчисляются с заработной платы, премий и прочих выплат, в том числе отпускных, а если человек имеет два места работы: основное и дополнительное, снятие денег осуществляется обоими работодателями

    Чем характерны алименты с отпускных

    Алименты с отпускных, как и с иных доходов, удерживаются исключительно с той суммы, которая остается после произведения необходимых удержаний и уплаты налогов. Об этом можно на всякий случай напомнить бухгалтеру организации, поскольку неопытный специалист может ошибочно производить отчисления со всей суммы.

    Например, если размер отпускных составляет 50 тыс. рублей, из них должен быть вычтен подоходный налог 13%, в результате останется сумма 43,5 тыс. рублей. И уже из этой суммы исчисляется сумма алиментов в зависимости от того, какое количество детей имеет человек. Если он оказывает поддержку одному ребенку, то должен заплатить на него 25% от оставшейся суммы, а это составляет 10875 руб.

    В результате на руки он получен 32625 рублей. В том же случае, когда детей двое или трое эта сумма еще уменьшится, поскольку для двоих детей размер выплат составляет 33% от дохода, а для троих и более детей – 50%.

    Многие отцы думают, что, если они возьмут своего ребенка с собой в отпуск, то будут избавлены от выплаты алиментов, но ошибаются. Алименты не будут удержаны только в случае смерти ребенка или достижения ним совершеннолетия.

    Если между родителями заключено мирное соглашение, на этапе его подготовки они могут договориться о том, что, если отец берет ребенка в отпуск, который проводит в другой стране, он освобождается от уплаты алиментов за этом период.

    Существуют случаи, когда могут вернуть перечисленные в счет алиментов деньги, но причин для этого очень немного:

    • было отменено судебное решение;
    • соглашение, заключенное между супругами, было подписано под давлением;
    • при перечислении была допущена ошибка.

    Если ребенку во время отпуска отца исполнилось 18 лет, алименты будут выплачены только до дня его рождения.

    Прядок расторжения соглашения об уплате алиментов, вы можете найти вот здесь.

    Самым распространенной причиной возврата уплаченных средств является оспаривание факта отцовства. В этом случае нужно понимать, что даже если будет доказано, что мужчина не является отцом ребенка, деньги ему вернут только за последние три года.

    Случаются промахи, допущенные работодателем при перечислении алиментов, например, были ошибочно рассчитаны суммы. В этом случае отвечать должен бухгалтер.

    Если было заплачено больше, чем положено, они должны вернуть эти деньги. Если же произошла недоплата, следует выплатить ребенку все, что ему полагается.

    Семейный кодекс закрепляет правила, по которым происходит удержание алиментов. Основанием для этого служит исполнительный лист, который пришел в организацию, где работает человек.

    Также нормативными документами определены финансовые перечисления, с которых должна высчитываться алиментная выплата (постановление правительства от 1996 г. №841). В Федеральном же законе 229 определены доходы, с которых не могут производиться удержания: выплата при рождении ребенка или смерти родственника.

    Основанием для удержания может служить один из следующих документов:

    • судебное решение;
    • исполнительный лист;
    • добровольное соглашение, заверенное нотариально.

    Один из этих документов доставляет работодателю судебный пристав.

    Сколько процентов при этом обязан будет платить алиментщик зависит от того, какое количество детей нужно обеспечивать:

    От ответчика не требуется никаких дополнительных действий, удержания производятся автоматически. Расчеты производят бухгалтера организации. Алименты удерживаются с суммы «чистого» дохода. То есть после того, как удержан подоходный налог, который составляет 13%.

    Расчет ежемесячного перечисления проводится бухгалтером только в том случае, когда для алиментщика установлена выплата алиментов долями, а не в твердой денежной сумме. Сперва из суммы отпускных должен быть удержан подоходный налог в размере 13% и только после этого производится расчет выплаты на содержание детей.

    Мужчина должен понимать, что основанием для освобождения от алиментов не является совместная поездка с детьми на отдых. Произвести отмену выплаты может исключительно судебный орган. В остальных случаях понесенные расходы на поездку никак не будут учтены.

    Если по вине ответчика допущена просрочка в выплате, за каждый день начисляется неустойка, которая составляет 0,5%. Злостный неплательщик может потерять все свое имущество, оно будет арестовано и реализовано приставами для погашения задолженности по алиментам.

    Формула расчета алиментов проста. Первое действие представляет собой расчет размера подоходного, для этого вся сумма отпускных умножается на 13%. От оставшейся после оплаты подоходного суммы и рассчитывается размер алиментов на детей, в зависимости от их количества (если это один ребенок, сумма умножается на 25% и т.д.).

    Если рассмотреть расчет на примере, получается, что при получении 30 000 рублей отпускных подоходный составит 3 900 рублей. Значит алименты должны рассчитываться от суммы 26 100 рублей. Если речь идет про начисление выплаты для одного ребенка, то рассчитывать ее нужно, произведя такое действие 26 100 *25% = 6 525 руб. Если детей больше, выплата соответственно увеличится.

    Чтобы рассчитать размер неустойки, который придется заплатить в случае просрочки, которая составляет, например, 3 дня, нужно сумму выплаты, которая составляет 6 525 руб., умножить 0,5%. В результате получится 32,63 руб. Полученная сумма – это размер неустойки за один день. За 3 дня эта сумма составит 97,89 руб.

    Важно отметить, что из трудового дохода алиментщика не может быть перечислено в качестве алиментов больше 70% от общей суммы, а сам платеж может производиться через кассу организации или перечисляться на счет получателя в банке

    Установленные сроки

    Законодательство в сфере труда в статье 136 Российского Трудового кодекса определяет, что выплаты, которые положены трудящемуся, должны быть произведены как минимум за три дня до начала его законного отпуска. Если нарушен срок выплаты отпускных, человек вправе требовать переноса его отпуска на любое другое удобное для себя время, при этом работодатель должен гарантировать, что к этому времени отпускные будут выплачены.

    Федеральный закон про исполнительное производство на вопрос, когда перечислять алименты, отвечает, что сделано это должно быть не позже, чем через три дня после того, как были переведены деньги работнику.

    Чтобы подобное требование соблюдалось неукоснительно, согласно статье 109 Российского Семейного кодекса работодатель обязан:

    • изымать алименты из заработной платы и других выплат работника, который по решению суда должен производить такую выплату;
    • осуществлять их перевод на счет получателя или выдавать деньги наличными не позже трехдневного срока с того момента, как деньги были перечислены работнику.

    Чаще всего выплата отпускных сотруднику и алиментов его детям осуществляется в один день. Помешать это сделать могут только объективные причины, например, отсутствие на счету достаточной суммы денег.

    Ответственность

    Работодатели, которые заключили трудовой контракт с российскими гражданами, должны выплачивать им отпускные в срок, который установлен на уровне законодательства, а именно статьей 109 Семейного кодекса. Административная или уголовная ответственность наступает как в случае, когда работодатель не выплачивает своевременно отпускные, так и в том случае, если не переводятся алименты.

    Например, Уголовный кодекс устанавливает ответственность, которая наступает в случае потери исполнительного листа.

    Какие же нюансы следует знать руководителю организации, чтобы избежать неприятностей:

    • исполнительный лист – бланк строгой отчетности, которые должны храниться должностными лицами;
    • максимально с работника может быть удержано в счет алиментов 70% от его прибыли, которая была получена по трудовому контракту;
    • если кроме исполнительных листов имеются другие документы, которые предполагают взыскание задолженности, то именно первые являются приоритетными и требования по ним должны исполняться первоочередно;
    • в исполнительном листе указана вся информация, которая нужна для выплаты алиментов;
    • чтобы соблюсти законодательные требования относительно сроков выплаты алиментов, нужно переводить сумму алиментов получателю не позже, чем через 3 три после перечисления отпускных работнику;
    • документы, с которыми нужно ознакомиться работодателю – порядок выплат, правила удержания, сроки перечисления;
    • для перевода денег можно использовать почту России, банковский перевод, выдачу наличных в кассе компании.

    За выполнением всех обязательств будет следить служба судебных приставов. В случае уклонения от уплаты алиментов, получатели имеют право обратиться в суд.

    Как составить исковое заявление об изменении размера взыскиваемых алиментов — вы найдете в этой публикации.

    Исковое заявление о твердой денежной сумме алиментов — вы сможете найти здесь.

    ]]>
    Системные требования blacklight https://ano-academy.ru/article/5968-sistemnye-trebovanija-blacklight.html Wed, 06 Feb 2019 19:49:02 +0000 https://ano-academy.ru/?p=5968 Системные требования blacklight

    В новой части видео-дневников разработчики проекта Blacklight: Tango Down рассказывают о возможностях индивидуальной настройки оружия для каждого игрока. Вы хотите сменить приклад или прицел? Нет проблем. А может быть, желаете повесить на свою пушку брелок или фенечку.

    Новый видеоролик из проекта Blacklight: Tango Down демонстрирует нам применение специального устройства – hyper-reality vizor (HRV). При помощи этой технологии очень удобно следить за перемещением противника.

    Отдельно порадовала огромная неоновая вывеска «Общежитие».

    В новом видео из проекта Blacklight: Tango Down демонстрируется игровой процесс, в ходе которого мы будем (кто бы мог подумать) стрелять по нехорошим двуногим, кем бы они ни были.

    Видеоролик из игры Blacklight: Tango Down показывает нам сражения на улицах полуразрушенного города. В этом мире уже и сражаться-то особенно не за что, но лидерам враждующих группировок это едва ли объяснишь.

    Компания Ignition анонсировала одну из игровых фракций для проекта Blacklight: Tango Down. The Order это военная организация, ставящая во главу угла понятия чести и благородства. И цели у них соответствующие – найти вакцину от страшного вируса, превратившего город Balik в руины, и спасти погибающее население. В The Order отлично умеют обращаться со всеми существующими техническими достижениями и могут использовать все что угодно для улучшения собственного снаряжения – от стандартного инвентаря, найденного на поле боя, до высокотехнологичной экипировки, снятой с трупов погибших братьев по оружию. Кроме того, члены The Order известны как искусные стратеги и тактики. Бойцов описанной фракции можете увидеть на представленных скриншотах.

    Ignition Entertainment сообщила некоторые подробности о своем готовящемся мультиплеерном FPS Blacklight: Tango Down. Новый шутер, создаваемый на базе Unreal Engine 3, расскажет о событиях в мире будущего, сильно измененного развитием высоких технологий. Основной проблемой этого мира стал страшный вирус (кто-нибудь считает, сколько их уже было?), делающий людей агрессивными и нечувствительными к боли.

    Компания Zombie Studios рассказала о своем последнем проекте – военном экшене Blacklight.

    Игра является военным FPS, действие которого происходит в недалеком будущем (через 25 лет). Zombie вела разработку на собственные средства в течение 9 месяцев, однако сейчас активно ищет сотрудничества с издателями.

    Системные требования blacklight

    Крупнейшее российское
    игровое сообщество.

    Десятки тысяч участников,
    миллионы полезных
    тем и сообщений.

    Самый крупный сайт
    в России о серии GTA
    и ее «детях» —
    Mafia, Driv3r и т.п.

    Новости, прохождения,
    моды, полезные файлы.

    Лидер среди сайтов
    по играм сериала
    Heroes of Might & Magic.

    Внутри — карты, советы,
    турниры и свежие
    новости о Heroes 6.

    Один из крупнейших
    в мире ресурсов
    по играм серии
    The Elder Scrolls.

    Если вы любите Arena,
    Daggerfall, Morrowind
    и Oblivion
    не проходите мимо!

    Проект, посвященный
    известному немецкому
    RPG-сериалу Gothic.

    Новости, моды, советы,
    прохождения и еще
    несколько тонн
    полезной информации.

    Портал для любителей
    постапокалиптических RPG.

    В меню: все части
    Fallout, Metalheart, The Fall,
    Wasteland, Койоты и Ex Machina.

    Сайт ежегодного
    голосования AG, где
    читатели и редакция
    определяют лучшие игры.

    Архив старых голосований
    работает круглосуточно
    и без выходных.

    Выдалась свободная минутка?
    Порадуйте себя казуальными
    или браузерными играми!

    Игра Blacklight: Tango Down (Windows)

    Вы находитесь на странице игры Blacklight: Tango Down (Windows), где представлены дата выхода, описание, системные требования, превью, обзор и прохождение Blacklight: Tango Down. Вы можете лично оценить или просмотреть оценки Blacklight: Tango Down для Windows. Весь материал по игре Blacklight: Tango Down представлен в подразделах на которые вы можете запросто попасть с этой же страницы.

    База данных по игре Blacklight: Tango Down имеет текстовый формат (новости, превью, обзоры, прохождения, гайды и советы), интерактивный (прохождение видео, видеоновости, трейлеры, гемплей, видеогайды и скриншоты) и файловый (трейнеры, save-файлы, патчи, DLC, редакторы и моды).

    Игра Blacklight: Tango Down

    Системные требования к игре Blacklight: Tango Down

    Минимальные требования

    ОС: XP, Vista, 7; Процессор: Intel Pentium, 3 ГГц; Память: 1 ГБ; Видеокарта: Nvidia GeForce 6800 / Radeon X1800; Место: 2 Гб; Интернет: Требуется

    Рекомендуемые требования

    Прохождение и коды к игре Blacklight: Tango Down

    Тактика и советы

    Обзор игры Blacklight: Tango Down

    Игра Blacklight: Tango Down — это мультиплеерный экшен, вышедший в 2010-м году.

    Действие Blacklight: Tango Down разворачивается в довольно мрачном будущем Восточной Европы. Сюжета у игры, по сути, нет — она как Counter Strike по своей идее. Проект разработан на качественном движке Unreal Engine 3, так что он отличается весьма качественной графикой и солидным быстродействием.

    Проходя уровень за уровнем, игрок приобретает одно из семи десятков званий, открывает доступ к модификациям оружия и брони. Подвергать «тюнингу» можно почти все аксессуары для каждого из восьми типов оружия.

    Также в Blacklight: Tango Down есть разные режимы игры, которые делают ее более разнообразной и нескучной — таких режимов тут целых семь, добавить еще сюда двенадцать совершенно разных карт — получим действительно неплохое разнообразие.

    Вы находитесь на странице игры Blacklight: Tango Down, созданной в жанре Action, где можно найти много полезной информации. Игра выпущена студией Zombie Studios. Найденное у нас прохождение игры Blacklight: Tango Down поможет быстрее решить внутриигровые проблемы и получить подсказки по сложным моментам. Также к игре Blacklight: Tango Down коды и читы просто необходимы каждому, кто любит получать бесплатные бонусы.

    Учитывая, что игра Blacklight: Tango Down не выходила на русском языке, вам явно понадобится русификатор, чтобы сделать игру понятнее, ведь прохождение на родном языке намного приятнее. Также вы сможете играть в эту игру по сети с друзьями.

    Рецензии и отзывы читателей помогут вам понять, стоит ли игра вашего времени. Учитывая, что игра вышла 2010-07-07, можно сказать, что она может выглядеть малоинтересно.

    Помимо общих данных, вам могут понадобиться разнообразные файлы. Используйте дополнения, когда устали от основного сюжета – они существенно расширят стандартные возможности. Моды и патчи помогут разнообразить и исправить игровой процесс. Скачать их вы сможете в нашем хранилище файлов.

    [Набор] Отряд Жнецов

    Внимание, агенты!
    Мы продолжаем вести набор Хранителей и на этот раз открываем набор Жнецов!

    Жнецы — это технические специалисты, помогающие пользователям на безвозмездной основе.

    — Помощь игрокам в решении проблем с игрой;
    — Информирование о массовых проблемах в игре и статусе их решения;
    — Сбор информации о массовых проблемах;
    — Сбор обратной связи от игроков;
    — Оповещение проектной команды о массовых проблемах;

    Требования к кандидатам:

    — Опытный пользователь ПК;
    — Ответственность;
    — Грамотность;
    — Стабильный онлайн;
    — Быстрая обучаемость;
    — Возраст 16+ (возможны исключения)
    — хорошее знание принципов работы компьютера и операционной системы Windows;

    Форма подачи заявки:

    1. Имя и фамилия;
    2. Возраст;
    3. Город проживания и часовой пояс (по отношению к МСК);
    4. Логин скайпа;
    5. Онлайн по МСК (время, которое вы сможете уделять работе);
    6. Был ли опыт подобной работы? Где?
    7. Небольшой рассказ о себе (чем занимаетесь? Чем увлекаетесь?);
    8. Почему мы должны выбрать именно тебя?
    9. Ответьте на вопрос:
    К Вам обращается пользователь со следующей проблемой:
    «У меня проблема! Игра не работает! Пробовал переустановить винду — не помогло, что делать? Ах да, ещё долго запускается и потом все пропадает и надо снова запускать. Помогите!»
    Ваши действия?

    Требуемое количество Жнецов: 3 — 5 человек.
    Прием заявок будет проводиться до 26.02.
    Итоги первого этапа будут подведены 27.02.

    ]]>
    Авторский договор фрилансера https://ano-academy.ru/article/5032-avtorskij-dogovor-frilansera.html Wed, 06 Feb 2019 19:48:15 +0000 https://ano-academy.ru/?p=5032 Авторский договор

    Авторский договор является одним из видов гражданско-правовых соглашений, по условиям которого автор (наследник, правопреемник) передаёт исключительные или неисключительные права пользования произведением науки, искусства или литературы другим лицам.

    Авторскими, в соответствии с ГК РФ считаются лицензионные договоры, а также соглашения, в которых оговариваются конкретные заказы на какие-либо произведения. Сюда же относятся контракты, которыми автор отчуждает все свои права на объекты интеллектуального труда. Срок действия авторского договора, как и другие существенные условия соглашения, конкретизируется сторонами сделки в самом документе.

    К юристам портала Правовед.RU обращаются с вопросами о том, как правильно заключаются и расторгаются такие соглашения. Ответы экспертов доступны на сайте 24 часа в сутки.

    Консультации юристов по законодательству России

    Выбор категории

    Авторское право на онлайн курс

    Добрый день, подскажете пожалуйста, если я заключаю авторский договор с продюсером и создают как автор онлайн курса, за каждый вебинар я буду получать вознаграждение. В данном случае кому принадлежат права на офлайн запись? Имеет ли право продюсер . Показать полностью

    Договор отчуждения авторского права

    ИП собирается заключить договор отчуждения авторского права с фрилансерами: 1) может ли договор быть безвозмездным и влияет ли это на его юр. силу? 2) какие налоги нужно выплатить ИП при выплате вознаграждения физ. лицу, гражданину РФ, проживающий . Показать полностью

    Есть вопрос к юристу?

    Авторские права и отчуждение исключительных прав на созданные служебные произведения

    Добрый день! Вопрос по авторскому праву. Есть Издатель в лице ООО «Ромашка», которая выпускает журнал. На должность Ген. директора оформлен человек, который по факту является Главным редактором журнала (он же является автором многих созданных . Показать полностью

    Разъяснения по поводу авторского договора

    В авторском договоре есть пункты: «-право на выдачу сублицензий в пределах прав, полученных по настоящему Договору; — право переделывать или иным образом перерабатывать Произведение (окончательный вариант Произведения после переработки . Показать полностью

    Как расторгнуть договор авторского заказа?

    С сотрудником был заключен и подписан договор АЗ, но сотрудник не выполнил часть своей работы, так же не был подписан Акт выполненных работ. 1. Как расторгнуть договор с сотрудником? 2. Какие документы нужно выслать сотруднику? 3. В договоре . Показать полностью

    Какой вид договора подходит и как обезопасить свое право?

    Здравствуйте. Наша организация планирует заключить договор с частным лицом на услуги по доработке программного обеспечения. У нас есть программа которая требует доработок, создание этих доработок мы планируем поручить физическому лицу и заключить с . Показать полностью

    На каких основаниях я могу расторгнуть авторский договор?

    Здравствуйте. У меня с автором заключен авторский договор о передаче неисключительных прав на использование материалов. В договоре прописано, что я должна уведомить сторону о за 3 месяца до ориентировочной даты расторжения. Какие основания . Показать полностью

    Могут ли предьявить претензию на авторские права

    Добрый день! Нужна консультация. Для меня человек сделал графический проект, об этом у меня большая переписка с ним на электронной почте, всякого рода согласования с ним по всяким моментам в этом проекте и т.п.. Я собираюсь этот проек использовать . Показать полностью

    Что делать, если от художника в дизайн-бюро требуют отказ от авторских прав?

    Здравствуйте! Моя жена — художник. На своей странице в Instagram она выкладывает свои произведения, в том числе те, которые она нарисовала в качестве сотрудника дизайн-бюро, в котором сейчас работает. Придерживаясь рабочей этики, она не публикует . Показать полностью

    Каковы последствия нарушения условий авторского договора?

    Издательство направило известному автору романов проект договора авторского заказа на написание художественного произведения данного жанра. Среди условий договора было следующее: книга будет издана под предложенным издательством псевдонимом, автор . Показать полностью

    Что делать, если фрилансер не передаёт авторские права?

    Добрый день! Я заказал дизайн и отрисовку изображения у фрилансера. Договор не заключался, но в ТЗ было написано, что все авторские права исполнитель передаёт заказчику. Так же было написано, что начиная работу над заказом исполнитель принимает . Показать полностью

    Изменили дизайн сайта без согласия автора

    Господа и дамы! 1. Я сделал сайт, получил за него деньги. 2. Никакого акта передачи-приёма авторского произведения не было. Вообще нет никакого официального договора. Заказчик, которому уже 3-й сайт я делал и он оказался коммерчески суперудачным. . Показать полностью

    Заказ на сайт у иностранного гражданина(Казахстан). Получить исключительные права

    Добрый день. Ситуация: программист с гражданством Казахстан. Мы — Россия. Задача: оформить договорные отношения с главной целью получить исключительные права на продукт+защита от 3-х лиц. Вообщем, стандартный юр.пакет при разработке ПО. . Показать полностью

    Дизайнерская компания разместила в одном из офисов продаж квартир дизайн моей квартиры

    Добрый день. Заказал у фирмы индивидуальный дизайн проект квартиры, с подробными схемами, эта же компания делала мне ремонт. Через какое-то время я случайно в одном из офисов по продаже недвижимости увидел рекламу этой компании, в которой в качестве . Показать полностью

    У кого авторские права на рисунок, если его сделал художник, но по задумке заказчика?

    Добрый день! Рассудите нас. Мы заказывали роспись стены у художника: это была идея мужа нарисовать слона на фасаде здания. Художник лишь выступил исполнителем. Мы заплатили за его работу и мирно распрощались. Спустя полгода я случайно наткнулась в . Показать полностью

    Ищете ответ?
    Спросить юриста проще!

    Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее,
    чем искать решение!

    Авторский договор фрилансера

    Исходя из названия, договор с автором заключается непосредственно с физическим лицом, чьим творческим трудом создано или создается произведение. Однако предмет договора с автором может существенно отличаться в зависимости от реальной ситуации и договоренности сторон.

    Как минимум, с автором может быть заключен договор авторского заказа, лицензионный договор или договор отчуждения. Ниже мы проиллюстрировали, как выбрать подходящую форму договора.

    Договор авторского заказа

    Авторский договор именуется с 2008 года договором авторского заказа. Терминология изменилась в связи с отменой Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» и вступлением в силу части 4 Гражданского кодекса РФ, регулирующего вопросы авторского права наряду с прочими интеллектуальными правами (правами на интеллектуальную собственность).

    Договор авторского заказа, как следует из названия, заключается с автором на создание произведения в будущем. Он в равной мере применяется к разработке программного обеспечения и других авторских работ, когда на стороне исполнителя выступает непосредственно автор, т.е. физическое лицо, чьим творческим трудом создается результат интеллектуальной деятельности.

    Лицензионный договор с автором

    Лицензионный договор заключается с автором, когда лицензируемое произведение было создано ранее. По такому договору правообладателем произведения в полной мере остается автор, а лицензиату предоставляется только право его использования.

    При этом лицензионный договор всегда заключается на определенный срок. При отсутствии с договоре указания на срок, лицензия считается выданной на пять лет. Территория использования произведения также может быть ограничена или расширена. По дефолту лицензия предоставляется на территорию России.

    Помимо этого в лицензионном договоре обязательно должны быть указаны объект лицензирования, способы использования лицензируемого объекта и размер лицензионного вознаграждения. При отсутствии данных условий договор не считается заключенным.

    Договор отчуждения с автором

    Договор отчуждения прав также оформляется в отношении существующего к этому моменту произведения. Однако в отличие от лицензионного договора по договору отчуждения права на результат интеллектуальной деятельности передается навсегда и в полном объеме.

    Поэтому ограничение срока, территории и объемов (способов) использования произведения по договору отчуждения не допускается.

    Существенным условием такого договора является указание на объект прав и вознаграждение за уступку прав.

    Договор с фрилансером. Доверяй, но проверяй

    Итак, вы владелец небольшого бизнеса или собираетесь им стать. Рано или поздно вам придется выступить в роли «заказчика». Встает вопрос – заключать договор с фрилансером или нет.

    Большинство заказчиков и фрилансеров строят отношения на «честном слове». Основа любого бизнеса – получение прибыли, и при работе «на доверии» заказчик может столкнуться с проблемами:

    • Результат не получен вовремя. Нарушаются сроки работы.
    • Не устраивает качество работы.
    • Фрилансер отказывается продолжать работу по какой-либо причине. Или вообще без причины.
    • И много всего прочего.

    Доверие ­- вещь хорошая, но его к делу не пришьешь. Напротив, договор – это несколько листов бумаги, которые уменьшат риски и облегчат вам жизнь.

    С фрилансерами обычно заключают:

    • договор подряда,
    • возмездного оказания услуг,
    • авторский договор,
    • трудовой договор,
    • договор на НИОКР.

    Так какой же вид договора использовать?

    Это зависит от целей, которые ставят между собой стороны. Если вам важен конкретный результат (например, статья или логотип для сайта), то лучше выбрать договор подряда.

    Если же вам актуален процесс выполнения работы (например, консультация психолога) или вы просто выбрали нового помощника по бизнесу, то подойдет договор возмездного оказания услуг.

    Авторский договор широко применяется в работе журналистов-фрилансеров. В этом случае права на созданное произведение передаются заказчику. А по договору на НИОКР исполнитель обязуется выполнить определенные научные исследования, разработать образец нового изделия или же новую технологию.

    Как правило, трудовые договора с фрилансерами заключают редко. Ведь сама суть фриланса именно в отсутствии рабочего места, ограничений в рабочем времени. На практике при заключении трудового договора можно оговорить в нем «более свободные» условия – неполный рабочий день, «срочность» договора и т.д.

    Какие налоги нужно платить?

    Это зависит от того, является фрилансер физическим лицом или индивидуальным предпринимателем. В первом случае подоходный налог 13% удерживает заказчик, он же делает перечисления в пенсионный фонд. Во втором случае платить налоги и подавать налоговые декларации должен сам фрилансер. Для заказчика более выгодный вариант сотрудничать с фрилансерами-ИП – можно сэкономить на едином социальном налоге.

    Если заказчик и фрилансер находятся в разных городах

    В этом случае процесс оформления письменного договора усложняется. Можно провести обмен документами по факсу или почтой. Документы подписать. А в договоре указать, что все акты по договору будут оформляться таким же образом и приравниваться к собственноручно подписанным.

    • Договорс фрилансером должен соответствовать законодательству РФ.
    • Нужно проверять существенные условия договора.
    • Договор – дело не пяти минут. Договор, сделанный не юристом – плохой договор. Договор, найденный на задворках интернета – это плохой договор.

    Если у вас есть сомнения на тему договорных отношений с фрилансером, лучше всего обращаться к юристу.

    Как сотрудничать с фрилансером, если он — физическое лицо?

    У компаний, которые хотят нанять фрилансера, часто возникают вопросы – как правильно, с точки зрения закона, оформить такие взаимоотношения. Если фрилансер – ИП, то все просто. А если физлицо? Как поступить в таком случае?

    — Далеко не все фрилансеры оформляют свою деятельность. Скажем прямо, таких – большинство. Как компании правильно, с точки зрения закона, построить сотрудничество с фрилансером-физлицом?

    — Как юрист, могу сказать сразу свою точку зрения относительно не оформления деятельности, которая ведется с целью получения прибыли.

    Незаконная предпринимательская деятельность— это любая деятельность граждан и юридических лиц в сфере ведения бизнеса, которая по каким-либо признакам не соответствует требованиям законодательства.

    В случае оказания фрилансером разовой услуги или выполнения работы единожды, он обязан заключить договор об оказании услуг, и заплатить налог с полученного дохода, не забыв задекларировать его в установленном законом порядке.

    — Как правильно заключить договор, и какой именно? В чем плюсы и минусы каждого?

    — Отношения физических лиц с юридическими по договору подряда, авторского заказа или возмездного оказания услуги, имеют ряд своих особенностей. Зачастую работодатели и контрагенты применяют подобные взаимоотношения для оптимизации собственных затрат в отчислениях во внебюджетные фонды страховых взносов. Поэтому на такие договоры контролирующие органы обращают довольно пристальное внимание.

    С точки зрения налогообложения, устройство на работу надомника ничем не отличается от устройства на работу рядового сотрудника.

    При заключении этого договора во избежание возможных рисков его переквалификации в трудовые отношения необходимо учесть, что:

    • обычно контролеры обращают особое внимание, с какой периодичностью такие договора заключаются. Если его составляют из раза в раз, то это вполне может стать причиной переквалификации;
    • обязательно должно быть указано четкое время начала и завершения действия работ (услуг);
    • немалое значение имеет сам предмет договора: если договор заключался не на выполнение какой-то определенной услуги (например, составление бухгалтерской отчетности, написание доклада, подготовка отчета, и так далее), а на исполнение каких-либо функций (ведение бухгалтерского учета, оформление аналитических отчетов, выполнение обязанностей пресс-секретаря), то это также может быть чревато переквалификацией;
    • в случае оказания разовой услуги поводов для беспокойства нет, поскольку характер отношений априори не трудовой, и вопросов здесь возникнуть не может.

    — Имеет ли договор юридическую силу, или нужно заверять его нотариально?

    Статья 420 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) содержит Понятие договора

    1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

    2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках

    Статья 161 ГК РФ — Сделки, совершаемые в простой письменной форме

    1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

    1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

    2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда (в настоящий момент составляет 100 рублей 01.2001 100 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ), а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.

    Статья 163ГК РФ — Нотариально удостоверенные сделки

    2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:

    1) в случаях, указанных в законе;

    2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.

    Глава 39 ГК РФ Возмездное оказание услуг не содержит указаний на обязательное нотариальное заверение указанного договора.

    Таким образом, применяются общие правила заключения договоров, следовательно, обязательному нотариальному удостоверению он не подлежит.

    — Нужно ли компании платить налоги и взносы за фрилансера, с которым заключен договор? В каких случаях?

    — В соответствии со ст. 7 Закона № 212, обязательные страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование, начисляются на выплаты по гражданско-правовым договорам.

    Страховые взносы в связи с материнством и на случай временной нетрудоспособности в ФСС РФ на эти выплаты не начисляются. Это регулируется ст. 9 названного закона.

    Страховыми взносами следует облагать выплаты только лишь по гражданско-правовым договорам, а также по договорам авторского заказа (согласно седьмой статье Закона № 212).

    Также не начисляют взносы на вознаграждения, которые выплачиваются по гражданско-правовым договорам:

    • иностранным гражданам, которые работают за границей (согласно девятой статье Закона № 212);
    • иностранным гражданам и лицам без какого-либо гражданства, пребывающим на территории РФ временно (согласно пятнадцатому пункту девятой статьи Закона № 212).
    • индивидуальным предпринимателям (седьмая статья Закона № 212-ФЗ);

    Помимо всего, взносами также не облагаются суммы возмещения расходов, которые возникают у исполнителя в связи с оказанием каких-либо услуг или выполнением работ (девятая статья Закона № 212).

    Физические лица, которые делают свою работу по гражданско-правовому договору, в обязательном порядке подлежат социальному страхованию от профессиональных заболеваний и несчастных случаев. Но только если сам страхователь обязан уплачивать взносы страховщику. А уплачивать или не уплачивать данные взносы, обычно сами стороны договора решают самостоятельно.

    В случае, если надомники для выполнения своих обязанностей применяют собственное имущество (принтеры, телефон, компьютеры и так далее), работодатель должен заплатить им определенную компенсацию за его износ.

    Если такие расходы не будут подтверждены документально, они примутся к вычету в размерах, которые установлены в статье восьмой Закона № 212. Относительно выплат по договору авторского заказа также не следует начислять страховые взносы на соцстрахование в связи с материнством и по временной нетрудоспособности (статья девять Закона № 212).

    Нужно отметить, что фрилансер, который осуществляет свою деятельность по гражданско-правовому договору, подвергается целому ряду рисков. В соответствии со статьей 2 ГК РФ законодательство старается регулировать отношения между лицами, которые осуществляют собственную предпринимательскую деятельность, или с их непосредственным участием, исходя из того, что предпринимательской деятельностью является осуществляемая на свой риск самостоятельная деятельность, направленная на постоянное получение прибыли от использования какого-либо имущества, продажи товаров, оказания различных услуг или выполнения работ лицами, зарегистрированными в данном качестве в порядке, установленном законом.

    В случае если какое-либо физическое лицо оказывает различные услуги или выполняет какие-либо работы систематически, подобная деятельность будет признана предпринимательской, а значит, в соответствии с двадцать третьей статьей Гражданского Кодекса РФ такому физическому лицу необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в установленном порядке.

    Если этого не сделать, физическое лицо может получить штраф в размере 10 процентов от доходов, которые были получены в результате такой деятельности в течение указанного времени, но не менее сорока тысяч рублей (сто шестнадцатая статья НК).

    Фрилансеру за ведение такого рода бизнеса (тем более без лицензии, если она по законодательству необходима) может угрожать административное и даже уголовное наказание. Подводя общий итог, можно отметить, что, работая фрилансером или нанимая фрилансера, нужно учитывать нюансы взаимоотношений физического лица и работодателя, ряд из которых был приведен в этой статье, но, тем не менее, он отнюдь не ограничивается вышеизложенным.

    Следует отметить, что при осуществлении каких-либо выплат по нормам гражданско-правового договора заказчик сам является налоговым агентом, в чьи непосредственные обязанности обычно входит удержание НДФЛ. Однако, как и из любого правила, из этого также есть исключения.

    Например, НДФЛ не удерживается со всей суммы вознаграждения, если гражданско-правовой договор заключался с индивидуальным предпринимателем. Данная категория лиц самостоятельно уплачивает НДФЛ (согласно статье 227 НК). Заказчику необходимо попросить исполнителя представить свидетельство, подтверждающее его постановку в качестве индивидуального предпринимателя на налоговый учет.

    Тогда необходимо обращать пристальное внимание, входит ли вид работ (услуг), оказываемых по договору, в состав деятельности лица, зарегистрированного как индивидуальный предприниматель.

    Если характер выполняемых работ несколько отличается от вида деятельности индивидуального предпринимателя, существует риск споров с налоговыми органами относительно неисполнения обязанностей налогового агента.

    Стоит отметить, что НДФЛ не будет удерживаться, если гражданско-правовой договор заключался с исполнителем, который оказал услуги или выполнил работы за пределами России, не являясь налоговым резидентом нашей страны.

    Выплаты таким лицам не являются доходами, которые облагаются НДФЛ (ст. 208, 209 Налогового кодекса РФ, а также письму Министерства финансов России).

    — Если фрилансер систематически заключает договора с разными организациями, не оформляясь как ИП или ООО, не грозит ли это неприятностями?

    Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, цель которой — систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

    Предприниматель зарегистрирован в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ.

    Кроме того, предпринимательская деятельность – это вид гражданско-правовых отношений.

    В соответствии со ст. 116 Налогового кодекса РФ, в случае если предприниматель или юридическое лицо нарушает сроки подачи заявления на регистрацию своей деятельности, на него может быть наложен штраф в размере 10 тысяч рублей. Если же предприниматель или организация ведет деятельность без регистрации, то размер штрафа может составить 10% от суммы дохода, полученного за период осуществления такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей.

    Упомянутой статьей Налогового кодекса устанавливается штраф в размере фиксированного процента от полученных доходов. При этом совершенно неясно, каким образом уполномоченный госорган будет устанавливать период, в течение которого предпринимателем или юридическим лицом велась незаконная деятельность, а также размер полученного за этот период дохода. Другими словами, определить реальный размер положенного к начислению штрафа практически невозможно или, как минимум, очень затруднительно.

    Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность.

    В случае, если фрилансер оказывает услуги, которые относятся к лицензируемым видам деятельности, ответственность также наступает в случае отсутствия лицензии.

    Спасибо Марине Александровне за подробные ответы!

    Как фрилансеру правильно оценить свои услуги и заключить договор

    Мечта любого фрилансера – адекватный, платежеспособный заказчик, открытый к сотрудничеству и готовый зафиксировать все договоренности в письменной форме. Таких клиентов не встретить на каждом шагу, но грамотное отражение условий выполнения и стоимости работ в договоре станет надежной гарантией для фрилансера.

    В зависимости от вида выполняемых работ между фрилансером и клиентом заключаются договор подряда, авторский договор или договор оказания услуг. Обязанности по уплате налогов и взносов в пенсионный фонд будут определяться статусом исполнителя. Фрилансер-предприниматель сам должен подать налоговую декларацию, оплатить налог и сделать пенсионные отчисления. Если исполнитель является физическим лицом, то подоходный налог заказчик вычтет из стоимости работ и перечислит самостоятельно, а взносы в пфр оплатит из своих средств.

    Договор подряда рекомендуется при выполнении переводов, создании сайтов, разработке дизайна полиграфии, если выполняется работа с измеримым результатом. В договоре устанавливается фиксированная оплата за всю проделанную работу. Не имеет значения, сколько времени потратит фрилансер, в договоре указывается лишь конечный срок сдачи итогов труда.

    Когда конечный результат измерить сложно, заключается договор оказания услуг. К примеру, для консультационных, юридических, бухгалтерских или услуг, репетиторства. В этих случаях оплата указывается за определенный промежуток времени, который фрилансер потратил на подготовку и непосредственно оказание услуги (ежемесячная, почасовая и т.п.).

    Авторский договор применяется при передаче имущественных прав на готовое произведение от фрилансера заказчику. Предметом такого договора могут стать картины, стихи, музыка, фотографии и даже тексты копирайтера. Вознаграждение автору может быть зафиксировано или составлять определенный процент от дохода заказчика при использовании полученного произведения.

    При работе с новым заказчиком или над объемным проектом фрилансеру лучше попросить предоплату. Если для исполнения заказа требуется закупка материалов или иные вложения, то они оплачиваются отдельно. За срочность также необходимо установить дополнительную наценку.

    Существует и более сложная схема оплаты за оказанные исполнителем услуги. Когда предстоит работа над длительным или многозадачным проектом, составляется график поэтапной оплаты. Результат работы сдается фрилансером частями по мере исполнения, а заказчик производит промежуточные выплаты.

    Зачем и какой договор с работодателем нужно заключать фрилансеру?

    Итак, вы наконец-то свободный художник, работаете удалено и не знаете печали. Однако по мере того как увеличивается ваша занятость и увеличиваются доходы, возникают другие не менее важные вопросы.

    Вот некоторые из них:

    • Нужен ли вам договор с работодателем?
    • Что представляет из себя договор подряда и так ли он выгоден?

    Так как эти вопросы волнуют многих фрилансеров, мы решили затронуть большую тему необходимости заключения договора фрилансером и призвали к помощи юриста Алину Степанову. Сегодня разберем особенности договора подряда и выясним, действительно ли он выгоден в работе фрилансера.

    Для чего вам нужен договор?

    Большинство заказчиков и фрилансеров строят отношения по старинке — на доверии, вместе с тем, доверие – вещь хорошая, но его к делу не пришьешь и на хлеб не намажешь.

    Поэтому, чтобы избежать всевозможных непредвиденных и неприятных ситуаций, а также грамотно построить ваши взаимоотношения с будущими или потенциальными заказчиками, рекомендую заключать договора.

    Озвучу главные «за» заключение договора

    1. Заключая договор, вы фиксируете:

    кто, для кого, что и в каком объеме делает, сколько, и когда заплатят за работу.

    2. В случае неуплаты вознаграждения, вы сможете беспрепятственно обратиться в суд, который обяжет заказчика погасить задолженность, выплатить неустойку и возместить судебные расходы и издержки на юриста.

    3. Грамотно составленный договор поможет сохранить ваше время. То есть вам не придется до бесконечности ждать, пока заказчик примет работу. В противном случае его ждет суд, который обяжет заказчика не только принять результат работ, но и оплатить неустойку потерянного времени.

    4. Вы сможете защититься от завышенных требований и необдуманных поступков заказчика.

    Например, вы можете запретить:

    • вмешиваться в вашу работу,
    • вносить изменения в проект на стадии выполнения и так далее.

    5. Вы сможете устанавливать границы своей работы. Не думаю, что вам понравится, если заказчик попытается вменить в ваши функции дополнительные работы или услуги за уже оговоренные деньги? Все, что не входит в предмет договора и является новой нагрузкой для вас, вы можете оформить отдельным соглашением, где распишите сумму вознаграждения за дополнительную работу.

    6. Избавитесь от необходимости платить налоги.

    Таким образом, несколько страниц подписанного договора – это не только ваша палочка –выручалочка, но и уменьшение рисков и облегчение жизни вам и вашему делу, поскольку никто не застрахован от недобросовестности и мошенничества со стороны заказчиков.

    Какой же договор лучше всего заключить фрилансеру?

    Чаще всего работу с фрилансерами оформляют следующими договорами:

    • договор подряда,
    • возмездного оказания услуг,
    • авторский договор,
    • трудовой договор,
    • договор на НИОКР.

    Если рассуждать на тему, какой же договор лучше всего заключать фрилансеру, необходимо уяснить следующие моменты:

    • Какие цели ставит перед вами заказчик?
    • Предполагается выполнение работ или оказание определенных услуг?
    • Предполагается ли выполнение авторского заказа, например, написание литературного произведения, статьи и т.п?
    • Предполагается ли научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы?
    • Наличие гарантий, льгот и иных выгод.

    Перечисленным выше условиям наиболее полно, как с точки зрения регламентации порядка взаимоотношений между работодателем и лицами, работающими удалено, так и с точки зрения закрепления и выполнения основных гарантий и льгот, предусмотренных трудовым законодательством, соответствует трудовой договор о дистанционной работе. О том, как оформить трудовой договор о дистанционной работе с фрилансером мы уже писали.

    Сегодня же я хочу озвучить плюсы и минусы договора подряда с фрилансером, так как именно этот договор чаще всего предлагает заключить работодатель и другие варианты не рассматривает.

    Выгодно ли фрилансеру заключать договор подряда? Плюсы и минусы

    Договор подряда является одним из видов договоров, которые относятся к группе гражданско-правовых договоров. В обычной практике, организация сама определяет по какому договору ей принимать человека на работу: по трудовому или гражданско-правовому, поэтому шанс того, что вас примут на работу по трудовому — малы.

    Если по трудовому договору не приняли, а работать очень хочется, тогда остается подписывать договор гражданско-правового характера, то есть – договор подряда.

    Не все так плохо:

    1. В случае, если вы заключили договор с юридическим лицом, тогда обязанность по уплате налогов полностью ложиться на заказчика.

    Размер таких удержаний:

    • НДФЛ — 13 %.
    • В Пенсионный Фонд РФ – 22 %,
    • Федеральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования -5,1%,
    • Фонд Социального Страхования РФ — 2,9% — (ст. 7 Закона № 212-ФЗ). При этом страховые взносы в ФСС РФ на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на данные выплаты не начисляются (п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона № 212-ФЗ).

    2. Поскольку компания при выплате дохода удерживает у вас налог, необходимость самостоятельно подавать декларацию отпадает.

    Примечание: На величину пенсии, а также стаж будет влиять не только сумма перечисленных отчислений в Пенсионный фонд, но и другие моменты, о которых я расскажу подробнее в следующей статье.

    Но есть и минусы:

    1. Если по каким-то причинам компанией не был удержан налог из вашего вознаграждения, то обязанность по уплате этого налога ложится на вас.

    Согласно НК РФ физические лица, получившие доход, при выплате которого не был удержан НДФЛ, обязаны самостоятельно исчислить НДФЛ с такого дохода, представить по нему декларацию по НДФЛ, а также уплатить исчисленный налог по месту жительства на основании данных налоговой декларации.

    Важно понимать, что, если налог ошибочно не был удержан, а в договоре условие об удержании предусмотрено, можно обратиться с письменным требованием об исполнении заказчиком своей обязанности по перечислению предусмотренных законодательством налогов и взносов.

    2. Есть риск признания того, что вами ведется предпринимательская деятельность без регистрации, но сам налог уплачивается при этом. Обычно налоговая в таких случаях больше уделяет внимание самой компании, а не вам.

    3. Если вы получаете доходы, которые выплачиваются компанией наличными, без удержания у вас налога, то в таком случае ответственность за такие действия ложиться как на вас, так и на компанию.

    4. Если заказчиком является физическое лицо, в таком случае, вся обязанность по уплате налога в размере 13 % (НДФЛ) ложиться на вас. Для этого до 30 апреля года, следующего за отчетным, нужно сдать декларацию 3-НДФЛ, а налог оплатить не позднее 15 июля.

    В завершение хочу сказать, что договор подряда не так страшен и имеет ряд озвученных преимуществ, главное его грамотно составить и не забыть подписать у заказчика. Тогда вы будете в плюсе.

    В следующей статье я расскажу о том, на какие пункты при оформлении довогора подряда с фрилансером надо обратить внимание.

    Самой удачной идеей Алина считает возможность приносить пользу людям и быть любимой своей семьей.

    Как работать по договору, если ты фрилансер?

    Условия в данный момент:
    — Работаю удалённо с людьми из других городов и из своего (после личной встречи)

    Необходимо:
    — Иметь список оказываемых услуг и условия выполнения, вроде договора подряда, договора авторского заказа. Это необходимо для того, чтобы заказчик не требовал полностью переделать сайт заново, только если ему не понравился результат. И в случае чего, я мог ему сказать, требования соблюдены, значит я исполнил то, что требовалось.
    — Иметь возможность, например, подать в суд, если заказчик отказывается оплачивать выполненный заказ.
    — Платить минимум налогов.

    Рассматриваю варианты заключения договоров или другие ваши предложения.

    • Вопрос задан более трёх лет назад
    • 9055 просмотров

    Вам, наверно, тяжело искать заказчиков 🙂
    Вот как скажу Вам: Вы можете свободно заключать договор со своими партнерами, делать работу и спокойно пугать судом. Более того, даже если с этим договором пойдете в суд, а по нему, например, не заплачены налоги, суд спокойно рассмотрит всё это дело и вынесет какое-то решение. Все дело в том, что:
    1) Суд не интересует — платили Вы налоги или нет, так как это совсем другой вопрос из сферы хозяйствования. И такими делами, сперва, занимается должна налоговая — все проверить и т.п.
    2) Суды рассматривают вопросы только касательно заявленного дела.

    Платит налоги за Вас Ваш контрагент или нет — это все остается на его совесть: если не заплатил — ну и ладно, осталось на его совести. Не заплатил — значит пустил в черную. При этом, все равно договор носит юридическую силу по своим взаимоотношениям.

    Я бы на Вашем месте регистрировал ИП на УСН с 6%, потому как знаю что для предприятия значит — оформлять сделку и проводить её по бухгалтерии с физиком. Больно много гемору, особенно для большой компании, где и без Вас хватает работы у бухов. Для Вас же — это возможность проще разговаривать с заказчиком, не обременяя его налогами и взносами.
    При этом, учитывая все выше сказанное, Вас также, никто не заставляет платить налоги — не заплатили, значит пустили в черную: ни кто не запретит судиться по договору, а налоги — это Ваши хозяйственные дела, лежащие за договором, спрашивать за которые Вас будут совсем другие органы и по другому поводу.

    Когда от фрилансера требуют договор и.

    Вы можете заключить трудовой договор, если заказчик находится в Вашей стране (если заказчик представляет компанию и им подходит такое решение вопроса, при этом Вам не нужно быть ИП или ООО и т.п.). Если заказчик находится в другой стране — то юридически этот договор силы не будет иметь, если не будет касаться межгосударственных интересов, тоесть, если что-то пойдет не так — ни одна из сторон не сможет ничего доказать или тем более подать в суд на другую сторону.

    Насчет передачи «авторских прав»: для того, чтобы их кому-то передать, сначала эти авторские права надо самим получить (например в организациях, где выдают патенты на интеллектуальную собственность и т.д.) — там же Вам наверняка доходчиво смогут объяснить, как эти права передать другой стороне.

    ArtLab, чушь говорите. авторские права возникают в момент создания произведения и не зависят от государственной регистрации. Смотри статью №9 закона № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах»
    FlaPS_Team, тоже чушь говорите, авторские права имеют неимущественную часть и от них отказаться вообще нельзя и имущественные — их как раз можно и нужно передавать. (статьи 15 и 16)
    trosha, вам надо сделать следующее:
    1) с теми лицами которые будут рисовать иконки непременно заключить трудовой договор и непремено под подпись дать заданиевы полнить такие-то иконки как служебное произведение («служебное произведение это термин, так и напишите. Детальнее опять же посмотрите в законе). Можно паралельно составить договор по которому все имущественные авторские права передабтся вам (конкретный список прав возьмите в законе и не пишите в договоре «все», а перечислите по пунктам — так требуется по правилам). затем точно таким же договором передайте эти права заказчику.
    ИЛИ
    2) сразу составтье один авторский договор в котором точно также перечислены все права по списку и коим передаются все имущественные авторские права от собственно рисовальщиков к заказчику. И в договоре непремено укажите что оные иконки создаются художниками в рамках работы на вас (вашу фирму) в качестве служебного произведения.

    дописал: закон можете посмотреть тут http://www.fips.ru/avp/law/5351-1SN.HTM Конкретно вам, trosha, надо обратить особое внимание на статьи 30-34.

    Я понимаю, что для России и для всего СНГ слова «Авторские Права», «налоги», «договора» несколько непривычны, но ничего необычного в них нет. Если заказчик серьезный, то ему нужны делать все «по-взрослому», у нас, к сожалению, работа делается, как правило, без оглядки, на авторское право. В договоре обязательно указывать способы и объемы использования продукта.

    FlaPS_Team, как уже писал г-н Mauser, авторские права возникают в момент создания «произведения», в законе русским по белому написано.
    Заказчик может и рад бы получить неимущественные права (право авторства) но это невозможно, в принципе. Право авторства не может быть передано кому-либо никаким договором. Если такое условие в договоре есть, то оно будет признано ничтожным.
    Что касается налогов — да, придется платить. В этом нет ничего плохого. Если немного подумать, то налогов будет совсем не много, а юридические условности будут соблюдены.

    Господа, не бойтесь работать цивилизовано. За это платят гораздо лучше.

    Цитата («FlaPS_Team»): SmartDesign, не путайте теплое с мягким, работать цивилизованно (Т.е. по «правильно» составленному договору) и работать по договору составленному со всеми «лишними» пунктами не всегда одно и то же. Весь цивилизованный мир налоги вообще-то «минимизирует».
    Будем считать, что это лирическое отступление, т.к. не понятно к чему это.

    Цитата: По авторским правам:
    — а вы сможете установить момент создания произведения?
    — а вы уверены что автор дизайна например, дизайнер, или он может являться только соавтором менеджера дающего идеи и указания? кто сможет провести эту грань?
    1. Нам не важно точное время создания произведения. Фраза «авторские права возникают в момент создания произведения» означают, что как только вы что то сделали (написали песню, нарисовали дизайн) авторские права на него уже соществуют. Их не нужно отдельно регистрировать (как например сделки с недвижимостью, там право собственности возникает в момент регистрации договора).
    2. Для того что бы быть уверенным и делается договор, в котором прописываются условия передачи прав и ответственность за нарушения (что то вроде подтверждаю что это все мое). Именно этого и требует заказчик.

    Цитата: — ну и могу вам привести простой пример иллюзорности неимущественных авторских прав: Включаем в пункт договора запрет автору какой-либо общедоступной публикации произведения, без разрешения правообладателя (заказчика) и вы даже в портфолио вашу работу не разместите, сможете только соседям о своем авторстве рассказывать.
    Этот пункт договора будет ничтожным (не будет иметь силы). Право авторства является неотчуждаемым. При передаче эксклюзивных прав вы не можеет использовать продукт в коммерческих целах, без разрешения заказчика. Это не может распространяться на портфолио.

    Цитата: По налогам: вот как раз таки «трудовой договор» нужная вещь для исполнителя, но заказчику, если он немного подумает, это только лишняя обуза и лишние выплаты налогов.
    Для заказчика это гарантия того, что он сможет использовать полученные результаты в полном объеме, и за эту гарантию готовы платить.

    ]]>
    Растаможка авто из белоруссии в 2018 году https://ano-academy.ru/article/3024-rastamozhka-avto-iz-belorussii-v-2018-godu.html Wed, 06 Feb 2019 19:47:36 +0000 https://ano-academy.ru/?p=3024 Нужна ли растаможка авто из Белоруссии в Россиию?

    Ввиду низкой стоимости многих транспортных средств за пределами Российской Федерации граждане нашей страны все чаще приобретают машины за рубежом. Как происходит растаможка авто из Белоруссии, какие машины подлежат такому оформлению, возможен ли ввоз без растаможки из РБ.

    Необходимость осуществления растаможки

    Горячая линия

    +7 (499) 350-80-61

    +7 (812) 309-17-81

    Горячая линия

    +7 (499) 350-80-61

    +7 (812) 309-17-81

    Обязательно нужно ли растамаживать авто, ввезенное в Россию из Белоруссии? Перед ответом на данный вопрос прежде всего следует разобраться с тем, что непосредственно подразумевается под понятием растаможки. Под растаможкой товаров, ввозимых из других стран в пределы Российской Федерации, и, в частности, автомобилей из Белоруссии, понимают их документальное оформление. Данная процедура осуществляется с определенной целью – таким образом достигается возможность контроля всех предметов и объектов, поступающих на территорию РФ, а также соблюдение законности (препятствие ввозу предметов, запрещенных законодательством) и постановка на учет для тех объектов, которые подлежат особому контролю.

    При ввозе транспортных средств из других стран сотрудники таможенных органов знакомятся с документацией относительно транспортного средства, проверяют ее наличие в базах угнанных машин, удостоверяются в соответствии показателей авто всем техническим характеристикам, которые имеются у транспортного средства. Кроме того, они делают заключение о наличии или отсутствии несоответствий, которые иногда ограничивают возможность постановки на учет.

    Нужно ли растамаживать авто

    Требуется ли растаможка авто именно из Беларуси – подобный вопрос часто волнует автомобилистов и вызывает споры – из-за членства РФ и РБ в таможенном союзе многие водители полагают, что необходимость проведения такой процедуры отсутствует, некоторые же наоборот утверждают, что растаможка требуется и осуществляется исключительно в общем порядке.

    На самом деле ввоз транспортных средств из стран, состоящих в таможенном союзе, несколько упрощен – при въезде на машине из Казахстана, Белоруссии и других государств, входящих в него, возникают определенные льготы, заключающиеся в отсутствии необходимости оплаты таможенной пошлины.

    Надо ли растамаживать машину из РБ и оплачивать за нее пошлину? При соблюдении следующих условий собственник авто может освобождаться от внесения пошлины:

    • Если перед поступлением авто в Россию в РБ машина была пригнана до 1 января 2010 года. Такое условие связано с тем, что в течение указанного периода в Беларуси существовали практически одинаковые налоговые ставки и по умолчанию принимается, что автотранспорт уже покрыл все свои налоговые издержки;
    • Если транспортное средство выпущено в стране, которая является действующим членом таможенного союза;
    • Машина фактически была приобретена также в стране-участнице Таможенного союза.

    При ввозе с территории Беларуси транспортных средств, которые оснащены европейскими номерами, то есть фактически стоят на учете в странах, не являющихся членами таможенного союза, оплата государственной пошлины будет производиться в общем порядке с учетом года выпуска авто, объема ее двигателя, а также прочих факторов, влияющих на итоговую стоимость подобной процедуры.

    Процедура растаможки

    Как растаможить авто из Белоруссии? Для осуществления такого процесса необходимо выполнить следующие шаги:

    • Оплата определенной суммы пошлины в той стране, где будет приобретено авто перед его ввозом на территорию РФ;
    • Оплата таможенной пошлины уже в бюджет РФ (при условии невозможности применения льгот по транспортным средствам, ввозимым из стран Таможенного союза);
    • Получение экологического сертификата на транспортное средство. Такое действие будет возможно в том случае, если авто соответствует действующему на данный момент стандарту Евро 5. В противном случае растаможка все же возможна, но требует предварительной доработки двигателя и осуществляется только после получения документации, свидетельствующей о наличии класса экологической безопасности;
    • Получение ПТС на территории России относительно транспортного средства. Данное требование связано с тем, что в РБ фактически отсутствует такой документ в его российской вариации – в Беларуси используется свидетельство о регистрации, которое одновременно подтверждает право собственности на авто и содержит данные технической характеристики на транспортное средство;
    • Постановка транспортного средства на учет и его законная эксплуатация в пределах РФ.

    Перечень необходимой документации

    В процессе растаможки транспортного средства собственнику понадобится определенный перечень документации:

    • Свидетельство, подтверждающее регистрацию транспортного средства на территории страны, входящей в состав таможенного союза;
    • Сертификат, подтверждающий соответствие стандарту экологической безопасности;
    • Документ, подтверждающий личность заявителя и его идентификационный код;
    • Справка-счет, на основании которой можно получить сведения о факте заключения договора купли-продажи;
    • Документ, содержащий технические характеристики ТС (аналог российского ПТС);
    • Квитанция о произведении оплаты таможенной пошлины.

    Видео: Пригон и растаможка авто из Белоруссии

    Стоимость растаможки авто, ввезенного из РБ

    Сколько стоит растаможить машину можно рассчитать с помощью калькулятора http://www.tks.ru/auto/calc/? В том случае, если машина не относится к категории тех, которые можно без осуществления таможенной оплаты ввозить и регистрировать в пределах РФ, решение вопросов финансового характера будет осуществляться путем выполнения следующих шагов:

    • Перечисление залоговой таможенной стоимости;
    • Оплата сбора за оформление документации;
    • Оплата непосредственно таможенной пошлины;
    • Перечисление транспортного налога;
    • Оплата утилизационного сбора.

    Основной суммой, которая будет составлять большую часть расходов собственника, является таможенный сбор. Его величина будет определяться в соответствии с существующими стандартами, действующими в отношении ввозимых машин. Так, итоговая сумма, положенная к оплате, будет определяться на основании следующих показателей:

    • Мощности двигателя автомобиля;
    • Года выпуска авто;
    • Стоимости машины.

    Нужна ли растаможка авто из Белоруссии в 2018 году

    Привлекательность приобретения авто за пределами РФ связана с более низкой их стоимостью по сравнению с российскими ценами. Но такая покупка всегда сопряжена с определенными трудностями. Основная среди которых – необходимость в растаможке (так в народе называют процесс таможенного оформления). В РБ стоимость автомобилей зачастую как раз ниже, чем в нашей стране, а потому и интерес к тому, как происходит растаможка авто из Белоруссии в России, неизменно высок. В последнее время процедура эта имеет тенденцию к упрощению, но вопросы все равно остаются.

    Порядок ввоза автомобилей из Белоруссии

    Всем, кто задумывается о том, как купить машину в Белоруссии и перегнать в Россию, нужно знать главное: это вполне реально с точки зрения организации и доступно экономически. Чтобы выбрать подходящий вариант машины нужно сначала изучить рынок предложений. Сайтов с объявлениями о продаже авто в Белоруссии предостаточно. В интернете же можно найти и информацию о крупнейших авторынках страны, которые действуют практически во всех крупных городах, включая и Минск.

    Далее желательно обсудить интересные предложения с владельцами автомобилей, выставленных на продажу. Это не только даст всю необходимую полезную информацию об авто, но и обеспечит гарантии того, что предложение будет в силе и на момент прибытия к месту покупки. После этого можно планировать время поездки в Белоруссию. Издержки, которые неизбежны (или вероятны) при ввозе машины из Белоруссии:

    • диагностика автомобиля. К ней можно не прибегать, если нет сомнений в правдивости сведений о транспортном средстве, предоставленных продавцом, но во многих случаях оказывается, что перестраховаться было нелишним;
    • таможенные пошлины. Хотя в целом на вопрос о том, нужно ли растаможивать авто из Белоруссии, действующее законодательство отвечает «нет», пошлину иногда приходится уплатить. Как раз так обстоит дело, если машина попала в РБ до 2010 г.;
    • утилизационный сбор.

    Совет: для поездки в Белоруссию с целью покупки автомобиля рекомендуется выбирать рабочий день. Связано это с тем, что оформление договора о приобретении машины осуществляется в белорусском ГАИ. Рабочее время соответствующего отделения автоинспекции ограничено рабочими днями.

    Как растаможить ТС

    Растаможка авто в России, ввезенных в Белоруссию позже 2010-го, начинается с уплаты госпошлины. Осуществляется она в казну государства, в котором совершена покупка машины. Другой важный момент – соответствие автомобиля стандарту Евро-5. Его действие не распространяется на транспортные средства, произведенные на территории стран Таможенного Союза, и действует для всех прочих автомобилей, выпущенных до 2005 года. Для прочих ТС может потребоваться экологический сертификат соответствия.

    И, наконец, третий значимый аспект для тех, кому придется решать проблему, как растаможить авто из Белоруссии, заключается в получении ПТС. Такой паспорт оформляется на российской таможне. Получить его в Белоруссии не представляется возможным, поскольку в РБ аналога этого документа не существует.

    Необходимые документы

    В пакет необходимых для растаможки авто документов входят:

    • паспорт автовладельца и его ИНН;
    • свидетельство о регистрации ТС на территории государства Таможенного Союза;
    • документ, который подтверждает осуществленную процедуру покупки авто;
    • сертификат СТ-1;
    • документ, содержащий подробные сведения об автомобиле.

    Дополнительные документы – сертификат, подтверждающий, что машина соответствует стандарту Евро-5, и квитанция об уплате госпошлины. Надобность в них может и не возникнуть. Обстоятельства, при которых они могут потребоваться, описаны выше.

    Стоимость процедуры

    Безусловно, актуальный вопрос заключается в том, сколько стоит растаможка авто из Белоруссии в России в 2018 году. Однозначно ответить на него невозможно, поскольку имеется ряд факторов, влияющих на конечную стоимость. Состоит она из:

    • налогов и пошлин,
    • таможенной залоговой стоимости авто;
    • плата за утилизацию,
    • сбора за оформления документации.

    На суммы, заявленные в перечисленных категориях, влияет несколько аспектов. Первый из них – стоимость машины, заявленная в документе на ее покупку, второй – мощность двигателя ТС, а третий – год выпуска автомобиля.

    Покупка авто без растаможки

    Если вы задались вопросом о том, как ввезти машину без растаможки в Россию из РБ, обратите внимание на транспортные средства, произведенные на территории РФ, РБ либо в Казахстане. Эта возможность обеспечена условиями договора между этими тремя странами-участницами Таможенного Союза. Связано это с тем, что товары, произведенные в них, автоматически приобретают статус «товаров ТС», а они не облагаются пошлиной.

    В Россию авто из Белоруссии без растаможки можно ввезти и в том случае, если машина была ввезена территорию РБ до 1.01.2010. Но это обстоятельство должно быть подтверждено соответствующими документами. Таковыми являются ГТД, свидетельство о регистрации в Белоруссии или удостоверение формы ТС–25а.

    Надо ли растамаживать машины из Белоруссии в 2018 году?

    Покупка машины за границей привлекает жителей России, и объяснение этому очень простое – более низкая цена.

    Но перевозимые через границу технические средства нуждаются в растаможке, что имеет свои особенности и влечёт за собой финансовые затраты.

    А как происходит таможенное оформление авто из Белоруссии? И нужна ли растаможка в данном случае? Об этом читайте далее.

    Что такое растаможка?

    Под известным в народе понятием «растаможка» подразумевается таможенное оформление определённых товаров, ввозимых на территорию РФ из-за границы.

    Данная процедура требуется для того, чтобы контролировать объекты, поступающие в Россию с точки зрения их законности.

    Сотрудники таможни знакомятся с документацией на ввозимый транспорт, проверяют данные, производят осмотр автомобиля, фиксируя наличие или отсутствие несоответствий.

    Порядок ввоза технических средств для личного пользования довольно сложен и требует существенных финансовых вложений.

    Надо ли растамаживать авто из Белоруссии?

    Среди автовладельцев распространено мнение о том, что ввезти автотранспорт из Белоруссии очень просто: кто-то поговаривает о льготном таможенном оформлении, другие утверждают, что эта процедура отменена для машин, ввозимых из стран Таможенного Союза.

    Но не всё так однозначно. В этом вопросе нужно разобраться, что мы и попытаемся сделать.

    Таможенный союз, в который входит Казахстан, Белоруссия и Россия был образован 1 января 2010 года. И действительно с этого момента процедура таможенного ввоза объектов из этих стран значительно упростилась.

    Вопрос о том, надо или не надо растамаживать авто из Белоруссии, зависит от нескольких факторов, о которых пойдёт речь далее.

    Какие машины не требуют растаможки?

    Для того чтобы машина, ввозимая из Белоруссии, избежала растаможки, необходимо, чтобы она подпадала под определённые условия.

    От уплаты таможенных пошлин водитель освобождается в следующих случаях:

    1. Машина была пригнана на территорию РБ до 1 января 2010 года. Данное условие объясняется тем, что до указанного периода действовали почти идентичные с РФ налоговые ставки, и поэтому считается, что за время эксплуатации автотранспорт покрыл все налоговые издержки.
    2. Производителем машины является государство-член Таможенного союза, что необходимо подтвердить соответствующими документами.
    3. При оформлении автомобиля в РБ был уплачен налог, соответствующий размеру таможенного оформления в РФ.

    Если вы решили пригнать авто из Белоруссии, помните, что правила Таможенного союза относительно беспошлинного ввоза распространяются только на те ТС, которые были приобретены в странах, являющихся участниками Таможенного Союза.

    При ввозе из Белоруссии автотранспорта на европейских номерах все таможенные пошлины и налоги сохраняются и оплачиваются в полном размере.

    Как растаможить автомобиль из Белоруссии?

    Если перевозимый автомобиль был зарегистрирован позднее 2010 года, то пошлину на него необходимо будет заплатить в казну той страны, в которой он приобретается.

    Кстати, эта сумма будет намного меньше российской пошлины. Однако недоплаченную часть пошлины всё равно придётся заплатить на таможне РФ в виде сбора.

    Второе условие растаможки авто из Белоруссии — это соответствие стандарту Евро-5. Причём легальность процедуры прохождения экологической экспертизы должна быть обязательно подтверждена в базе данных. Иначе дело может затянуться.

    Какие автомобили точно соответствуют стандарту Евро 5? К таковым, например, относятся ТС, сошедшие с конвейера ЕС и США после 2010 года, а также автомобили японского, китайского и корейского автопрома, выпущенные в 2013—2014 гг.

    Если экологический сертификат на машину отсутствует, но тем не менее она соответствует экологическому классу Евро-5, то документ вы получите без особого труда.

    Однако если экокласс машины не соответствует требованиям евростандарта, то придётся провести доработку двигательного агрегата и получить подтверждающий документ.

    Согласно закону, для доведения двигателей до необходимых экостандартов подходят автомобили не старше 2004 г. выпуска.

    Ещё один нюанс растаможки связан с паспортом на ТС. Дело в том, что в Белоруссии не существует ПТС в его российском понимании и варианте.

    Техническим паспортом там называют «пластик», именуемый в России Свидетельством о регистрации, и этот документ выполняет обе функции.

    ПТС для ввозимых из Белоруссии машин, выдается на российской таможне, однако для этого автомобиль опять же должен иметь требуемый экологический класс.

    Таким образом, купить и ввезти (например, автовозом) машину из Белоруссии можно, но ездить на ней без нужного экокласса по дорогам общего пользования недопустимо.

    Документы, которые потребуются для растаможки авто из Белоруссии:

    • Свидетельство о регистрации авто на территории страны-члена Таможенного союза;
    • сертификат, подтверждающий соответствие стандарту Евро-5;
    • паспорт и ИНН автовладельца;
    • счёт-справка, подтверждающая процедуру купли-продажи;
    • документ с детальными данными о ТС;
    • квитанция об оплате таможенной пошлины (для авто, зарегистрированных после 2010 года);
    • Сертификат СТ-1.

    Процедура растаможки осуществляется не на границе, а на таможенном посту, расположенном по месту проживания покупателя.

    Сколько стоит растаможка авто из Белоруссии в Россию?

    После подачи всех документов следуют этапы оплаты:

    • залоговая таможенная стоимость;
    • сбор за оформление (5 евро);
    • пошлины и налоги;
    • утилизационный платёж.

    На конечную сумму влияют 3 главных критерия:

    • мощность двигателя;
    • год выпуска;
    • стоимость ТС.

    Как приобрести в Белоруссии авто, чтобы не пришлось заниматься растаможкой?

    В Белоруссии можно легко купить как подержанное, так и новое авто, даже в рассрочку (отделения Сбербанка в этой стране предоставляют такую возможность).

    Главное — найти подходящий вариант, не имеющий описанных выше несоответствий. В этом случае сделка и перевоз авто пройдут быстро и без лишней нервотрепки.

    Предлагаем примерную схему действий приобретения автомобиля в республике Беларусь:

    1. Проведите на автопорталах анализ цен и выберите подходящие варианты.
    2. Если в объявлении указаны VIN-код или номер кузова, то пробейте по этим данным машину на юридическую чистоту.
    3. Созвонитесь с продавцом, уточните описание машины, особенно по части соответствия экологическим стандартам и года выпуска.
    4. Проведите предварительный торг, по возможности попросите владельца прислать другие фото или видео авто.
    5. Если приняли решение о возможности покупки, то позвоните и договоритесь о встрече.
    6. К назначенному времени отправляйтесь в Белоруссию к месту встречи и проверьте у продавца паспорт и автомобильные документы.
    7. Осмотрите авто на предмет повреждений, работоспособности АКПП и иных узлов, сделайте тест-драйв, поторгуйтесь и придите с продавцом к окончательному соглашению относительно стоимости.
    8. Выберите вариант заключения сделки (справка-счёт или ДКП), заполните все необходимые документы, подпишите их и завизируйте в ГАИ.
    9. Передайте продавцу деньги за авто.
    10. Далее посредством перегона или автовоза доставьте машину на таможенный пункт.
    11. Предоставьте документы: свой паспорт, ДКП (или справку-счёт), белорусский техпаспорт прошлого владельца, экосертификат.

    На основе представленной документации таможенные органы должны выдать ПТС. Срок выдачи занимает от 1 дня до месяца и более в том случае, если сотрудникам нужно будет делать запросы.

    На авто до получения ПТС ездить не стоит. Это повлечёт за собой штрафные санкции. После получения ПТС авто нужно застраховать и зарегистрировать в ГИБДД РФ в порядке, установленном законом.

    Итак, ввезти машину в Россию из Белоруссию без растаможки можно, если авто соответствует условиям, описанным выше. При несоответствии этим требованиям за ввоз непроходного автомобиля на территорию России придётся раскошелиться, поскольку растаможка стоит немалых денег.

    Видео: Пригон и растаможка авто из Белоруссии

    Растаможка авто из Белоруссии

    Начало января 2013 года ознаменовалось долгожданным и значимым для многих автолюбителей событием: теперь растаможка авто из Белоруссии по сути перестала быть таковой. Легковое транспортное средство, выпущенное в любом году, то есть, как новое, так и подержанное, может быть куплено и вывезено из республики беспошлинно. Все ранее существовавшие ограничения, связанные с датой растаможивания, благополучно сняты. Раньше приходилось выплачивать разницу между белорусскими и российскими таможенными сборами в случае, если ПТС был получен позднее первого января 2010 года.

    Условия беспошлинного ввоза

    Правда, все-таки существуют два условия, которые должны соблюдаться для того, чтобы не пришлось платить никаких таможенных сборов за ввоз автомобиля на территорию России.

    Первое. Белорусская растаможка авто обязательна, причем, неважно, в каком году это событие произошло.

    Второе. Чтобы легковушка из Белоруссии могла беспрепятственно попасть в Россию, она должна соответствовать Евро-4. Этим стандартом регламентируются максимально-допустимые показатели автомобилей по степени загрязнения атмосферы. Большей частью ему соответствуют ТС, сошедшие с конвейеров не раньше 2005 года. Таким образом, происходит «естественный отбор» авто «древних» годов выпуска, — большинство из них не соответствует экологическому классу.

    Возникла проблема? Позвоните нашему специалисту по таможенным вопросам:

    +7 (499) 350-97-43 (звонок бесплатен)

    Как узнать, растаможено авто в РБ или нет

    Если раньше белорусские таможенники выдавали справку о том, что автомобиль растаможен, то сейчас это уже не практикуется – с апреля 2004 года такие официальные документы предоставлять перестали. Для того чтобы убедиться, легализована машина в Белоруссии или нет, сотрудники российской таможни проверяют эти сведения по специальной базе данных. Бывает и так, что информацию о растаможивании найти не получается. В такой ситуации таможенный инспектор из России письменно запрашивает белорусских коллег о статусе проблемной автомашины. От момента подачи до обработки такого запроса обычно проходит от одного до двух месяцев, так что, даже если все документы в порядке, ПТС раньше этого времени получить будет невозможно.

    Естественно, такой ситуацией (отсутствием справок о растаможке) не преминули воспользоваться мошенники. Если человек не хочет долго ждать подтверждения о том, что автомобиль оформлен как положено, а продавец при этом обладает даром убеждения, доказывая, что все «OK» и машина проходная, — есть риск, что доверчивый покупатель, вернувшись в Россию, будет вынужден платить российскую пошлину.

    Так что, бдительность не помешает: надо заранее проверить, растаможена машина или нет, зайдя на сайт ГТК Республики Беларусь. Если данные по авто отсутствуют, лучше переключить внимание на другую транспортную единицу, — во избежание ненужной волокиты и опасности заключения сомнительной сделки.

    Мошенничество с экологическими сертификатами

    Жесткие требования к соответствию автомобилей стандарту Евро-4 повлекли за собой волну мошеннических действий со стороны органов по сертификации. Причем, основной удар пришелся по желающим вывезти авто именно из Белоруссии. Дело в том, что получить ПТС без проблем на основании экологического сертификата могут только те владельцы машин, чьи авто по году выпуска соответствуют Евро-4. Все остальные должны сначала переоборудовать свое авто, после чего получить на руки протокол испытаний ТС. Только при наличии этого протокола возможно оформление сертификата. На основании всех этих документов и выдается ПТС.

    Фирмы-разводилы воспользовались ситуацией и начали выдавать липовые сертификаты, которые без дооборудования авто – не более чем бумажка. Ни один владелец машины не получит ПТС на основании такого «документа», чем очень осложнит себе жизнь. Поэтому не надо обращаться ни к каким сомнительным фирмам, чтобы не попасться на удочку, и тогда ввоз авто из Белоруссии не составит никаких проблем.

    Кстати, все вышеизложенное в полной мере относится и к Казахстану, так как эта страна также состоит в Таможенном Союзе трех стран.

    Информацию по растаможке авто, прибывших из других стран вы сможете найти в разделе нашего сайта «Растаможка авто».

    Узнать величину таможенных пошлин и сборов можно, воспользовавшись таможенным калькулятором на нашем сайте.

    Вы можете найти дополнительную информацию по теме в разделе Растаможка авто.

    Бесплатная консультация по телефону:

    +7 (499) 350-97-43 (звонок бесплатен)

    Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

    Наш специалист бесплатно Вас проконсультирует.

    Нужна ли растаможка авто из Белоруссии в 2018 году

    Привлекательность приобретения авто за пределами РФ связана с более низкой их стоимостью по сравнению с российскими ценами. Но такая покупка всегда сопряжена с определенными трудностями. Основная среди которых – необходимость в растаможке (так в народе называют процесс таможенного оформления). В РБ стоимость автомобилей зачастую как раз ниже, чем в нашей стране, а потому и интерес к тому, как происходит растаможка авто из Белоруссии в России, неизменно высок. В последнее время процедура эта имеет тенденцию к упрощению, но вопросы все равно остаются.

    Порядок ввоза автомобилей из Белоруссии

    Всем, кто задумывается о том, как купить машину в Белоруссии и перегнать в Россию, нужно знать главное: это вполне реально с точки зрения организации и доступно экономически. Чтобы выбрать подходящий вариант машины нужно сначала изучить рынок предложений. Сайтов с объявлениями о продаже авто в Белоруссии предостаточно. В интернете же можно найти и информацию о крупнейших авторынках страны, которые действуют практически во всех крупных городах, включая и Минск.

    Далее желательно обсудить интересные предложения с владельцами автомобилей, выставленных на продажу. Это не только даст всю необходимую полезную информацию об авто, но и обеспечит гарантии того, что предложение будет в силе и на момент прибытия к месту покупки. После этого можно планировать время поездки в Белоруссию. Издержки, которые неизбежны (или вероятны) при ввозе машины из Белоруссии:

    • диагностика автомобиля. К ней можно не прибегать, если нет сомнений в правдивости сведений о транспортном средстве, предоставленных продавцом, но во многих случаях оказывается, что перестраховаться было нелишним;
    • таможенные пошлины. Хотя в целом на вопрос о том, нужно ли растаможивать авто из Белоруссии, действующее законодательство отвечает «нет», пошлину иногда приходится уплатить. Как раз так обстоит дело, если машина попала в РБ до 2010 г.;
    • утилизационный сбор.

    Совет: для поездки в Белоруссию с целью покупки автомобиля рекомендуется выбирать рабочий день. Связано это с тем, что оформление договора о приобретении машины осуществляется в белорусском ГАИ. Рабочее время соответствующего отделения автоинспекции ограничено рабочими днями.

    Как растаможить ТС

    Растаможка авто в России, ввезенных в Белоруссию позже 2010-го, начинается с уплаты госпошлины. Осуществляется она в казну государства, в котором совершена покупка машины. Другой важный момент – соответствие автомобиля стандарту Евро-5. Его действие не распространяется на транспортные средства, произведенные на территории стран Таможенного Союза, и действует для всех прочих автомобилей, выпущенных до 2005 года. Для прочих ТС может потребоваться экологический сертификат соответствия.

    И, наконец, третий значимый аспект для тех, кому придется решать проблему, как растаможить авто из Белоруссии, заключается в получении ПТС. Такой паспорт оформляется на российской таможне. Получить его в Белоруссии не представляется возможным, поскольку в РБ аналога этого документа не существует.

    Необходимые документы

    В пакет необходимых для растаможки авто документов входят:

    • паспорт автовладельца и его ИНН;
    • свидетельство о регистрации ТС на территории государства Таможенного Союза;
    • документ, который подтверждает осуществленную процедуру покупки авто;
    • сертификат СТ-1;
    • документ, содержащий подробные сведения об автомобиле.

    Дополнительные документы – сертификат, подтверждающий, что машина соответствует стандарту Евро-5, и квитанция об уплате госпошлины. Надобность в них может и не возникнуть. Обстоятельства, при которых они могут потребоваться, описаны выше.

    Стоимость процедуры

    Безусловно, актуальный вопрос заключается в том, сколько стоит растаможка авто из Белоруссии в России в 2018 году. Однозначно ответить на него невозможно, поскольку имеется ряд факторов, влияющих на конечную стоимость. Состоит она из:

    • налогов и пошлин,
    • таможенной залоговой стоимости авто;
    • плата за утилизацию,
    • сбора за оформления документации.

    На суммы, заявленные в перечисленных категориях, влияет несколько аспектов. Первый из них – стоимость машины, заявленная в документе на ее покупку, второй – мощность двигателя ТС, а третий – год выпуска автомобиля.

    Покупка авто без растаможки

    Если вы задались вопросом о том, как ввезти машину без растаможки в Россию из РБ, обратите внимание на транспортные средства, произведенные на территории РФ, РБ либо в Казахстане. Эта возможность обеспечена условиями договора между этими тремя странами-участницами Таможенного Союза. Связано это с тем, что товары, произведенные в них, автоматически приобретают статус «товаров ТС», а они не облагаются пошлиной.

    В Россию авто из Белоруссии без растаможки можно ввезти и в том случае, если машина была ввезена территорию РБ до 1.01.2010. Но это обстоятельство должно быть подтверждено соответствующими документами. Таковыми являются ГТД, свидетельство о регистрации в Белоруссии или удостоверение формы ТС–25а.

    Нужна ли растаможка авто из Белоруссии в 2018 году

    Привлекательность приобретения авто за пределами РФ связана с более низкой их стоимостью по сравнению с российскими ценами. Но такая покупка всегда сопряжена с определенными трудностями. Основная среди которых – необходимость в растаможке (так в народе называют процесс таможенного оформления). В РБ стоимость автомобилей зачастую как раз ниже, чем в нашей стране, а потому и интерес к тому, как происходит растаможка авто из Белоруссии в России, неизменно высок. В последнее время процедура эта имеет тенденцию к упрощению, но вопросы все равно остаются.

    Порядок ввоза автомобилей из Белоруссии

    Всем, кто задумывается о том, как купить машину в Белоруссии и перегнать в Россию, нужно знать главное: это вполне реально с точки зрения организации и доступно экономически. Чтобы выбрать подходящий вариант машины нужно сначала изучить рынок предложений. Сайтов с объявлениями о продаже авто в Белоруссии предостаточно. В интернете же можно найти и информацию о крупнейших авторынках страны, которые действуют практически во всех крупных городах, включая и Минск.

    Далее желательно обсудить интересные предложения с владельцами автомобилей, выставленных на продажу. Это не только даст всю необходимую полезную информацию об авто, но и обеспечит гарантии того, что предложение будет в силе и на момент прибытия к месту покупки. После этого можно планировать время поездки в Белоруссию. Издержки, которые неизбежны (или вероятны) при ввозе машины из Белоруссии:

    • диагностика автомобиля. К ней можно не прибегать, если нет сомнений в правдивости сведений о транспортном средстве, предоставленных продавцом, но во многих случаях оказывается, что перестраховаться было нелишним;
    • таможенные пошлины. Хотя в целом на вопрос о том, нужно ли растаможивать авто из Белоруссии, действующее законодательство отвечает «нет», пошлину иногда приходится уплатить. Как раз так обстоит дело, если машина попала в РБ до 2010 г.;
    • утилизационный сбор.

    Совет: для поездки в Белоруссию с целью покупки автомобиля рекомендуется выбирать рабочий день. Связано это с тем, что оформление договора о приобретении машины осуществляется в белорусском ГАИ. Рабочее время соответствующего отделения автоинспекции ограничено рабочими днями.

    Как растаможить ТС

    Растаможка авто в России, ввезенных в Белоруссию позже 2010-го, начинается с уплаты госпошлины. Осуществляется она в казну государства, в котором совершена покупка машины. Другой важный момент – соответствие автомобиля стандарту Евро-5. Его действие не распространяется на транспортные средства, произведенные на территории стран Таможенного Союза, и действует для всех прочих автомобилей, выпущенных до 2005 года. Для прочих ТС может потребоваться экологический сертификат соответствия.

    И, наконец, третий значимый аспект для тех, кому придется решать проблему, как растаможить авто из Белоруссии, заключается в получении ПТС. Такой паспорт оформляется на российской таможне. Получить его в Белоруссии не представляется возможным, поскольку в РБ аналога этого документа не существует.

    Необходимые документы

    В пакет необходимых для растаможки авто документов входят:

    • паспорт автовладельца и его ИНН;
    • свидетельство о регистрации ТС на территории государства Таможенного Союза;
    • документ, который подтверждает осуществленную процедуру покупки авто;
    • сертификат СТ-1;
    • документ, содержащий подробные сведения об автомобиле.

    Дополнительные документы – сертификат, подтверждающий, что машина соответствует стандарту Евро-5, и квитанция об уплате госпошлины. Надобность в них может и не возникнуть. Обстоятельства, при которых они могут потребоваться, описаны выше.

    Стоимость процедуры

    Безусловно, актуальный вопрос заключается в том, сколько стоит растаможка авто из Белоруссии в России в 2018 году. Однозначно ответить на него невозможно, поскольку имеется ряд факторов, влияющих на конечную стоимость. Состоит она из:

    • налогов и пошлин,
    • таможенной залоговой стоимости авто;
    • плата за утилизацию,
    • сбора за оформления документации.

    На суммы, заявленные в перечисленных категориях, влияет несколько аспектов. Первый из них – стоимость машины, заявленная в документе на ее покупку, второй – мощность двигателя ТС, а третий – год выпуска автомобиля.

    Покупка авто без растаможки

    Если вы задались вопросом о том, как ввезти машину без растаможки в Россию из РБ, обратите внимание на транспортные средства, произведенные на территории РФ, РБ либо в Казахстане. Эта возможность обеспечена условиями договора между этими тремя странами-участницами Таможенного Союза. Связано это с тем, что товары, произведенные в них, автоматически приобретают статус «товаров ТС», а они не облагаются пошлиной.

    В Россию авто из Белоруссии без растаможки можно ввезти и в том случае, если машина была ввезена территорию РБ до 1.01.2010. Но это обстоятельство должно быть подтверждено соответствующими документами. Таковыми являются ГТД, свидетельство о регистрации в Белоруссии или удостоверение формы ТС–25а.

    Растаможка автомобилей из Белоруссии в 2018 году

    Ситуация с покупкой автомобилей в Белоруссии для последующего ввоза в Российскую Федерацию на данный момент является неоднозначной. До 2011 года всё было очевидно — имелись возможности для выгодного ввоза автомобилей из Евросоюза в Республику Беларусь, благодаря режиму налогообложения, а также отсутствовали таможенные пошлины при въезде в Россию. Впоследствии, благодаря деятельности Евразийского экономического союза, таможенные ограничения были вынесены на внешние границы, что закрыло доступ к прежним поступлениям автомобилей из ЕС. Разберёмся, что же происходит с перемещением автомобилей из РБ в РФ в 2018 году, и почему люди продолжают находить в этом выгоду.

    Нужно ли растаможивать авто, ввезённое из Белоруссии

    С момента образования Евразийского экономического союза в 2010 году Россия и Белоруссия находятся в едином экономическом и таможенном пространстве. Главным документом, регулирующим таможенные процессы, с 1 января 2018 года является Таможенный кодекс ЕАЭС. В нём предусмотрен различный порядок таможенного оформления товаров личного потребления (в частности автомобилей) при ввозе из государств-членов ЕАЭС и иных. Для Белоруссии, которая является членом Евразийского экономического союза, упрощена процедура таможенного оформления ввозимых в Российскую Федерацию товаров.

    Нужно ли растаможивать авто при ввозе в Россию из Белоруссии

    Какие авто из Белоруссии не требуют растаможки

    Отдельные категории автомобилей удостоились привилегии пересекать границу России без уплаты таможенных пошлин. К таковым относятся:

    1. Транспортные средства, ввезённые на территорию Республики Беларусь до 1 января 2010 года. Данное условие объясняется тем, что до указанного периода действовали почти идентичные с РФ налоговые ставки, и поэтому считается, что за время эксплуатации автотранспорт покрыл все налоговые издержки.
    2. Машины, производителем которых является государство-член Таможенного союза, что необходимо подтвердить соответствующими документами.
    3. Автомобили, при оформлении которых в РБ был уплачен налог, соответствующий размеру таможенного оформления в РФ.

    Как мы видим, список автомобилей, не требующих растаможки, невелик. Кроме того, лица, участвующие в федеральной программе переселения, имеют право ввозить только один автомобиль на семью, при этом машина должна находиться у кого-то из членов семьи в собственности, а также быть зарегистрирована на нём как минимум 12 месяцев до пересечения границы. Также, в гражданском законодательстве установлено право не облагать таможенными пошлинами наследуемое имущество из-за границы.

    Как растаможить авто из Белоруссии: порядок оформления

    В действительности, люди ввозят из Белоруссии большое количество автомобилей, подпадающих под растаможку. Причин тому несколько: в Республике Беларусь состояние автотранспорта в среднем лучше, есть авто недоступной в России комплектации, рынок насыщен машинами оригинальной сборки, что опять же выгодно отличает РБ от РФ. Бывалые покупатели отмечают, что случаев мошенничества встречается меньше, даже на примере классической для России смотки пробега. Доходит до смешного: люди, привыкшие себя обманывать, бракуют белорусские автомобили с адекватной историей.

    Какому стандарту должна соответствовать машина

    Главным критерием для машины, которую требуется ввезти в РФ из РБ, является её экологический класс. В 2018 году автомобили должны соответствовать экологическому стандарту Евро-5. Если авто не подходит под требования данного стандарта, необходимо довести двигатель до соответствия, причём возможно это только для автомобилей не раньше 2004 года выпуска.

    Важно отметить, что отметка о прохождении экологической экспертизы должна быть подтверждена в базе данных, иначе с оформлением могут возникнуть проблемы. О соответствии Евро-5 можно не волноваться, если машина выпущена в США и ЕС после 2010 года, а также в Японии, Китае или Корее, начиная с 2013 года.

    Без нужного экологического класса машина не сможет передвигаться по России без проблем с законом. Дело в том, что в Белоруссии нет как такового ПТС, необходимого в России, в РБ все функции выполняет свидетельство о регистрации ТС. ПТС для машин, ввозимых из Белоруссии, выдаётся непосредственно на российской таможне, разумеется, только при наличии подтверждённого экокласса Евро-5.

    Сертификат соответствия экологическому стандарту Евро-5

    Какие документы понадобятся для оформления на таможне

    Кроме соответствия экологическому стандарту для таможенного оформления потребуется предоставить пакет документов.

    Процедура оформления, следует отметить, происходит на таможенному посту по месту проживания покупателя, а не на границе.

    Итак, чтобы растаможить автомобиль из Белоруссии, необходимо подготовить и предоставить следующие документы:

    1. Техпаспорт на ТС, который выдаётся при покупке.
    2. Сертификат, который подтверждает соответствие стандарту Евро-5.
    3. Документы для идентификации автовладельца и уплаты утилизационного платежа (паспорт и ИНН).
    4. Счёт-справка, выписанная на имя покупателя, подтверждающая процедуру купли-продажи (либо договор купли-продажи).
    5. Документ с подробными данными о транспортном средстве.

    Сколько стоит растаможка: критерии стоимости

    После того, как пакет документов предоставлен, следует этап оплаты. Необходимо оплатить непосредственно таможенную пошлину, фиксированный таможенный сбор (за оформление документов и, по сути, работу сотрудников таможенной службы), утилизационный сбор (заранее за утилизацию авто, в целях соблюдения экологической безопасности), таможенный депозит (впоследствии, возвращаемый владельцу ТС по заявлению).

    Уплата таможенных платежей

    Рассмотрим подробнее каждый платёж.

    На величину таможенной пошлины влияют три критерия:

    • стоимость автомобиля (имеется ввиду таможенная стоимость, которая, на усмотрение работника таможни, может отличаться от реальной);
    • год выпуска ТС;
    • характеристики двигателя — объём и мощность.

    Для автомобилей, считающихся новыми (до 3 лет), таможенную пошлину можно рассчитать двумя способами: в процентах от таможенной стоимости — 48%, или по определенным ставкам в евро за каждый кубический сантиметр объёма двигателя (от 3.5 до 20 евро, выше стоимость — больше значение, соответственно). Для автомобилей старше 3 лет главный показатель — литраж двигателя, пошлина опять же рассчитывается в евро за «кубик», но значения меняются: 1.5–3.6 евро — авто от 3 до 5 лет, 3–5.7 евро — для авто старше 5 лет. Не забывайте, что для белорусских машин такой тип расчёта касается только ТС, так или иначе попавших на территорию РБ начиная с 2010 года.

    Таможенный сбор — фиксированная величина, может варьироваться от 500 до 30000 рублей в зависимости от стоимости товара (размер сбора установлен законодательством).

    Утилизационный сбор зависит от коэффициентов и базовых ставок, указанных в Постановлении Правительства от 26 декабря 2013 г. N 1291. Коэффициенты зависят от возраста автомобиля (до 3 лет или старше), базовые ставки меняются в зависимости от категории транспортного средства. В течение 2018 года ожидается увеличение размера утилизационного сбора примерно на 15% от текущих значений.

    Таможенный депозит призван обеспечить доставку транспортного средства до органов таможенного контроля, он уплачивается по месту жительства человека, желающего ввезти автомобиль в Россию. Покупатель (тот, кто ввозит автомобиль в РФ) вносит сумму залога, взамен получая таможенную расписку, на основании которой на таможне будет получен гарантийный сертификат. Обратите внимание: если данное обеспечение внесено, но автомобиль не был доставлен в пункт таможенного контроля, деньги не возвращаются.

    Помните, что за несоблюдение процедуры растаможки предусмотрена административная ответственность (глава 16 КоАП РФ), а при грубом нарушении порядка провоза ТС через границу или при попытке избежать таможенного оформления нарушитель может получить уголовное наказание вплоть до лишения свободы, в соответствии со статьёй 194 УК РФ.

    Видео: растаможка автомобилей из Белоруссии

    Автомобили с территории Белоруссии стабильно ввозятся в Россию, несмотря на многолетний путь изменения законодательства. Помимо плюсов, описанных выше, в сознании россиян с начала нулевых засела мысль о потенциальной экономии при ввозе машины из дружественной республики. Важно заранее просчитать, особенно если автомобилю при ввозе требуется растаможка, действительно ли получится сэкономить. Тщательно взвесив все «за» и «против», можно действительно получить реальную выгоду при ввозе автомобиля из Белоруссии, избежать лишней головной боли и выиграть в качестве.

    ]]>
    Закон 201 фз от 29062018 https://ano-academy.ru/article/300-zakon-201-fz-ot-29062018.html Wed, 06 Feb 2019 19:41:22 +0000 https://ano-academy.ru/?p=300 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 201-ФЗ «О внесении изменений в статьи 84[1] и 261 Трудового кодекса Российской Федерации»

    Принят Государственной Думой 19 июня 2015 года

    Одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года

    Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 47, ст. 6399) следующие изменения:

    1) часть шестую статьи 84 1 после слов «до окончания беременности» дополнить словами «или до окончания отпуска по беременности и родам»;

    2) часть вторую статьи 261 изложить в следующей редакции:

    «В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам — до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.».

    Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»

    О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    8 ноября 2006 года

    24 ноября 2006 года

    Ввести в действие Лесной кодекс Российской Федерации с 1 января 2007 года.

    Лесной кодекс Российской Федерации применяется к отношениям, возникшим после дня введения его в действие.

    Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности.

    1. Договоры аренды участков лесного фонда и договоры безвозмездного пользования участками лесного фонда должны быть приведены в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации до 1 января 2009 года.

    2. Для приведения договора аренды участка лесного фонда и договора безвозмездного пользования участком лесного фонда в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации осуществляется подача заявлений о переоформлении таких договоров на договор аренды лесного участка или договор безвозмездного срочного пользования лесным участком.

    3. Арендатор, переоформивший договор аренды лесного участка в соответствии с настоящей статьей для осуществления видов использования лесов, указанных в статьях 34, 36, 38 — 40 Лесного кодекса Российской Федерации, вправе осуществлять меры пожарной безопасности и меры санитарной безопасности на лесных участках, мероприятия по уходу за лесами, а также лесовосстановление в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и договором аренды участка лесного фонда или договором безвозмездного пользования участком лесного фонда, действовавшими до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации.

    4. Для приведения договоров аренды участков лесного фонда и договоров безвозмездного пользования участками лесного фонда в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации не требуется проведение государственного кадастрового учета лесных участков.

    5. Арендатор, заключивший договор аренды участка лесного фонда на срок до десяти лет, после приведения этого договора в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации по истечении срока действия этого договора не вправе заключить договор аренды лесного участка на новый срок в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации.

    6. Порядок приведения договоров аренды участков лесного фонда и договоров безвозмездного пользования участками лесного фонда в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

    Статья 4.1. Утратила силу. — Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ.

    1. Лесные участки в составе земель лесного фонда, сведения о которых внесены в государственный лесной реестр до 1 января 2017 года, признаются ранее учтенными объектами недвижимости.

    1.1. В целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, допускается предоставление юридическим лицам в пользование частей лесных участков в составе земель лесного фонда в порядке, установленном для предоставления лесных участков. При этом лица, которым части лесных участков предоставляются в пользование, осуществляют самостоятельно деятельность, связанную с использованием лесов, с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации при использовании лесных участков, включая подготовку проекта освоения лесов, подачу декларации об использовании лесов, подготовку отчета об использовании лесов и рубку лесных насаждений применительно к принадлежащим им частям лесных участков. Не требуется осуществление государственного кадастрового учета частей лесных участков, которые предоставляются в аренду в целях, указанных в настоящей части, сроком до одного года.

    2. Утратил силу с 1 января 2015 года. — Федеральный закон от 29.12.2014 N 459-ФЗ.

    3. До 1 января 2011 года кадастровую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством о государственном кадастре недвижимости, наряду с кадастровыми инженерами вправе осуществлять лица, обладающие правом проведения работ по лесоустройству.

    4. Утратил силу. — Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ.

    1. Право собственности Российской Федерации на участки лесного фонда, ограничения (обременения) этого права и сделки с такими участками, зарегистрированные до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, признаются соответственно правом собственности Российской Федерации на соответствующие лесные участки в составе земель лесного фонда, ограничениями (обременениями) этого права и сделками с ними.

    2 — 3. Утратили силу. — Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ.

    Статья 4.4. Утратила силу. — Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ.

    1. Леса, которые ранее располагались на землях лесного фонда на территориях, включенных в состав внутригородской территории города федерального значения Москвы в результате изменения его границ, решениями уполномоченного органа исполнительной власти города федерального значения Москвы могут быть отнесены к зеленому фонду в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.

    2. В случае отнесения лесопарковых зон и зеленых зон к зеленому фонду требования части 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации не применяются.

    1. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ ранее учтенных лесных участков осуществляется по заявлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым переданы полномочия по предоставлению в границах земель лесного фонда лесных участков, или правообладателей лесных участков в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», для уточнения границ земельного участка.

    2. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном лесном участке осуществляется на основании межевого плана, в котором указывается кадастровый номер, условный номер или учетный номер лесного участка в соответствии со сведениями государственного лесного реестра (при их наличии).

    3. Не допускается внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных лесных участках, если их границы имеют пересечения с границами иных лесных и (или) земельных участков (за исключением случаев пересечения с границами лесного участка, образованного для использования лесов в целях геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью), а также с границами лесничеств, лесопарков, если иное не предусмотрено федеральным законом.

    4. При изменении информации государственного лесного реестра в связи с приведением его в соответствие с Единым государственным реестром недвижимости, а также в связи с переводом земель лесных поселков, военных городков в земли населенных пунктов часть 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации не применяется. В лесном плане субъекта Российской Федерации определяются территории, предназначенные для лесовосстановления или лесоразведения в целях компенсации лесных насаждений, расположенных на земельных участках, сведения о которых исключены из государственного лесного реестра в связи с приведением его в соответствие с Единым государственным реестром недвижимости. Мероприятия по лесовосстановлению или лесоразведению на таких территориях осуществляются в приоритетном порядке.

    5. Информация о границах лесных участков и правах на них вносится в государственный лесной реестр на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

    6. Сведения о лесных участках, внесенных в государственный лесной реестр, исключаются из государственного лесного реестра органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений, в том числе на основании заявления заинтересованного лица, если указанные сведения соответствуют одновременно следующим условиям:

    1) сведения об этих лесных участках не внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

    2) границы этих лесных участков пересекают границы иных лесных и (или) земельных участков (за исключением случаев пересечения с границами лесного участка, образованного для использования лесов в целях геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью), а также границы лесничеств, лесопарков, за исключением случаев, если такое пересечение допускается федеральным законом;

    3) договоры аренды этих лесных участков прекращены или расторгнуты ко дню исключения сведений об этих лесных участках из государственного лесного реестра (в случае, если эти лесные участки были образованы в целях заключения указанных договоров аренды).

    7. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, осуществляет исключение из государственного лесного реестра сведений, которые противоречат сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на основании уведомлений органа регистрации прав об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и иных уведомлений, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в течение 30 дней со дня получения указанных уведомлений.

    1. Образование лесного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества, права на который возникли до 1 января 2016 года, зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и использование (назначение) которого не связано с использованием лесов, осуществляется в соответствии со схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. При этом подготовка проектной документации лесного участка не требуется. Площадь такого лесного участка определяется в соответствии с правилами пункта 7 статьи 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

    2. Если лесной участок, указанный в части 1 настоящей статьи, подлежит образованию из состава земель лесного фонда, в решении о предварительном согласовании его предоставления категория земель указывается исходя из сведений Единого государственного реестра недвижимости о разрешенном использовании объекта недвижимого имущества, который расположен на таком лесном участке, а также с учетом документов территориального планирования, документации по планировке территории. При этом принятие решения о переводе лесного участка из состава земель лесного фонда в земли иных категорий не требуется.

    Арендатор по договору аренды участка лесного фонда до приведения его в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации, а также арендатор по договору аренды участка лесного фонда или по договору аренды лесного участка, если государственный кадастровый учет таких участков не осуществлялся, не вправе:

    1) сдавать арендованные участок лесного фонда, лесной участок в субаренду;

    2) передавать свои права и обязанности по договору аренды участка лесного фонда, по договору аренды лесного участка другим лицам (перенаем);

    3) отдавать арендные права в залог;

    4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

    Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 — 84 Лесного кодекса Российской Федерации, для осуществления использования лесов вправе выдавать до 1 января 2009 года гражданам и юридическим лицам, которые заключили договоры аренды участка лесного фонда, договоры безвозмездного пользования участком лесного фонда и не осуществили приведение в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации указанных договоров, лесорубочные билеты, лесные билеты на срок их действия.

    Положения статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, предусматривающие осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений органами государственной власти субъектов Российской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета, применяются с учетом положений абзаца десятого пункта 7 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

    Леса первой группы и категории защитности лесов первой группы признаются защитными лесами и категориями защитных лесов, предусмотренными статьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации.

    Лесопарковые части и лесохозяйственные части зеленых зон, которые созданы на землях лесного фонда до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, подлежат преобразованию соответственно в лесопарковые зоны и зеленые зоны, предусмотренные статьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации.

    1. Допускается использование расположенных в зеленых зонах лесных участков для разработки месторождений полезных ископаемых, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий.

    2. В ценных лесах и на особо защитных участках лесов допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 31 декабря 2010 года, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий.

    3. Использование лесов в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, допускается с соблюдением требований части 4 статьи 12 и части 5 статьи 102 Лесного кодекса Российской Федерации.

    В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, в случае, если указанные объекты размещены в установленном законодательством Российской Федерации порядке в защитных лесах, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий, до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации.

    1. Земли, на которых расположены вахтовые и иные временные поселки, созданные до 1 января 2007 года в границах земель лесного фонда для заготовки древесины (далее — лесные поселки), подлежат переводу в земли населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

    1.1. После установления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков и военных городков, созданных в границах лесничеств, лесопарков на землях лесного фонда или землях обороны и безопасности для размещения впоследствии упраздненных воинских частей (подразделений), соединений, военных образовательных организаций высшего образования, иных организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов государственной охраны (далее — военные городки), расположенные в их границах земельные участки исключаются из лесничеств, лесопарков.

    1.2. Образование земельных участков в целях установления границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков и военных городков, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на основании проекта межевания территории, утвержденного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, или в соответствии со схемой расположения земельного участка либо земельных участков на кадастровом плане территории, которая утверждается без учета требований статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации.

    2. На землях лесного фонда запрещаются размещение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предоставление лесных участков гражданам для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

    Распоряжение лесными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с земельным законодательством.

    Лесной участок, в том числе расположенный в резервных лесах, может быть предоставлен в аренду для выполнения изыскательских работ без проведения аукциона на срок не более чем один год в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

    Лесные участки могут предоставляться в безвозмездное срочное пользование гражданам в виде служебных наделов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Лесным кодексом Российской Федерации.

    До 1 января 2008 года лесхозы подлежат преобразованию в соответствии с гражданским законодательством. До указанного преобразования мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов могут осуществляться без размещения заказов на выполнение соответствующих работ в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

    1. Признать утратившими силу:

    1) раздел I, главы 4 и 5, статьи 31 — 37, статью 42 (за исключением положений в части осуществления на основании лесорубочного билета, ордера и (или) лесного билета краткосрочного пользования лесным фондом и выполнения лесохозяйственных работ), статьи 43 — 45, разделы III — VI и особенную часть Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 5, ст. 610);

    2) статью 24 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3033);

    3) Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 171-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4857);

    4) абзац шестой пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3535);

    5) пункт 4 части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16);

    6) пункты 1 — 8, 10 — 78 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 25);

    7) статью 11 Федерального закона от 9 мая 2005 года N 45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 19, ст. 1752);

    8) пункт 5 статьи 1 и статью 2 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 111-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3122);

    9) статью 15 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 10);

    10) статьи 1 и 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам использования земель лесного фонда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3453).

    2. Признать утратившими силу с 1 января 2008 года:

    1) части первую, третью — десятую статьи 42 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 5, ст. 610);

    2) статью 7 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 25).

    3. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 5, ст. 610).

    До приведения в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат Лесному кодексу Российской Федерации.

    1. Вплоть до утверждения лесных планов субъектов Российской Федерации и лесохозяйственных регламентов в установленном Лесным кодексом Российской Федерации порядке, но не более чем через два года со дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются на основании лесоустроительной документации в части, не противоречащей Лесному кодексу Российской Федерации.

    2. Лесные планы субъектов Российской Федерации, предусмотренных частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, разрабатываются и утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьями 85 и 86 Лесного кодекса Российской Федерации.

    После 1 января 2009 года запрещается предоставлять лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без определения видов и параметров использования лесов, установленных лесохозяйственными регламентами.

    Правительство Российской Федерации:

    1) до 1 июля 2007 года издает нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений Лесного кодекса Российской Федерации;

    2) до 1 февраля 2007 года обеспечивает переход права собственности Российской Федерации на лесхозы к субъектам Российской Федерации.

    Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2005, N 1, ст. 39; 2006, N 23, ст. 2380) следующие изменения:

    1) в пункте 1 статьи 130 слова «леса, многолетние насаждения,» исключить;

    2) в статье 221 слова «в лесах, водных объектах или на другой территории» заменить словами «на определенной территории»;

    3) в пункте 2 статьи 257 слово «насаждения,» исключить;

    а) пункт 1 признать утратившим силу;

    б) в пункте 2 слова «лес и» исключить;

    5) в пункте 1 статьи 268 слова «гражданам и» исключить;

    6) статью 270 признать утратившей силу.

    Статья 17. Утратила силу с 1 августа 2011 года. — Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ.

    Внести в Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752) следующие изменения:

    1) в абзаце первом пункта 2 статьи 2 слова «зеленые зоны, городские леса, городские парки,» исключить;

    а) подпункт «г» пункта 1 изложить в следующей редакции:

    «г) рекреационная, в том числе предназначенная для отдыха, развития физической культуры и спорта;»;

    в подпункте «е» слова «рубки главного пользования, проходные рубки» заменить словами «заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд)», слова «промышленная заготовка дикорастущих растений» заменить словами «заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд)»;

    в подпункте «ж» слово «леса» заменить словом «древесины»;

    в) утратил силу с 1 января 2012 года. — Федеральный закон от 30.11.2011 N 365-ФЗ;

    г) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

    «5. Дифференцированный режим особой охраны (функциональное зонирование) национальных парков устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»;

    3) статью 17 изложить в следующей редакции:

    «Статья 17. Организация рекреационной деятельности на территориях национальных парков

    1. Организация рекреационной деятельности, в том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на территориях национальных парков осуществляется с соблюдением режима особой охраны национальных парков.

    2. В целях организации рекреационной деятельности, в том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, земельные участки в соответствующих функциональных зонах могут предоставляться гражданам, юридическим лицам в аренду в соответствии с земельным законодательством.

    3. Порядок подготовки и заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах соответствующих функциональных зон, устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

    4) в пункте 3 статьи 34 слова «государственной лесной охраны и других» заменить словами «, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор (государственных лесных инспекторов), и должностных лиц».

    Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5276; 2006, N 1, ст. 10) следующие изменения:

    а) в абзаце девятнадцатом слова «водных, лесных,» исключить;

    б) в абзаце двадцатом слова «, в том числе материалы, обосновывающие перевод лесных земель в нелесные» исключить;

    2) в абзаце двадцать первом статьи 12 слова «водных, лесных» и слово «лесоустройства,» исключить.

    Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2001, N 53, ст. 5028; 2003, N 50, ст. 4848) следующие изменения:

    1) в абзаце первом статьи 257 слово «лесосплава» заменить словами «сплава древесины», слова «другой лесной продукции с лесосек» заменить словами «других лесных ресурсов»;

    а) наименование изложить в следующей редакции:

    «Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений»;

    б) абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

    «1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, -«;

    в) абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

    «2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены:»;

    г) в примечании слова «лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам» заменить словами «лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам»;

    а) наименование изложить в следующей редакции:

    «Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений»;

    б) абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

    «1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности -«;

    в) абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

    «2. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия -«.

    Внести в Федеральный закон от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ «Об обороне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 23, ст. 2750; 2000, N 1, ст. 6; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763; N 52, ст. 5598; 2006, N 28, ст. 2974) следующие изменения:

    1) в пункте 11 статьи 1 слова «, леса, воды» исключить;

    2) в пункте 21 статьи 6 слова «, лесов, вод» исключить.

    Статья 22. Утратила силу с 1 января 2017 года. — Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ.

    Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2002, N 7, ст. 629; 2004, N 6, ст. 406; 2005, N 1, ст. 42) следующие изменения:

    1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 4 статьи 13 признать утратившим силу;

    2) утратил силу. — Федеральный закон от 13.05.2008 N 66-ФЗ.

    Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2002, N 22, ст. 2026; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 52, ст. 5572) следующие изменения:

    а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

    «платы за использование лесов в части минимального размера арендной платы и минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений — по нормативу 100 процентов;»;

    б) абзац девятый признать утратившим силу;

    2) абзац четвертый части первой статьи 57 изложить в следующей редакции:

    «платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, — по нормативу 100 процентов;».

    В абзаце первом пункта 3 статьи 9 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207) слово «леса» заменить словом «древесины».

    Статью 11 Федерального закона от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2220) изложить в следующей редакции:

    «Статья 11. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в центральной экологической зоне

    1. В центральной экологической зоне запрещаются:

    1) сплошные рубки;

    2) перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий.

    2. При воспроизводстве лесов в центральной экологической зоне воспроизводство ценных лесов обеспечивается в приоритетном порядке.».

    Пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537) дополнить подпунктом 60 следующего содержания:

    «60) утверждения порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в области лесных отношений, осуществления полномочий собственников лесных участков в пределах, установленных лесным законодательством.».

    Статья 28. Утратила силу. — Федеральный закон от 13.05.2008 N 66-ФЗ.

    Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027; 2003, N 1, ст. 2; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711, 2715; N 31, ст. 3219; N 34, ст. 3518, 3524; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104, 3130; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3436, 3452) следующие изменения:

    1) в подпункте 17 пункта 2 статьи 149 слова «лесные подати, арендная плата за пользование лесным фондом и другие» исключить;

    а) пункт 15 изложить в следующей редакции:

    «15) доходы, получаемые от реализации заготовленных физическими лицами дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;»;

    б) пункт 17 изложить в следующей редакции:

    «17) доходы от реализации пушнины, мяса диких животных и иной продукции, получаемой физическими лицами при осуществлении любительской и спортивной охоты;»;

    3) в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.9 слово «лесосплава» заменить словами «сплава древесины»;

    4) в абзаце первом пункта 3 и пункте 5 статьи 333.10 слово «лесосплава» заменить словами «сплава древесины»;

    а) в подпункте 2 слово «лесосплава» заменить словами «сплава древесины»;

    б) в подпункте 4 слово «лесосплав» в соответствующем падеже заменить словами «сплав древесины» в соответствующем падеже;

    а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

    «4) земельные участки из состава земель лесного фонда;»;

    б) в подпункте 5 слова «, за исключением земельных участков, занятых обособленными водными объектами» исключить.

    Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1001) следующие изменения:

    1) в пункте 2 статьи 92 слова «сплав леса» заменить словами «сплав древесины»;

    2) в части первой статьи 106 слова «сформированного в плоты леса» заменить словами «сформированной в плоты древесины».

    Внести в Федеральный закон от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ «О землеустройстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст. 2582) следующие изменения:

    1) абзац второй статьи 9 признать утратившим силу;

    2) статью 10 дополнить частью второй следующего содержания:

    «Геодезические и картографические работы выполняются в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 209-ФЗ «О геодезии и картографии».»;

    3) в абзаце восьмом части первой статьи 19 слова «геодезических и картографических работ,» исключить.

    Статья 32. Утратила силу. — Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ.

    Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 41, ст. 3993; N 52, ст. 5276; 2005, N 1, ст. 17; N 10, ст. 763; N 30, ст. 3122, 3128; 2006, N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3453) следующие изменения:

    1) в подпункте 6 пункта 1 статьи 1 слова «земель лесного фонда, занятых лесами первой группы» заменить словами «земель, занятых защитными лесами»;

    2) подпункт 3 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

    «3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов (растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям);»;

    а) в подпункте 6 слово «скота» заменить словами «сельскохозяйственных животных»;

    б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

    «7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;»;

    в) в подпункте 8 слова «, сбора дикорастущих растений» исключить;

    4) подпункт 2 пункта 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:

    «2) из состава земель лесного фонда;»;

    5) утратил силу с 1 марта 2015 года. — Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ;

    6) в абзаце втором пункта 5 статьи 31 слова «или потерь лесного хозяйства» исключить;

    7) в пункте 4 статьи 32 слова «или потерь лесного хозяйства» исключить;

    8) подпункт 2 пункта 2 статьи 40 признать утратившим силу;

    а) в наименовании слова «и потерь лесного хозяйства» исключить;

    б) пункт 6 признать утратившим силу;

    10) в пункте 2 статьи 77 слова «древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной» заменить словами «лесными насаждениями, предназначенными»;

    11) в пункте 1 статьи 78 слова «защитных насаждений» заменить словами «защитных лесных насаждений»;

    12) утратил силу с 1 марта 2015 года. — Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ;

    13) утратил силу. — Федеральный закон от 14.03.2009 N 32-ФЗ;

    14) в абзаце девятом пункта 3 статьи 90 слова «порубка и повреждение многолетних насаждений» заменить словами «рубки и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений»;

    15) в пункте 5 статьи 94 слова «пригородные зеленые зоны, городские леса, городские парки,» исключить;

    а) в пункте 6 после слова «Земли» дополнить словами «и земельные участки», слова «на праве постоянного (бессрочного) пользования» заменить словами «в порядке, установленном законодательством Российской Федерации»;

    б) в подпункте 2 пункта 7 слово «федеральных» исключить, слова «функционированием особо охраняемых природных территорий» заменить словами «разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами»;

    а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

    «3) занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий);»;

    б) подпункт 4 признать утратившим силу;

    18) пункты 2 — 5 статьи 101 признать утратившими силу.

    Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452) следующие изменения:

    1) в абзаце первом части 2 статьи 7.2 слова «в лесном фонде и в лесах, не входящих в лесной фонд» исключить;

    а) в наименовании слова «участка лесного фонда или участка леса, не входящего в лесной фонд» заменить словами «лесных участков»;

    б) в абзаце первом слова «участка лесного фонда или участка леса, не входящего в лесной фонд,» заменить словами «лесных участков»;

    а) в наименовании слова «участком лесного фонда, участком леса, не входящего в лесной фонд,» заменить словами «лесным участком»;

    б) в абзаце первом слова «участком лесного фонда, участком леса, не входящего в лесной фонд,» заменить словами «лесным участком», слова «участка лесного фонда, участка леса, не входящего в лесной фонд,» заменить словами «лесного участка»;

    а) наименование изложить в следующей редакции:

    «Статья 8.12. Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам земельных участков, лесов в водоохранных зонах и режима их использования»;

    б) утратил силу. — Федеральный закон от 02.12.2013 N 342-ФЗ;

    в) в абзаце первом части 2 слова «и прибрежных полосах водных объектов» исключить;

    5) в абзаце первом части 3 статьи 8.13 слова «сплава леса» заменить словами «сплава древесины»;

    6) статью 8.24 изложить в следующей редакции:

    «Статья 8.24. Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для их использования

    Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для их использования как с предоставлением, так и без предоставления лесных участков —

    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.»;

    7) статью 8.25 изложить в следующей редакции:

    «Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов

    1. Нарушение правил заготовки древесины —

    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

    2. Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений —

    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

    3. Нарушение правил заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов —

    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

    4. Использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора безвозмездного срочного пользования лесным участком, иных документов, на основании которых предоставляются лесные участки, —

    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.»;

    а) наименование изложить в следующей редакции:

    «Статья 8.26. Самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов»;

    б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

    «1. Сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, а равно выпас сельскохозяйственных животных без пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи либо с нарушением сроков или норм выпаса сельскохозяйственных животных -«;

    в) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:

    «2. Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов -«;

    г) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:

    «3. Размещение ульев и пасек, а также заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) и сбор лекарственных растений на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, либо неразрешенными способами или приспособлениями, либо с превышением установленного объема или с нарушением установленных сроков, а равно сбор, заготовка и реализация указанных ресурсов, в отношении которых это запрещено, -«;

    а) наименование изложить в следующей редакции:

    «Статья 8.27. Нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил ухода за лесами, правил лесного семеноводства»;

    б) абзац первый изложить в следующей редакции:

    «Нарушение правил лесовосстановления, правил лесоразведения, правил ухода за лесами, правил лесного семеноводства -«;

    а) наименование изложить в следующей редакции:

    «Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан»;

    б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

    «1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан -«;

    а) наименование изложить в следующей редакции:

    «Статья 8.30. Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ»;

    б) абзац первый изложить в следующей редакции:

    «Уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ -«;

    а) наименование изложить в следующей редакции:

    «Статья 8.31. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах»;

    б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

    «1. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах -«;

    в) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:

    «2. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное воздействие на леса -«;

    г) в абзаце первом части 3 слова «в лесах первой группы» заменить словами «в защитных лесах и на особо защитных участках лесов»;

    13) в абзаце первом статьи 8.38 слово «лесосплава» заменить словами «сплава древесины», слова «другой лесной продукции с лесосек» заменить словами «других лесных ресурсов»;

    14) в абзаце первом статьи 11.21 слова «порубка или повреждение насаждений» заменить словами «рубки или повреждение лесных насаждений, иных многолетних насаждений»;

    15) статью 23.24 изложить в следующей редакции:

    «Статья 23.24. Органы, уполномоченные в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов

    1. Органы, уполномоченные в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1 (в части лесных участков), частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения знаков особо охраняемых природных территорий, лесоустроительных и лесохозяйственных знаков, а также знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, зданий, строений, сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам), статьей 7.8 (об административных правонарушениях, совершенных в лесах), статьей 7.9, статьей 7.10 (в части самовольной переуступки права пользования лесными участками), статьей 7.11 (об административных правонарушениях, совершенных в лесах), статьей 8.5 (в части сокрытия или искажения информации о состоянии лесов, земель лесного фонда, а также о состоянии находящихся на них водных объектов, объектов животного мира и среды их обитания), статьями 8.7, 8.8, статьями 8.12, 8.13 (об административных правонарушениях, совершенных в лесах), статьями 8.24 — 8.27, частью 1 статьи 8.28, статьями 8.29 — 8.32, статьями 8.33 — 8.37 (об административных правонарушениях, совершенных в лесах) настоящего Кодекса.

    2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

    1) главный государственный лесной инспектор Российской Федерации, его заместители;

    2) главные государственные лесные инспектора в субъектах Российской Федерации, их заместители;

    3) старшие государственные лесные инспектора Российской Федерации, их заместители;

    4) старшие государственные лесные инспектора в лесничествах и лесопарках, их заместители;

    5) государственные лесные инспектора в лесничествах и лесопарках.

    3. Размер административного штрафа, налагаемого должностными лицами, указанными в пункте 5 части 2 настоящей статьи, не может превышать три минимальных размера оплаты труда.»;

    16) в пункте 6 части 1 статьи 27.2 слова «законодательства об охране окружающей среды, лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, животного мира и рыбных запасов» заменить словами «законодательства в области охраны окружающей среды, лесного законодательства, законодательства о животном мире»;

    17) в пункте 32 части 2 статьи 28.3 слова «лесного фонда» заменить словом «лесов».

    В части первой статьи 68 Федерального закона от 10 января 2003 года N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170) слово «леса» заменить словом «древесины».

    В пункте 1 статьи 6 Федерального закона от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 24, ст. 2249) слово «насаждения,» исключить.

    Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452) следующие изменения:

    а) в пункте 19 слова «использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения» заменить словами «использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;

    б) дополнить пунктом 32 следующего содержания:

    «32) осуществление муниципального лесного контроля и надзора.»;

    2) в пункте 25 части 1 статьи 16 слова «использования и охраны городских лесов, расположенных в границах» заменить словами «использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах»;

    3) пункт 17 части 2 статьи 50 признать утратившим силу.

    Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5276; 2005, N 30, ст. 3122) следующие изменения:

    1) в пункте 6 части 4 статьи 2 слова «и (или) потерь лесного хозяйства» исключить;

    2) в пункте 3 статьи 4 слова «либо лесоустроительной» исключить;

    3) статью 11 изложить в следующей редакции:

    «Статья 11. Особенности перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий

    Перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий разрешается в случае:

    1) организации особо охраняемых природных территорий;

    2) установления или изменения черты поселения;

    3) размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов.»;

    4) статью 17 признать утратившей силу.

    Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381) следующие изменения:

    1) в пункте 9 части 2 статьи 11 слова «сплава леса» заменить словами «сплава древесины»;

    2) в статье 37 слова «сплава леса» заменить словами «сплава древесины»;

    3) в пункте 5 части 8 статьи 45 слова «сплава леса» заменить словами «сплава древесины»;

    а) в наименовании слова «сплава леса» заменить словами «сплава древесины»;

    б) в частях 1 и 2 слова «сплав леса» заменить словами «сплав древесины»;

    5) статью 63 изложить в следующей редакции:

    «Статья 63. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах

    Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах, осуществляются в соответствии с лесным законодательством.».

    Отношения по использованию лесов, возникающие в связи с организацией проведения встречи глав государств и правительств стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году в городе Владивостоке регулируются Лесным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом «Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран — участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

    Использование лесов для строительства и реконструкции объектов, необходимых для проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развития города Сочи как горноклиматического курорта, регулируется Лесным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

    Использование лесов для строительства и реконструкции объектов, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулируется Лесным кодексом Российской Федерации, если иное не установлено указанным Федеральным законом.

    Особенности строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, необходимых для создания инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития на землях лесного фонда, устанавливаются Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

    1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статей 19, 20, 24, 26 — 29, 31, 34, 38, 39 настоящего Федерального закона.

    2. Статьи 19, 20, 24, 26 — 28, 31, 34, 38, 39 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации.

    3. Статья 29 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2007 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

    4 декабря 2006 года

    Судебная практика и законодательство — 201-ФЗ О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации

    Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 31, ст. 4014; 2008, N 20, ст. 2251, N 30, ст. 3597, ст. 3599; 2009, N 11, ст. 1261, N 19, ст. 2283, N 52, ст. 6441, ст. 6455; 2011, N 1, ст. 54, N 19, ст. 2716, N 30, ст. 4570, ст. 4590, N 49, ст. 7043, N 51, ст. 7448; 2012, N 27, ст. 3587; 2013, N 23, ст. 2866, N 49, ст. 6343; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 12, N 1, ст. 72; 2015, N 27, ст. 3997);

    «20. Граждане и юридические лица, право собственности которых на многолетние насаждения зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» до дня вступления в силу Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», приобретают права на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых находятся указанные многолетние насаждения, в соответствии с правилами, установленными статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации.».

    20. Граждане и юридические лица, право собственности которых на многолетние насаждения зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» до дня вступления в силу Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», приобретают земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых находятся указанные многолетние насаждения, без торгов в собственность или в аренду по выбору указанных граждан и юридических лиц в соответствии с правилами, установленными главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

    В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» распоряжение лесными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с земельным законодательством.

    Статья 8.2 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. I), ст. 3597, 3599; 2009, N 11, ст. 1261; 2009, N 11, ст. 1261; N 19, ст. 2283; N 52 (ч. I), ст. 6441, 6455).

    В соответствии с частью первой статьи 4.1 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279) до 1 января 2010 г. допускается предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков в составе земель лесного фонда без проведения государственного кадастрового учета.

    В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 31, ст. 4014; 2008, N 20, ст. 2251, N 30 (ч. I), ст. 3597, 3599; 2009, N 11 ст. 1261, N 19, ст. 2283, N 52 (ч. I), ст. 6441, 6455; 2011, N 1, ст. 54, N 19, ст. 2716, N 30 (ч. I), ст. 4570, ст. 4590, N 49 (ч. I), ст. 7043, N 51, ст. 7448) приказываю:

    Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279.

    «В связи с введением в действие 01.01.2007 новой редакции Лесного кодекса Российской Федерации и внесением Федеральным законом от 04.12.2006 N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части распределения между уровнями бюджетной системы доходов от использования лесов плата за использование лесов отражается в 2007 году по следующим кодам бюджетной классификации:

    Федеральным законом от 04.12.2006 N 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» установлено, что договоры аренды участков лесного фонда и договоры безвозмездного пользования участками лесного фонда, заключенные до 1 января 2007 года, должны быть приведены в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации до истечения срока действия лесорубочных билетов.

    ]]>
    Договор от натали турс https://ano-academy.ru/article/3624-dogovor-ot-natali-turs.html Wed, 06 Feb 2019 19:40:45 +0000 https://ano-academy.ru/?p=3624 Договор от натали турс
    • Главная
    • ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    • Защита прав потребителей
    • Вниманию потребителей туристских услуг, заключивших договора с группой компаний Натали Турс

    04.09.2018 на официальном сайте Ростуризма https://www.russiatourism.ru размещена информация об исключении из единого федерального реестра туроператоров сведений о следующих юридических лицах (туроператорах), осуществлявших туроператорскую деятельность с использованием обозначения «Натали турс» («Natalie tours») и единого сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.natalie-tours.ru :

    — ООО «Панорама Тур» (ИНН 7709493430);

    — ООО «Агентство путешествий «НАТАЛИ» (ИНН 7728146424);

    — ООО Туроператор «Натали Турс» (ИНН 9705059120).

    В этой связи, Управление Роспотребнадзора по г. Москве информирует туристов, пострадавших от действий группы компаний «Натали турс», что гражданская ответственность ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «НАТАЛИ» и ООО Туроператор «Натали Турс» за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в страховой организации СПАО «Ингосстрах» (далее также – финансовое обеспечение, договор страхования ответственности туроператора).

    В соответствии со ст. 17.4 Федерального закона Российской Федерации от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее — Закон № 132-ФЗ) страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору страхования ответственности туроператора по письменному требованию туриста и (или) иного заказчика, заключивших договор о реализации туристского продукта, при наступлении страхового случая.

    Порядок выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора установлен статьей 17.5 Закона № 132-ФЗ. Страховщик обязан удовлетворить требование туриста и (или) иного заказчика о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора не позднее тридцати календарных дней после дня получения требования.

    Если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора обратились более одного туриста и (или) иного заказчика и общая сумма денежных средств, подлежащих выплате, превышает размер финансового обеспечения ответственности туроператора, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора.

    В случае несогласия потребителя (туриста) с суммой страхового возмещения, выплаченной по договору страхования, потребители вправе обратиться в суд в порядке ст. 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (далее — Закон № 2300-1).

    Кроме того, обращаем внимание потребителей, что выплата страхового возмещения не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения возникших убытков (ст. 15 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 13 Закона № 2300-1), причинённого имущественного вреда (ст. 14 Закона № 2300-1) и компенсации морального вреда (ст. 151 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 15 Закона № 2300-1), размер которого определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

    Натали-турс — ответы на вопросы агентов

    Ответы на вопросы турагентов по ситуации в связи с туроператором Натали-турс.

    Какие действия турагенты могут принять в данный момент, когда туроператор Натали-турс НЕ заявил официально о приостановке деятельности?

    • Проинформировать туристов о неисполнении туроператором Натали-турс своих обязательств по конкретной заявке.

    Информирование туриста необходимо осуществлять в устной и письменной форме:

    а) уведомить по телефону (для оперативности),

    б) уведомить по мейлу (для оперативности),

    в) уведомить по Почте России или под роспись (для фиксации факта уведомления).

    Юристы для турбизнеса осуществляют подготовку необходимых уведомлений (услуга платная, уадрес для заказа услуги внизу этой страницы).

    • Направить туроператору Натали-турс требование о возврате денежных средств за оплаченные, но не предоставленные услуги.

    Порядок предоставления требований размещен на сайте Натали-турс (информация обновляется).

    Не стоит аннулировать заявку – это может создать проблемы при получении страхового возмещения в случае банкротства туроператора Натали-турс.

    • Проверить наличие агентских договоров с туроператором Натали-турс. В идеале получить бумажный договор с живой печатью и подписью руководства компании.
    • Получить акты сверки – в идеале с подтверждением оплаты по конкретным заявкам.

    Туроператор Натали-турс рекомендует туристам обращаться с претензиями в Натали-турс напрямую – допустим ли такой порядок?

    Да, такой порядок допустим.

    Согласно ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», туроператор Натали-турс несет перед туристом самостоятельную ответственность.

    Согласно разъяснением Пленума Верховного суда, исполнитель (туроператор) несет ответственность по договорам о реализации туристского продукта перед туристами.

    Таким образом, закон допускает удовлетворение требований туристов туроператором напрямую.

    Срок для удовлетворения требований туристов – 10 дней с момента вручения требований.

    Рекомендуем соблюдать порядок предъявления требований, установленный туроператором Натали-турс с целью снижения вероятности затягивания дела и получения отказов.

    Несет ли турагент ответственность в случае невыполнения туроператором Натали-турс своих обязательств?

    Нет, согласно закону туроператор самостоятельно отвечает перед туристом.

    Согласно ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», туроператор несет перед туристом самостоятельную ответственность.

    Ответственность турагента ограничена размером агентского вознаграждения.

    При наличии претензий от туристов, Юристы для турбизнеса оказывают помощь в составлении ответов на претензии (услуга платная, адрес для заказа услуги внизу этой страницы).

    Если агент не несет ответственности по обязательствам Натали-турс, то чего вообще бояться агенту, почему периодически появляется информация о проигранных агентами судах?

    Причины проигрыша агентов в судах, связанных с неисполнением туроператорами своих обязательств:

    • Агент не знал про суд – уведомления приходили на «юридический адрес».
    • Отсутствие договора с туристом.
    • Несоответствие договора требованиям закона (подробнее о требованиях к договору – по этой ссылке, там же можно заказать договор).
    • Отсутствие в договоре корректного наименования туроператор и указания размера его финансового обеспечения.
    • Неправильно сформулированный предмет договора, например «Агент обязуется оказать туристские услуги).
    • Отсутствие доказательств оплаты туров туроператору.

    Как снизить риски с учетом указанных выше проигранных судов?

    • Проверять корреспонденцию по всем адресам – удвоить бдительность.
    • Заключить с туристом договор, который соответствует требованиям закона и содержит все необходимые сведения.
    • Подготовить документы об оплате туров туроператору. Проверить — можно ли идентифицировать наличие оплаты по конкретной заявке за конкретных туристов. Если документов недостаточно – запросить недостающие документы у туроператора. Это могут быть акты с номерами заявок, письма с подтверждением оплаты по конкретным заявкам.

    Обязан ли агент возвращать агентское вознаграждение в случае невыполнения туроператором Натали-турс своих обязательств?

    Вопрос разрешается судами по-разному.

    При отказе туриста от тура, часть судов признает за агентами агентское вознаграждение, указывая на разъяснения Пленума Верховного суда РФ и на ст. 779 ГК РФ, предусматривающую оплату за оказанные агентом услуги.

    Другие судьи, ссылаясь на ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» взыскивают с агентов не только сумму вознаграждения, но и штрафы и неустойки на сумму вознаграждения. Сумма взысканий может превышать размер вознаграждения в несколько раз.

    Кроме того, часть агентов делает возврат стремясь избежать конфликта с туристами.

    С другой стороны, часть агентов считает свою работу проделанной и выступает против возврата комиссии.

    Таким образом, вопрос о возврате вознаграждения следует решать индивидуально в каждом случае – учитывая потенциальную «опасность» конкретного туриста.

    Есть ли у туроператора Натали-турс фингарантии? Каков их общий размер?

    Группа компаний Натали-турс представлена несколькими юрлицами:

    ООО «Панорама Тур» ИНН 7709493430

    Учредитель: Яров Денис Борисович

    Директор: Азаров Сергей Сергеевич

    ООО «Агентство путешествий «НАТАЛИ» ИНН 7728146424

    Учредитель: Яров Денис Борисович

    Директор: Азаров Сергей Сергеевич

    ООО Туроператор «Натали Турс» ИНН 9705059120

    Компания осуществляет деятельность только в сфере внутреннего туризма

    Учредитель: Воробьева Наталия Олеговна

    Директор: Воробьев Владимир Борисович

    ООО «Центр туризма «Согласие» ИНН 9705113320

    Учредитель: Яров Денис Борисович

    Директор: Толстик Дмитрий Борисович

    Общий размер финансового обеспечения составляет 150,5 млн. рублей.

    Есть ли у Натали-турс фонд персональной ответственности? Хватит ли его для выплат в случае прекращения деятельности?

    Общий размер фонда персональной ответственности составляет 5 917 500 рублей

    Выплаты будут производиться туристам в случае, если финансового обеспечения туроператора Натали-турс не хватит на всех туристов.

    Все это сложно для восприятия, могли бы Вы коротко повторить основные моменты?

    • Оперативно предоставлять туристам информацию, поступающую от Натали-турс.
    • Агент не отвечает за оператора Натали-турс – это закон – это нужно донести до туристов.
    • Требования о возмещении убытков могут предъявляться туроператору туристами напрямую или через агента.
    • Вопрос о возврате туристам вознаграждения следует решать индивидуально с учетом рисков и отношений с туристом.
    • Нужно проверить наличие договора с туристом и правильность такого договора
    • Нужно проверять свой юридический адрес на предмет получения почты.
    • В случае банкротства туроператора – действовать по инструкции при банкротстве туроператора и рекомендациям, которые обычно появляются на сайте туроператора.

    В случае если сумма заявки для Вас значительна — перед подачей документов рекомендуется направить документы на проверку экспертам.

    Ошибка всего в одном документе может обойтись в огромные суммы денег и месяцы хождений по судам. Поверьте – рисковать не стоит.

    Напишите нам на info@ukab.ru или используйте форму заявки по этой ссылке.

    Чат для обмена оперативной информацией по Натали-турс и получения юридической поддержки:

    Ссылка на чат Telegramm — еще остались места в чате — вступайте!

    Обход блокировки Telegramm — это просто — читайте по этой ссылке.

    Бесплатные файлы по ситуации с Натали-турс (документы, скриншоты, информация) — в разделе бесплатные документы для турфирм (ссылка внизу страницы, далее — папка Натали)

    Абонентам компании Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры все услуги представляются бесплатно или со значительной скидкой – узнайте условия абонентского обслуживания по этой ссылке!

    Группа компаний «Натали Турс». Досье

    ТАСС-ДОСЬЕ. 4 июля 2018 года российский туроператор «Натали Турс» объявил, что из-за разногласий с партнерами может приступить к аннуляции предзаказанных туристических услуг. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об этой компании.

    Туркомпания «Натали Турс» была основана в Москве в апреле 1992 года супругами Наталией и Владимиром Воробьевыми. Первоначально они занимались в столице продажей туристических путевок на черноморские курорты. В декабре 1994 года «Натали Турс» занялось продажей туров за рубеж — в Испанию и Грецию. Вскоре компания (зарегистрированная как ООО «Натали» и ООО «Агентство путешествий Натали») начала специализироваться на турах в Испанию, став фактическим монополистом на этом направлении и отправив в эту страну в 2001 году 100 тыс. туристов. Затем начала отправлять туристов и по другим европейским и азиатским направлениям.

    К концу 2000-х годах оборот компании, по ее данным, достиг $500 млн, а число клиентов — 500 тыс. человек. По оценкам экспертов, включая рейтинги газеты «Туринфо», компания входила первую пятерку крупнейших турфирм.

    «Натали Турс» неоднократно получала звания лучшего туроператора — от РБК (2003), портала Travel.Ru (2008, 2009, 2010); в 2005 году получила награду «За надежность и стабильность в работе» Федерального агентства по туризму.

    В 2015 году после прекращения полетов российской авиакомпании «Трансаэро» «Натали Турс» понесла убытки: тогда турфирма была вынуждена заплатить $5,8 млн по иску авиакомпании за неисполнение обязательств по чартерным перевозкам.

    29 июня 2018 года «Натали Турс» разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Испанию, Италию, Турцию и Грецию.

    При этом сооснователь «Натали Турс» Владимир Воробьев написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер компании — W2Meet — остановил сотрудничество с «Натали Турс» и приступил к аннуляции заказов. По словам Воробьева, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение недели.

    Компания работает по схеме франчайзинга, ее торговую марку используют около 120 туристических агентств, из них более 50 в Москве. Представительства и розничные офисы продаж компании имеются в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Казани, Хабаровске и др. городах, а также в Казахстане, Белоруссии и на Украине. Всего компания продавала туры более чем по 50 направлениям.

    «Натали Турс» — один из учредителей ассоциации «Турпомощь».

    В 2014 году «Натали Турс» заявила в СМИ об обороте в $850 млн и обслуживании 750 тыс. туристов в год. С тех пор показатели не публиковались.

    В настоящее время непосредственно Воробьевым принадлежат в России пять юридических лиц, среди которых крупнейшим является ООО «Агентство путешествий Натали» (генеральный директор — Дмитрий Толстик). По данным реестра туроператоров, в 2017 году это агентство обслужило около 2 тыс. туристов, продав туры на сумму 90,4 млн руб. При этом большинство договоров в 2018 году «Натали Турс» заключала через Московское ООО «Панорама Тур» (в 2017 году она обслужила 21 тыс. туристов, выручка составила 375 млн руб.), 100% акций которого принадлежат Денису Ярову. Последний является также владельцем ООО «Центр туризма «Согласие», генеральный директор которого — Дмитрий Толстик.

    Клиенты «Натали Турс» потребовали компенсаций на 1 млрд рублей

    Клиенты туристической компании «Натали Турс» потребовали компенсаций на 1 млрд рублей. Об этом в среду, 3 октября, сообщили в страховой компании «Ингосстрах». Всего поступило 8,1 тыс. требований на выплату страхового возмещения почти для 20 тыс. туристов.

    «На сегодняшний день установлено, что размер заявленных требований превышает размер страховой суммы (финансового обеспечения) по договорам страхования, заключенным между СПАО «Ингосстрах» и ООО «Панорама Тур», ООО «Туроператор «Натали Турс», в связи с чем выплата страхового возмещения будет производиться пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора», — отмечается на сайте страховой компании.

    В сообщении также уточняется, что клиенты ООО «Агентство путешествий «Натали» смогут получить компенсацию реального ущерба в полном объеме, так как сумма заявленных требований не превысила размер финансового обеспечения.

    Сегодня стало известно, что полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении туристического оператора «Натали Турс». Решение принято по результатам прокурорской проверки.

    «Натали Турс» 4 июля объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября примерно по 12 тыс. договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд рублей, общее число пострадавших приближается к 30 тыс. Подавляющее большинство договоров с туристами заключалось от имени ООО «Панорама Тур». Клиентам не хватит 50 млн рублей для покрытия ущерба, сумма выплат по каждому туру составит около 5 тыс. рублей.

    Помимо «Натали Турс» в 2018 году с рынка ушли еще как минимум шесть туроператоров. Это «Данко», петербургские «Матрешка Тур» и «Аврора-БГ», а также «Радуга травел центр», «Премиум Тревэл Групп» и ТК «Интрэвел Столешники». В начале сентября ассоциация «Турпомощь» составила списки компаний, которые предоставляют недостоверные сведения. Документ, в котором может числиться от 45 до 100 компаний, включая «звучные» бренды, направлен в Минкультуры.

    Бизнес, Новости, аналитика, информация об участниках рынка, акции и предложения

    Субагентский договор Натали Турс (Natalie Tours)

    С У Б А Г Е Н Т С К И Й Д О Г О В О Р №____________

    город Москва / иной город ______________ «____» __________ 201_ года

    ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», в лице _____________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «СУБАГЕНТ», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    Основные понятия:

    «Туроператор» ООО «Натали Турс», связанное с АГЕНТОМ агентским договором.

    «Туристский продукт»: комплекс услуг, по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта (далее Продукт);

    «Туристские услуги»: услуги, забронированные СУБАГЕНТОМ, но не входящие в туристский продукт.

    «Клиент СУБАГЕНТА»: физическое лицо, с которым СУБАГЕНТ заключает договор реализации туристского продукта/услуг.

    «Документы на тур»: паспорт с оформленной визой (в случае, если такая виза оформлялась с помощью Туроператора),

    туристский ваучер, проездные документы, рекомендации туристам по поведению в стране пребывания, полис медицинского страхования, условия страхования и правила поведения туриста при возникновении страховых случаев.

    «Программа тура»: набор туристских продуктов и туристских услуг Заказа, права на которые приобретает КЛИЕНТ Агента; программа экскурсионного тура.

    «Тариф Туроператора»: совокупность ценовых ставок, а так же условий бронирования, неустоек, аннуляции и оплаты туристского продукта/услуг, представляющая собой оферту (Тарифы Туроператора указаны на официальном сайте Туроператора по адресу www.natalie-tours.ru и/или в заказе и являются неотъемлемой частью настоящего Договора).

    «Дата регистрации туристского продукта (продукта) – дата бронирования туристского продукта/услуг.

    «Бронирование»: резервирование СУБАГЕНТОМ на основе информации Туроператора, размещенной на официальном сайте по адресу www.natalie-tours.ru и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, туристских продуктов/услуги Туроператора– акцепт СУБАГЕНТА, с формированием заказа.

    «Подтверждение забронированных услуг»: документ, подтверждающий забронированный туристский продукт и/или туристские услуги с указанием их стоимости и статуса.

    «Заказ»: забронированный СУБАГЕНТОМ перечень туристских продуктов/услуг с указанием их статуса и стоимости, объединенных индивидуальным номером системы он-лайн бронирования Туроператора.

    «Момент оплаты»: дата зачисления денежных средств на счет АГЕНТА. В случае если зачисление денежных средств на счет АГЕНТА произошло после 17-00 текущего дня, моментом оплаты считается следующий за текущим банковский день.

    «Задолженность по Заказу»: разность оплаченных денежных средств по заказу и сумма стоимостей продуктов/услуг с наступившим сроком оплаты.

    «Аннуляция туристского продукта и/или туристских услуг»: в соответствии с условиями настоящего Договора- отказ СУБАГЕНТА от подтвержденного туристского продукта/услуг, а также право АГЕНТА отказать СУБАГЕНТУ в предоставлении подтвержденного туристского продукта/услуг.

    Предмет договора.

    1.1 СУБАГЕНТ обязуется по поручению АГЕНТА, от своего имени, но за счет АГЕНТА, реализовывать туристский продукт и/или туристские услуги, а АГЕНТ обязуется выплачивать СУБАГЕНТУ вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором.

    1.2 АГЕНТ дает указанное поручение СУБАГЕНТУ, действуя от своего имени в соответствии с полномочиями, которыми АГЕНТА наделяет Туроператор.

    1.3. СУБАГЕНТ принимает к исполнению указанное поручение АГЕНТА и действует во исполнение принятого поручения в соответствии с правами, обязанностями и полномочиями, устанавливаемыми настоящим Договором и Приложениями к нему.

    Обязанности сторон:

    2.1. АГЕНТ обязуется:

    2.1.1 После заключения настоящего Договора передать Туроператору запрос СУБАГЕНТА для его последующей регистрации в системе бронирования Туроператора.

    2.1.2. Предоставлять СУБАГЕНТУ информацию о туристском продукте и/или туристских услугах Туроператора.

    2.1.3 Предоставить СУБАГЕНТУ каталоги по всем направлениям Туроператора, по одному каталогу на каждое направление. Туроператор может вносить изменения в информационный материал, отражая это на официальном сайте www.natalie-tours.ru . Обязанность по выяснению внесенных в информационный материал изменений возлагается на СУБАГЕНТА. Также, данную информацию СУБАГЕНТ может получить у АГЕНТА.

    2.1.4.Не позднее 48 часов с момента получения от СУБАГЕНТА заявки на бронирование туристского продукта и/или туристских услуг подтвердить возможность их предоставления. При отсутствии такой возможности АГЕНТ в тот же срок должен проинформировать об этом СУБАГЕНТА и при наличии возможности предложить альтернативный туристский продукт и/или туристские услуги.

    2.1.5. До начала тура предоставить СУБАГЕНТУ информацию о забронированном продукте/услугах, которая предоставляется СУБАГЕНТУ путем отображения в системе бронирования Туроператора и/или на официальном сайте Туроператора по адресу www.natalie-tours.ru , и является неотъемлемой частью настоящего договора.

    2.1.6. Проинформировать СУБАГЕНТА о возникновении обстоятельств, препятствующих предоставлению туристского продукта и/или выполнению отдельных запрошенных и/или подтвержденных туристских услуг или выезду клиента СУБАГЕНТА в тур, а также о возникших в программе тура изменениях в течение 24 часов с момента возникновения подобных обстоятельств.

    2.1.7. До начала тура передать СУБАГЕНТУ (или клиенту СУБАГЕНТА) документы на тур.

    2.1.8. Предоставить туристский продукт/услуги после полной оплаты Заказа (исполнение услуг по оформлению виз возможно при частичной оплате Заказа, покрывающей ее стоимость).

    2.2. СУБАГЕНТ обязуется:

    2.2.1. Осуществлять свою деятельность строго в соответствии с условиями настоящего договора, «Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта», а также в соответствии с технологией сотрудничества Туроператора, Условиями и правилами бронирования и/или аннуляции туристского продукта и/или туристских услуг в системе бронирования Туроператора, а также в соответствии с информацией о туристском продукте Туроператора, документах, требуемых для оформления въездных виз, условиях аннуляции туристского продукта и/или туристских услуг, и доводить данную информацию до сведения туриста. Вышеназванная информация предоставлена СУБАГЕНТУ на официальном сайте Туроператора по адресу www.natalie-tours.ru и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Также, данную информацию СУБАГЕНТ может получить у АГЕНТА.

    2.2.2. Направлять АГЕНТУ заявки на бронирование туристского продукта и/или туристских услуг. АГЕНТ может предоставить СУБАГЕНТУ право на он-лайн бронирование только после подписания соответствующего дополнительного соглашения.

    2.2.3 Заключать с физическими лицами (клиентами СУБАГЕНТА) договоры на реализацию туристского продукта.

    2.2.4 При заключении договора с клиентом СУБАГЕНТА, предоставить клиенту СУБАГЕНТА достоверную информацию: о правилах въезда в страну временного пребывания и выезда из страны временного пребывания, включая сведения о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания; об основных документах, необходимых для въезда в страну временного пребывания и выезда из страны временного пребывания; об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении путешествия; о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия);о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране временного пребывания, в которые турист (экскурсант) может обратиться в случае возникновения в стране временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу туриста (экскурсанта);об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних туристов (экскурсантов) в случае, если туристский продукт включает в себя организованный выезд группы несовершеннолетних туристов (экскурсантов) без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей; о национальных и религиозных особенностях страны временного пребывания; об иных особенностях путешествия, а также информировать клиента СУБАГЕНТА о туристском продукте и/или туристских услугах Туроператора, о формальных требованиях, условиях и ограничениях, предъявляемых к туристам со стороны иностранных турагентств, авиакомпаний, консульских, таможенных и других подобных учреждений и организаций, в том числе требований о наличии у туриста минимального размера иностранной валюты, необходимого для въезда в страну пребывания, а также требований консульских служб о минимальном сроке действия заграничного паспорта туриста для разрешения въезда в страну следования. Указанная в настоящем пункте информация должна быть предоставлена клиенту СУБАГЕНТА в письменном виде и СУБАГЕНТ должен иметь подтверждение ее предоставления клиенту СУБАГЕНТА.

    2.2.5. Осуществлять проверку соответствия запрошенного и подтвержденного туристского продукта и/или туристских услуг. Указанная информация предоставлена СУБАГЕНТУ путем отображения в системе бронирования заказа Туроператора и/или на официальном сайте Туроператора по адресу www.natalie-tours.ru . Также, данную информацию СУБАГЕНТ может получить у АГЕНТА.

    2.2.6. Перечислять Агенту денежные средства в оплату туристского продукта/услуг в соответствии с условиями тарифов, по которому был забронирован туристский продукт/услуги. В случае нарушения определенных тарифом сроков оплаты туристского продукта/услуг и возникновении задолженности по Заказу, АГЕНТ вправе аннулировать заказ и применить к СУБАГЕНТУ договорную неустойку, определенную тарифом Туроператора, согласно Тарифов Туроператора указанных на официальном сайте по адресу www.natalie-tours.ru- являющихся офертой туроператора и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также отказать в передаче документов на тур. В таком случае ответственность перед туристами за неисполненный тур несет СУБАГЕНТ.

    2.2.7.При оплате тура, СУБАГЕНТ имеет право удержать агентское вознаграждение строго в соответствии со счетом. В случае нарушения данного обязательства АГЕНТ имеет право выставить счет на штрафные санкции в размере 1% от стоимости указанной в подтверждении бронирования.

    2.2.8. Не позднее 10 рабочих дней до начала тура передавать АГЕНТУ достоверные и достаточные сведения и документы, для оформления туристского продукта и/или туристских услуг (в том числе документов для оформления въездных виз в полном объеме).

    2.2.9. Уточнять у АГЕНТА и/или на сайте Туроператора сроки тура, расписание авиарейсов, место и время сбора группы и доводить эту информацию до клиента СУБАГЕНТА. За сутки до вылета клиента уточнять время и аэропорт вылета у АГЕНТА и довести до сведения клиента необходимую информацию об авиаперевозке и порядке ее осуществления. Указанная информация дополнительно доступна СУБАГЕНТУ путем отображения в системе бронирования заказа Туроператора и/или на официальном сайте Туропертора по адресу www.natalie-tours.ru . Также, данную информацию СУБАГЕНТ может получить у АГЕНТА.

    2.2.10. Обеспечивать получение доверенным лицом СУБАГЕНТА или клиентом СУБАГЕНТА оформленных документов.

    2.2.11. Незамедлительно, в письменном виде с использованием доступных средств связи информировать АГЕНТА и/или Туроператора о невыполнении или ненадлежащем выполнении туристских услуг со стороны третьих лиц. В случае, если клиент СУБАГЕНТА имеет претензии, касающиеся качества туристского продукта Туроператора, СУБАГЕНТ незамедлительно передает такие претензии АГЕНТУ с использованием факсимильной, электронной связи или с помощью каналов связи Интернета. В случае, если претензия клиента СУБАГЕНТА носит материальный характер, то к претензии прилагаются подтверждающие документы. После отправки претензии, СУБАГЕНТ обязан удостоверится в ее получении АГЕНТОМ.

    2.2.12. Не позднее 7 (семи) дней от даты предоставления услуги (даты вылета) предоставить АГЕНТУ полный пакет оригиналов документов по заказу:

    · отчет СУБАГЕНТА об исполнении поручения (Приложение № 3);

    · счет-фактуру на агентское вознаграждение (при наличии НДС);

    Датой предоставления документов является дата подписи сотрудника СУБАГЕНТА, уполномоченного получать документы.

    В случае отправки документов почтой необходимо вложить перечень отправляемых документов с указанием даты отправления. Датой отправления является дата почтового штемпеля на конверте с документами, причем документы должны быть отправлены не позднее последнего числа месяца предоставления услуги.

    2.2.13. В случае непредставления документов, в количестве и в срок, указанный в п. 2.2.12 настоящего Договора, АГЕНТ имеет право не утверждать отчет СУБАГЕНТА и считать тур реализованным со скидкой в размере вознаграждения СУБАГЕНТА, указанного в п.3.1 настоящего Договора, а также предъявить СУБАГЕНТУ штраф в размере 1 % от стоимости, указанной в подтверждении бронирования за каждый день просрочки. Если СУБАГЕНТ не предъявил АГЕНТУ документы, перечисленные в п. 2.2.12 настоящего Договора, АГЕНТ имеет право считать обязательства СУБАГЕНТА по данному договору невыполненными, аннулировать агентское вознаграждение и предъявить СУБАГЕНТУ о незаконном удержании денежных средств.

    2.2.14. СУБАГЕНТ обязуется не заключать аналогичных договоров с юридическими лицами (или индивидуальными предпринимателями) которые по заключенным договорам являются агентами Туроператора.

    2.2.15. При заключении настоящего Договора Субагент удостоверяет, что:

    — не имеет действующих агентских договоров с «Натали Турс»;

    — не имеет действующих субагентских договоров с Уполномоченными агентствами «Натали Турс» по работе с субагентами;

    — не является Точкой продаж сетевых агентств, имеющих действующий Агентский договор с «Натали Турс».

    2.2.16. По подтвержденным туристским продуктам/услугам Туроператора СУБАГЕНТ не имеет права приобретать у третьих лиц самостоятельно или с привлечением других юридических лиц Дополнительные туристские услуги, имеющиеся у Туроператора.

    2.2.17. Исполнять все принятые на себя по настоящему Договору права и обязанности лично (своими силами) и не передавать предоставленные ему АГЕНТОМ по настоящему Договору права и обязанности третьим лицам. Права, предоставленные АГЕНТОМ СУБАГЕНТУ ограничиваются условиями и действием настоящего Договора.

    3. Вознаграждение СУБАГЕНТА. Порядок расчетов.

    3.1. Вознаграждение СУБАГЕНТА по настоящему Договору составляет процент от стоимости забронированного и подтвержденного туристского продукта Туроператора и/или туристских услуг, размер которого указан в Приложении №1 к настоящему Договору. Размер вознаграждения может быть изменен АГЕНТОМ в одностороннем порядке.

    3.2. Туроператор определяет стоимость туристского продукта в зависимости от условий проживания и комплекса услуг, входящих в туристский продукт и регулируется тарифом Туроператора. Все услуги, оказанные туристам, но не оговоренные в подтверждении бронирования, не являются предметом настоящего Договора.

    3.4. Расчеты между АГЕНТОМ и СУБАГЕНТОМ осуществляются в российских рублях в безналичной форме банковскими переводами. Суммы платежей, выраженные в иностранной валюте, оплачиваются в рублях РФ по внутреннему курсу Туроператора на день выставления счета, а в случае просрочки оплаты- по внутреннему курсу Туроператора на дату оплаты. Счет действителен в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета, включая дату выставления. В случае неоплаты счет аннулируется. В случае неполной оплаты доплата учитывается по внутреннему курсу Туроператора на дату поступления денежных средств на расчетный счет АГЕНТА.

    3.5. Оплата туристского продукта и/или туристских услуг осуществляется только на основании счета в российских рублях, выставленного АГЕНТОМ.

    3.6. Фактом оплаты заказа считается момент зачисления полной суммы денежных средств на банковский счет Агента. В случае если зачисление денежных средств на счет Агента произошло после 17-00 часов текущего дня, моментом оплаты считается следующий за текущим банковский день.

    3.7. Оплата туристского продукта и/или туристских услуг осуществляется только на основании действительного счета в российских рублях, выставляемого АГЕНТОМ или распечатываемого СУБАГЕНТОМ/АГЕНТОМ самостоятельно в системе бронирования Туроператора в соответствии с «Регламентом деятельности Агентов «Натали Турс», технологией сотрудничества и Условиями и правилами бронирования/аннуляции туристского продукта и/или туристских услуг Туроператора.

    4. Ответственность сторон.

    4.1. Ответственность АГЕНТА.

    4.1.1. В случае, если АГЕНТ по заявке СУБАГЕНТА внес в состав туристского продукта изменения в результате которого произошло изменение стоимости туристского продукта в сторону увеличения, СУБАГЕНТ оплачивает АГЕНТУ образовавшуюся разницу в стоимости согласно разделу 3 настоящего Договора. Если подобные изменения в составе туристского продукта привели к уменьшению его фактической стоимости, АГЕНТ возвращает разницу в стоимости СУБАГЕНТУ. Возврат денежных средств производится на основании письма СУБАГЕНТА в течении 14 рабочих дней с момента получения такого письма.

    В случае, если изменения Заказа повлекло за собой аннуляцию туристского продукта и/или туристских услуг СУБАГЕНТОМ/клиентом, АГЕНТ вправе применить неустойку, в соответствии с условиями тарифа Туроператора, по которому осуществлено бронирование туристских продуктов и/или услуг.

    4.1.2. В случае, если Туроператор по своей инициативе внёс в состав туристского продукта изменения , и если в результате таких изменений возникла переплата, то АГЕНТ возвращает образовавшуюся разницу СУБАГЕНТУ. Возврат денежных средств производится на основании письма СУБАГЕНТА в течении 14 рабочих дней с момента получения такого письма..

    4.2. Ответственность СУБАГЕНТА.

    4.2.1. СУБАГЕНТ несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором, перед АГЕНТОМ, клиентом СУБАГЕНТА и третьими лицами за нанесенный им материальный и моральный ущерб, возникший в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения СУБАГЕНТОМ своих обязательств по настоящему Договору и требований российского законодательства за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

    4.2.2. В случае нарушения СУБАГЕНТОМ п. 2.2.4 настоящего договора, все убытки, которые АГЕНТ понесет в связи с нарушением СУБАГЕНТОМ указанного пункта, СУБАГЕНТ обязан возместить АГЕНТУ в безусловном порядке в течение 10 дней со дня предъявления АГЕНТОМ требования о компенсации таких убытков.

    4.2.3. АГЕНТ и СУБАГЕНТ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение является следствием непредсказуемых и непреодолимых обстоятельств, землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, решений государственных органов, а также ограничений перевозок, запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций и других событий, не зависящих от воли сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, должны быть установлены органами государственной власти, возникнуть после заключения Договора. При наступлении подобных обстоятельств одна сторона должна немедленно известить о них в письменной форме другую сторону, срок выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

    5. Условия аннуляции

    5.1. СУБАГЕНТ имеет право аннулировать забронированный туристский продукт/услуги в соответствии с условиями, предусмотренными тарифом, по которому было осуществлено бронирование заказа. В случае, если по условиям Тарифа предусмотрена неустойка за аннуляцию туристского продукта/услуг, размер такой неустойки определяется условиями Тарифа, по которому было осуществлено бронирование.

    5.2. Стороны вправе потребовать изменения/расторжения настоящего Договора в связи с существенным изменением обстоятельств из которых стороны исходили при заключении настоящего Договора.

    К существенным изменениям обстоятельств относятся:

    · Ухудшение условий путешествия, указанных в заказе;

    · Изменение сроков путешествия, при этом стороны договорились, что под изменением сроков они понимают изменение начала или окончания поездки более, чем на 24 часа;

    · Непредвиденный рост транспортных тарифов.

    При этом, стороны договорились, что под ухудшением условий путешествия они понимают следующее:

    · Замена отеля на отель низшей категории;

    · Изменение забронированного типа питания в сторону его уменьшения;

    · Изменение класса авиаперелета на более дешевый.

    В случае аннуляции туристского продукта/услуг в соответствии с данным пунктом, АГЕНТ вправе применить к СУБАГЕНТУ условия Тарифа Туроператора по которому было осуществлено бронирование заказа.

    6. Срок действия и условия прекращения договора.

    6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «___»_________2013 года, заменяет ранее заключенные аналогичные договоры. Если по окончании срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть Договор, то действие настоящего Договора продлевается на 1 год.

    6.2 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. АГЕНТ вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. Расторжение договора вступает в силу немедленно, если иной срок не установлен в соответствующем уведомлении. В случае расторжения/окончания срока Договора обязательства сторон по подтвержденным заказам сохраняются до момента их исполнения.

    6.3. В случае нарушения СУБАГЕНТОМ своих обязательств по Договору АГЕНТ оставляет за собой право приостановить бронирование туристского продукта/услуг по заявкам СУБАГЕНТА и/или расторгнуть настоящий Договор немедленно после письменного уведомления СУБАГЕНТА.

    7. Дополнительные условия.

    7.1. СУБАГЕНТ не уполномочен в рамках действующего договора предлагать какие-либо дополнительные услуги или условия кроме тех, которые предлагает Туроператор.

    7.2. СУБАГЕНТ обязуется информировать каждого клиента СУБАГЕНТА о возможности страхования расходов, возникших вследствие отмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за границей. При неисполнении этого обязательства СУБАГЕНТ самостоятельно компенсирует материальные потери клиента, возникшие в случае отказа в выдаче туристу визы, отказа туриста от тура по состоянию здоровья, в иных случаях, предусмотренных условиями страхования.

    7.3. При бронировании АГЕНТОМ/СУБАГЕНТОМ туристского продукта/услуг в страны, въезд в которые требует предварительного получения клиентом визы, СУБАГЕНТ обязуется в соответствии с п. 2.2.8. настоящего договора предоставить АГЕНТУ своевременно и в необходимом объеме документы, требуемые компетентными органами иностранных государств для рассмотрения вопроса выдачи визы конкретному гражданину. Визовое сопровождение является дополнительной услугой и не входит в туристский продукт. Настоящий договор не предусматривает обязательство АГЕНТА/Туроператора выдать клиенту СУБАГЕНТА визу. Отказ/невыдача визы, а также действия российской и зарубежной таможенной службы, российского и зарубежного пограничного контроля не являются основанием освобождения СУБАГЕНТА от оплаты заказа и не предоставляет право требования возврата оплаченной стоимости тура и консульского сбора. В этом случае СУБАГЕНТ вправе аннулировать заказ, а АГЕНТ применить положения п.5.1. настоящего договора.

    7.4. АГЕНТ/Туроператор в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора не несут ответственности за услуги, выходящие за рамки подтвержденных туристических услуг заказа; за неисполнение (невозможность оказания) услуг тура, произошедших в силу действия (бездействия) СУБАГЕНТА/клиента; за невозможность оказания туристских услуг в силу действий таможенных, консульских, пограничных служб и иных официальных органов и властей РФ и зарубежных стран (в том числе недействительности документов удостоверяющих личность клиента); отказ в выдаче или несвоевременную выдачу въездной или транзитной визы; за несоответствие предоставленных услуг субъективным ожиданиям клиента; за действия и решения СУБАГЕНТА/клиента, предпринятые ими самостоятельно, в том числе за отставание/опоздание клиента на трансфер/авиарейс/экскурсионный тур; при нарушении клиентом норм и правил поведения в стране временного пребывания; при нарушении клиентом правил авиакомпании/трансферной перевозки; при утрате(хищении) багажа, вещей, документов, ценностей клиента, за которые он несет личную ответственность, либо эта ответственность возложена законодательством на третьих лиц; за отказ клиента от части/всех услуг, входящих в состав тура, а также за его расходы на дополнительные услуги, не предусмотренные подтвержденной заявкой.

    7.5. СУБАГЕНТ реализует туристский продукт и/или туристские услуги по цене Туроператора, установленной в счете АГЕНТА в рублях. СУБАГЕНТ не имеет право устанавливать скидку на туристский продукт и/или туристские услуги кроме отдельных случаев только по согласованию с Туроператором. Согласование по вопросу скидки производится в письменном виде. Несанкционированное предоставление скидки может послужить причиной расторжения настоящего Договора.

    7.6. Уплата СУБАГЕНТОМ неустойки не освобождает его от возмещения АГЕНТУ/Туроператору убытков, связанных с нарушением условий и/или неисполнением обязательств СУБАГЕНТОМ по настоящему договору. СУБАГЕНТ обязан компенсировать убытки АГЕНТА, возникшие по причине нарушения условий договора в полной сумме сверх неустойки.

    7.7. Финансовым обеспечением Туроператора является Договоры страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта № 433-006219/10 от 15/02/2010, действующий до 31/05/2012 на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей и №433-008378/12 от 15/02/2012 с 01/06/2012 по 31/05/2013 на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Страховщиком по вышеуказанному договору является компания ОСАО «ИНГОССТРАХ», находящаяся по адрес: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12.

    Информация о финансовом обеспечении Туроператора может быть обновлена и предоставляется СУБАГЕНТУ/АГЕНТУ путем размещения на официальном сайте по адресу www.natalie-tours.ru.

    7.5. Все изменения, дополнения к Договору действительны только в письменном виде. К письменным приравниваются документы, направленные сторонами с использованием факсимильной, электронной связи или каналов связи Интернета.

    7.6. При возникновении споров, связанных с исполнением сторонами условий настоящего Договора, стороны предпримут все усилия для их разрешения путем переговоров и соблюдения претензионного порядка разрешения спора. При возникновении спорной ситуации в результате реализации сторонами своих прав и исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему Договору сторона-инициатор спора, незамедлительно направляет другой стороне письменную претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 14 дней со дня ее поступления. В случае недостижения соглашения в результате переговоров и рассмотрения претензий, споры передаются на рассмотрение соответствующего Арбитражного суда.

    7.7. Содержание настоящего Договора, а также коммерческая, технологическая, экономическая или иная информация, полученная сторонами друг от друга в ходе реализации своих прав и исполнения своих обязанностей, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению без согласия другой стороны. Сторона, допустившая нарушение этого условия, обязана возместить контрагенту все понесенные им в связи с этим убытки в полном объеме.

    7.8. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 Субагент гарантирует наличие у последнего согласия на обработку персональных данных Клиентов, в том числе на трансграничную передачу, с целью оказания туристических услуг. Контроль за исполнением настоящего пункта (в том числе, но не ограничиваясь этим, соблюдения норм действующего закона «О персональных данных») возлагается на Субагента, и последний не в праве ссылаться на отсутствие информированности как на обоснование своей позиции в случае возникновения нежелательных последствий при неисполнении Агентом обязанности по настоящему пункту Договора.

    7.9. Подписывая настоящий Договор, Субагент подтверждает, что ознакомлен со всеми действующими тарифами Туроператора, правилами бронирования, оплаты и аннуляции туристского продукта и/или туристских услуг, а также дает свое согласие получать электронную рассылку о новостях и акциях Туроператора. Указанная информация представлена СУБАГЕНТУ на официальном сайте Туроператора по адресу www.natalie-tours.ru , является неотъемлемой частью настоящего договора и Офертой Туроператора.

    7.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    7.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: Приложение №1 – Субагентское вознаграждение. Приложение №2 – Основные условия страхования от невыезда. Приложение №3 – Отчет субагента об исполнении поручения.

    8. Реквизиты сторон.

    АГЕНТ:______________________________, ИНН ________________________. Юридический адрес: ___________________________________________________________________________________________________________________. Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________

    Код по ОКОНХ ___________________, код по ОКПО ______________________

    Расчетный счет №________________________________________ в ________________________________, БИК _____________________________________, кор. счет №___________________________________________________________.

    СУБАГЕНТ: Полное наименование: ________________________________________________________________________

    Юр. адрес: ______________________________________________________________________________________________

    Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________________

    ИНН: ________________ КПП: ______________________ р/с ___________________________________________________

    в банке _____________________________________ БИК ______________________________

    к/с _____________________________________ код по ОКОНХ ____________________ код по ОКПО _________________

    факс ______________________________________ e-mail _______________________________________________________

    Является ли Субагент плательщиком НДС (нужное подчеркнуть):

    ]]>